Ústavný súd Slovenskej republiky v pléne zloženom z predsedu Ivana Fiačana a sudcov
Jany Baricovej, Ladislava Duditša, Libora Duľu, Miroslava Duriša, Rastislava Kaššáka,
Miloša Maďara, Petra Molnára, Petra Straku (sudca spravodajca), Roberta Šorla a Martina
Vernarského v konaní o návrhoch 1. prezidenta Slovenskej republiky, 2. skupiny 36 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, zastúpených Advokátska kancelária VERIONS, s. r. o., Radvanská 21, Bratislava, a
3. skupiny 39 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky o súlade zákona č. 40/2024 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
zákony, s Ústavou Slovenskej republiky, Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných
slobôd, Dodatkovým protokolom k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd
a Chartou základných práv Európskej únie, ústavným zákonom č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších
predpisov, Trestnoprávnym dohovorom o korupcii, Dohovorom Organizácie Spojených národov
proti nadnárodnému organizovanému zločinu, Dohovorom Organizácie Spojených národov
o boji proti korupcii, so Zmluvou o Európskej únii a Zmluvou o fungovaní Európskej
únie, za účasti vlády Slovenskej republiky ako vedľajšieho účastníka konania, takto
215/2024 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 06.08.2024
Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.
História | ||
---|---|---|
Dátum účinnosti | Novela | |
1. | Vyhlásené znenie | |
2. | 06.08.2024 - |
Otvoriť všetky
Číslo predpisu: | 215/2024 Z. z. |
Názov: | Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 3/2024 z 3. júla 2024 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovenia čl. I bodu 198 v časti týkajúcej sa § 438k ods. 1 a ods. 5, čl. II bodu 134 v časti týkajúcej sa § 567t ods. 4, čl. XVII bodu 7 a čl. II bodu 4 v časti slov „a 6“, bodu 38 v časti slov „alebo keď sa použije v prospech obvineného podľa odseku 6“ a bodu 39, zákona č. 40/2024 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony |
Typ: | Nález |
Dátum schválenia: | 03.07.2024 |
Dátum vyhlásenia: | 06.08.2024 |
Dátum účinnosti od: | 06.08.2024 |
Autor: | Ústavný súd Slovenskej republiky |
Právna oblasť: |
|
460/1992 Zb. | Ústava Slovenskej republiky |
40/2024 Z. z. | Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony |
215
NÁLEZ
Ústavného súdu Slovenskej republiky
PL. ÚS 3/2024-761
V mene Slovenskej republiky
r o z h o d o l :
1.
Ustanovenia čl. I bodu 198 v časti týkajúcej sa § 438k ods. 1 a ods. 5, čl. II bodu 134 v časti týkajúcej sa § 567t ods. 4 a čl. XVII bodu 7 zákona č. 40/2024 Z. z., ktorým
sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
zákony, nie sú v súlade s čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.
2.
Ustanovenia čl. II bodu 4 v časti slov „a 6“, bodu 38 v časti slov „alebo keď sa použije v prospech obvineného podľa odseku 6“ a bodu 39 zákona č. 40/2024 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
zákony, nie sú v súlade s čl. 1 ods. 1 a čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.
3.
Vo zvyšnej časti návrhom n e v y h o v u j e .
O d ô v o d n e n i e :
I. Návrh prezidenta Slovenskej republiky na začatie konania o súlade právnych predpisov:
1.
Ústavnému súdu bol 19. februára 2024 doručený návrh prezidenta Slovenskej republiky
(ďalej aj „prezident“ alebo „navrhovateľ“) na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) o súlade zákona č. 40/2024 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú
niektoré zákony (ďalej len „napadnutý zákon“), s čl. 1 ods. 1 a 2, čl. 2 ods. 2, čl. 16 ods. 1, čl. 19 ods. 1 a 2, čl. 20 ods. 1, čl. 30 ods. 4, čl. 31, čl. 40, čl. 46 ods. 1, čl. 48 ods. 2, čl. 49, čl. 73 ods. 2 a čl. 75 ods. 1 ústavy, s čl. 2 ods. 1, čl. 3, čl. 6 ods. 1 a čl. 8 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv
a základných slobôd (ďalej len „dohovor“), s čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru
o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dodatkový protokol“) a s čl.
1, čl. 7, čl. 17 ods. 1 a čl. 47 Charty základných práv Európskej únie (ďalej len
„charta“).
2.
Návrh bol ústavnému súdu doručený počas výkonu funkcie prezidentky Zuzany Čaputovej,
ktorej funkčné obdobie skončilo 15. júna 2024 a týmto dňom zároveň začalo plynúť funkčné
obdobie novozvoleného prezidenta Petra Pellegriniho. Vzhľadom na túto personálnu zmenu
bude ústavný súd pre účely tohto nálezu v ďalšom texte používať pojmy „prezident“
alebo „navrhovateľ“ ako označenie pre návrh uvedený v bode 1 nálezu.
3.
Podstatou návrhu prezidenta je namietaný nesúlad napadnutého zákona s referenčnými
normami označenými v návrhu prezidenta, pričom jeho výhrady sa týkajú legislatívneho
procesu, v ktorom bol napadnutý zákon prijatý, ako aj samotného obsahu napadnutého
zákona.
I.1. K namietanému nesúladu skráteného legislatívneho konania s čl. 1 ods. 1, čl. 2 ods. 2, čl. 30 ods. 4, čl. 31, čl. 73 ods. 2 a čl. 75 ods. 1 ústavy:
4.
Vládou Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) deklarované dôvody na skrátené legislatívne
konanie podľa prezidenta nespĺňajú zákonné kritériá § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku
Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o rokovacom poriadku“) a tieto neobstoja z dôvodu rozsahu a komplexity navrhovaných
zmien a pozmeňujúcich návrhov, ktoré sa dotýkajú súčasne viacerých významných parametrov
trestného práva (trestné sadzby, výška škody, premlčanie, trestné konanie), a z dôvodu,
že vyvolávajú ďalekosiahle následky. Zákonodarca prekročil zákonné kompetencie, nerešpektoval
vlastné legislatívne pravidlá a nekonal tak, ako mu prikazuje zákon, čím sa dostal
do rozporu s princípom legality, a preto s čl. 2 ods. 2 ústavy a čl. 1 ods. 1 ústavy.
5.
Aplikáciou skráteného legislatívneho konania a samotným priebehom rozpravy v Národnej
rade Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada“), a to absenciou diskusie, fyzickou
neprítomnosťou poslancov vládnej väčšiny a skracovaním času rozpravy, sa napadnutý
zákon dostáva do nesúladu s princípom právneho štátu vzťahujúcim sa na práva parlamentnej
opozície (čl. 1 ods. 1 ústavy), ako aj s princípom slobodnej súťaže politických síl
v demokratickej spoločnosti (čl. 31 ústavy). Takýmto postupom zároveň došlo k „uduseniu“ diskusie a materiálnemu obmedzeniu
výkonu mandátu poslancov parlamentnej menšiny. Poslanci vládnej väčšiny neboli oboznámení
v plnej miere s dopadmi prijatia napadnutého zákona, hoci tento predstavuje rozsiahlu
novelizáciu trestných kódexov so závažnými dopadmi na aplikačnú prax, na základné
práva a slobody, predovšetkým práva poškodených a obetí trestných činov a na ústavou
chránené hodnoty. Napadnutý zákon je preto v nesúlade s princípom reprezentatívneho
a voľného mandátu poslanca národnej rady. Legislatívny proces bez odbornej, férovej
a otvorenej debaty nenapĺňa podľa prezidenta ústavné princípy legislatívneho procesu,
najmä jeho verejnosť a kontrolovateľnosť.
I.2. K namietanému nesúladu napadnutého zákona z dôvodu svojvôle zákonodarcu a tzv.
samoamnestie s čl. 1 ods. 1, čl. 2 ods. 2 a čl. 75 ods. 1 ústavy:
6.
Napadnutý zákon sa podľa prezidenta javí ako právna úprava šitá na mieru osobám podozrivým
a obvineným (dokonca obžalovaným) z vládnej koalície alebo jej okolia (spriaznené
osoby), a to tým, že skracuje premlčacie lehoty, znižuje trestné sadzby mnohých trestných
činov, z ktorých spáchania sú títo predstavitelia podozriví, obvinení alebo obžalovaní,
či ruší konkrétnu výkonnú zložku prokuratúry špecializovanej na túto trestnú činnosť.
Prístup vládnej parlamentnej väčšiny je v materiálnej rovine svojvôľou, porušením
princípu zákazu svojvôle pri výkone verejnej moci, porušením princípu právnej istoty,
zákazu zneužitia verejnej moci a princípu legality v postupe orgánu verejnej moci
a porušením sľubu poslanca národnej rady.
I.3. K namietanému nesúladu napadnutého zákona z dôvodu porušenia pozitívneho záväzku
štátu efektívne postihovať trestnú činnosť a chrániť práva občanov s čl. 1 ods. 1 a 2, čl. 16 ods. 1, čl. 19 ods. 1 a 2, čl. 20 ods. 1, čl. 40, čl. 46 ods. 1 a čl. 49 ústavy, čl. 2 ods. 1, čl. 3, čl. 6 ods. 1 a čl. 8 ods. 1 dohovoru a čl. 1 dodatkového protokolu
a čl. 1, čl. 7, čl. 17 ods. 1 a čl. 47 charty:
7.
Kombinácia (i) zásadného zníženia trestných sadzieb pri všetkých majetkových a hospodárskych
trestných činoch (štvrtá a piata hlava Trestného poriadku) a pri trestných činoch
korupcie (ôsma hlava tretí diel Trestného poriadku), (ii) zvýšenia hraníc škody, (iii)
zmien v ukladaní podmienečných trestov odňatia slobody (aj pre prípad najzávažnejšej
ekonomickej kriminality) a (iv) zmien v oblasti premlčania je podľa prezidenta rezignovaním
štátu na ochranu bezpečnosti svojich občanov, ochranu ich základných práv a slobôd,
akými sú súkromie, ľudská dôstojnosť, majetok a pod., ako aj na pozitívny záväzok
štátu efektívne vymáhať spravodlivosť a znamená silný odklon od ochrany princípov
právneho štátu. Napadnutým zákonom dochádza k oslabeniu ochrany práv poškodených osôb,
keďže napadnutý zákon sa dotýka aj prebiehajúcich konaní v zmysle zásady aplikácie
neskoršej priaznivejšej úpravy pre páchateľa trestného činu. Podľa prezidenta tým
dochádza k porušeniu práva na spravodlivé vyšetrenie veci a potrestanie páchateľa
a spravodlivej ochrany nárokov poškodených v rámci trestného konania podľa čl. 46 ods. 1 ústavy a čl. 6 ods. 1 dohovoru.
8.
Napadnutým zákonom sa tiež mení znenie § 36 a § 37 Trestného poriadku, v dôsledku čoho sa výpočet poľahčujúcich a priťažujúcich okolností mení z taxatívneho
na demonštratívny. Podľa navrhovateľa sa tým vytvára priestor pre svojvôľu v aplikácii
trestného práva, ktoré môže nabrať podobu nenáležitej miernosti, ale aj nenáležitej
prísnosti, a to na ujmu predvídateľnosti v procese aplikácie trestného práva a v rozpore
so zásadou nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege, princípom právnej istoty a zákazu svojvôle.
9.
Zásadným spôsobom sa skracujú aj premlčacie doby okrem iného aj pre trestné činy
znásilnenia a sexuálneho násilia. Zlyhanie štátu pri vyšetrovaní týchto trestných
činov môže pritom viesť k porušeniu práva na rešpektovanie súkromného a rodinného
života podľa čl. 8 dohovoru. Pozitívny záväzok štátu zabezpečiť efektívne rešpektovanie
dôstojnosti súkromia a rodinného života implikuje požiadavku účinnej trestnoprávnej
ochrany najmä v prípade zásahov do telesnej a duševnej integrity jedinca a ďalších
základných hodnôt a esenciálnych aspektov súkromného života. Na tomto mieste možno
poukázať na tzv. Lanzarotský dohovor – Dohovor Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym
vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním, oznámenie č. 164/2016 Z. z.
10.
Problematický môže byť tiež nesúlad s viacerými medzinárodnoprávnymi záväzkami Slovenskej
republiky v oblasti trestnej politiky a povinnosti efektívne stíhať konkrétnu trestnú
činnosť. Navrhovateľ poukazuje na Dohovor Organizácie Spojených národov o boji proti
korupcii, oznámenie č. 434/2006 Z. z. (ďalej len „dohovor OSN o boji proti korupcii“), ktorý zaväzuje zmluvné štáty k ustanoveniu
trestnosti špecifikovaných trestných činov na úseku boja proti korupcii a zároveň
k ustanoveniu takých sankcií za ich spáchanie, ktoré zohľadňujú ich závažnosť (čl.
30 ods. 1). Podľa čl. 30 ods. 5 tohto dohovoru je potrebné prihliadať na závažnosť
týchto trestných činov aj pri zvažovaní možnosti predčasného alebo podmienečného prepustenia.
Článok 29 dohovoru OSN o boji proti korupcii stanovuje explicitný záväzok ustanoviť
tam, kde to je vhodné, „dlhú premlčaciu lehotu, v ktorej rámci možno začať konanie o ktoromkoľvek trestnom
čine podľa tohto dohovoru, a ešte dlhšiu premlčaciu lehotu alebo pozastavenie jej
plynutia v prípade, ak sa údajný páchateľ vyhýba výkonu spravodlivosti.“.
11.
V hre je tiež otázka súladu zmien s požiadavkami Európskej únie na dôsledné stíhanie
a odrádzajúce potrestanie trestnej činnosti páchanej na finančných prostriedkoch a
ekonomických záujmoch Európskej únie. V nesúlade môžu byť tiež niektoré zmeny so záväzkami
vyplývajúcimi zo smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2008/99/ES z 19. novembra
2008 o ochrane životného prostredia prostredníctvom trestného práva (ďalej len „smernica
2008/99/ES“).
I.4. K namietanému nesúladu napadnutého zákona z dôvodu porušenia práv poškodených
na prejednanie veci bez zbytočných prieťahov zrušením úradu špeciálnej prokuratúry
s čl. 48 ods. 2 ústavy a čl. 6 ods. 1 dohovoru:
12.
Zrušením Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky
(ďalej len „úrad špeciálnej prokuratúry“) sa viac než 1000 neskončených konaní presunie
na Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky (ďalej len „generálna prokuratúra“)
a krajské prokuratúry. Problematická je najmä absencia legisvakancie, počas ktorej
by sa prokuratúra mohla pripraviť technicky, personálne aj organizačne na zmenu príslušnosti
prokuratúr. Hroziace prieťahy v týchto dotknutých trestných konaniach porušujú právo
jednak obvinených, ale aj poškodených na prejednanie veci bez zbytočných prieťahov.
I.5. K materiálnemu jadru ústavy:
13.
Napadnutý zákon zasahuje podľa prezidenta i do princípov materiálneho jadra, a to
rezignáciou na pozitívny záväzok štátu efektívne postihovať trestnú činnosť, porušením
elementárnej spravodlivosti, právnej istoty aj medzinárodných záväzkov.
II. Návrh skupiny 36 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na začatie konania
o súlade právnych predpisov:
14.
Ústavnému súdu bol 20. februára 2024 doručený návrh skupiny 36 poslancov národnej
rady (ďalej len „skupina poslancov 1“) na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1 písm.
a) ústavy o súlade napadnutého zákona s čl. 1 ods. 1 a 2, čl. 2 ods. 2, čl. 15 ods.
1, čl. 16 ods. 1, čl. 17 ods. 1, čl. 19 ods. 1, čl. 20 ods. 1, čl. 30 ods. 1 a 4,
čl. 31, čl. 46 ods. 1, čl. 48 ods. 1 a 2, čl. 49, čl. 50 ods. 2, čl. 73 ods. 2 a čl.
75 ods. 1 ústavy, s čl. 2 ods. 1, čl. 6 ods. 1, čl. 7 ods. 1 a čl. 8 ods. 1 dohovoru,
s čl. 1 dodatkového protokolu, s čl. 1, čl. 2 ods. 1, čl. 3 ods. 1, čl. 7, čl. 17
ods. 1 a čl. 47 charty, s čl. 4 ods. 1 a čl. 6 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004
Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon o ochrane verejného záujmu“), s čl.
20 Trestnoprávneho dohovoru o korupcii, oznámenie č. 375/2002 Z. z. (ďalej len „dohovor
o korupcii“), s čl. 29 Dohovoru Organizácie Spojených národov proti nadnárodnému organizovanému
zločinu, oznámenie č. 621/2003 Z. z. (ďalej len „dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému
zločinu“), s čl. 36 dohovoru OSN o boji proti korupcii, s čl. 2, čl. 3 ods. 1, čl.
4 ods. 3 a čl. 19 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „zmluva o EÚ“) a s čl.
325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „zmluva o fungovaní EÚ“).
15.
Podstatou návrhu skupiny poslancov 1 je namietaný nesúlad napadnutého zákona s referenčnými
normami označenými v návrhu skupiny poslancov 1, pričom výhrady skupiny poslancov
1 sa týkajú legislatívneho procesu, v ktorom bol napadnutý zákon prijatý, ako aj samotného
obsahu napadnutého zákona.
16.
Argumentáciu skupiny poslancov 1 k napadnutému zákonu možno rozdeliť do nasledujúcich
oblastí:
II.1. K namietanému nesúladu legislatívneho procesu, v ktorom bol napadnutý zákon
prijatý:
17.
Skupina poslancov 1 napáda napadnutý zákon ako celok v prvom rade z procesných dôvodov.
Podľa názoru skupiny poslancov 1 v rámci predmetného legislatívneho procesu došlo
k viacerým procesným pochybeniam, a to konkrétne:
i)
k hrubému nesplneniu zákonných dôvodov na skrátené legislatívne konanie – navrhovatelia
uvádzajú, že okrem inflácie žiadne iné mimoriadne okolnosti dané neboli;
ii)
ku konkrétnym skutočnostiam preukazujúcim neprípustnú intenzitu nezákonného postupu
prejavujúcu sa ako zásah do ústavných princípov chránených ústavou:
a)
obmedzenie a skracovanie diskusie o návrhu napadnutého zákona, a to tým, že:
- sa neuskutočnilo pripomienkové konanie, a to ani jeho skrátená forma;
- k návrhu napadnutého zákona nebola vypracovaná a zverejnená predbežná informácia;
- k návrhu napadnutého zákona nebol vypracovaný a zverejnený ani legislatívny zámer;
- návrh zákona nebol zverejnený pred rokovaním vlády;
- návrh zákona nebol prerokovaný v Legislatívnej rade vlády Slovenskej republiky (ďalej
len „legislatívna rada vlády“), bolo dané len formálne stanovisko sekcie vládnej legislatívy,
stanovisko nevypracoval ani odbor legislatívy a aproximácie práva Kancelárie Národnej
rady Slovenskej republiky, zatajené boli pripomienky generálneho prokurátora Slovenskej
republiky (ďalej len „generálny prokurátor“) a pozmeňujúce návrhy vládna koalícia
predkladala na poslednú chvíľu;
- rozprava o návrhu na skrátené legislatívne konanie na Ústavnoprávnom výbore Národnej
rady Slovenskej republiky (ďalej len „ústavnoprávny výbor“) bola predsedom výboru
ukončená, hoci nebolo udelené slovo všetkým prihláseným poslancom;
- rozprava o návrhu na skrátené legislatívne konanie bola obmedzovaná predĺžením denného
rokovania a napokon bola fakticky ukončená návrhom rokovať nonstop až do prerokovania;
- rozprava o návrhu zákona v prvom čítaní bola obmedzená určením času v rozsahu 20
hodín, v druhom čítaní v rozsahu 62 hodín a v treťom čítaní najskôr schválením návrhu
rokovať o ňom až do prerokovania a následne predčasným ukončením rozpravy po necelých
troch hodinách;
b)
porušenie zákona o rokovacom poriadku, ďalších právnych predpisov a iných záväzných
dokumentov,
c)
aplikácia právnych predpisov reštriktívnym spôsobom proti diskusii o návrhu napadnutého
zákona,
iii)
k neoznámeniu osobného záujmu na veci – podľa navrhovateľov bol daný osobný záujem
na prijatí napadnutého zákona minimálne v prípade poslanca Tibora Gašpara a poslanca
Petra Žigu. Neoznámením osobného záujmu porušili čl. 6 ods. 1 ústavného zákona o ochrane
verejného záujmu.
18.
Podľa názoru skupiny poslancov 1 uvedené početné a intenzívne procesné pochybenia
v legislatívnom konaní pri prijímaní napadnutého zákona zakladajú porušenie ústavných
princípov, ústavou zaručených individuálnych práv a slobôd poslancov, ako aj princípu
slobodnej demokratickej súťaže politických síl a suverenity ľudu (čl. 1 ods. 1, čl.
2 ods. 1, čl. 30 ods. 1 a 4, čl. 31, čl. 73 ods. 2 a čl. 75 ods. 1 ústavy, čl. 3 ods.
3, čl. 4 ods. 1 a čl. 6 ods. 1 ústavného zákona o ochrane verejného záujmu). Následkom
týchto početných a intenzívnych procesných pochybení v legislatívnom konaní porušujúcich
ústavné princípy, ako aj ústavou zaručené práva a slobody je nesúlad napadnutého zákona
s ústavou.
19.
Skupina poslancov 1 argumentuje rozhodovacou činnosťou ústavného súdu, podľa ktorej
by ústavnú intenzitu mohlo dosiahnuť porušenie pravidiel vyplývajúcich zo zákona o
rokovacom poriadku s určitou vyššou intenzitou, pri ktorom mohlo dôjsť k porušeniu
relevantných ústavných článkov. Vyššiu intenzitu porušení pravidiel legislatívneho
procesu skupina poslancov 1 odôvodňuje v prvom rade tým, že nielenže neboli dané dôvody
na skrátené legislatívne konanie, v skutočnosti nastal opak. Prijatím napadnutého
zákona hrozia Slovenskej republike značné hospodárske škody, ohrozené sú základné
ľudské práva a slobody a dochádza aj k ohrozeniu bezpečnosti v Slovenskej republike.
Napadnutý zákon je pritom dôležitá, obsiahla a vysoko odborná novela, ktorá znamená
komplexnú zmenu trestnej politiky. Postup pri prijímaní napadnutého zákona sprevádzali
početné zásahy do práv opozičných poslancov, vo veci neprebehla materiálna diskusia.
Uskutočnením legislatívneho konania bez riadneho medzirezortného pripomienkového konania
bolo porušené ústavou garantované právo občanov podieľať sa na správe vecí verejných.
II.2. K namietanému obsahu napadnutého zákona:
20.
Popri legislatívnom procese skupina poslancov 1 zároveň namieta aj samotný obsah
napadnutého zákona, pričom svoje námietky rozdelila do niekoľkých okruhov:
II.2.1. Právna neistota sprevádzajúca celý obsah napadnutého zákona:
21.
Napadnutý zákon predstavuje zásah do právnej istoty poškodených a obetí trestných
činov, ktorá je narušená rozsiahlymi nevyhodnotenými dopadmi napadnutého zákona zasahujúcimi
vo významnej intenzite do základných práv obetí a poškodených trestnými činmi bez
akéhokoľvek známeho zrozumiteľného dôvodu, ktorý by bol vyhodnotený ako potrebný.
22.
Rozsiahlosť a intenzitu zásahu do trestnoprávnej politiky štátu napadnutým zákonom
skupina poslancov 1 ilustruje na úprave podmienok a dĺžky premlčacích lehôt, ktorých
rozsah nebol v plnosti a ani v podstatnej miere vopred – v rámci legislatívneho procesu
– známy poslancom národnej rady. K zmene dĺžky premlčacích lehôt došlo dvoma legislatívnymi
opatreniami: jednak zmenou trestnej sadzby pri konkrétnej skutkovej podstate konkrétneho
trestného činu, čo by v niektorých prípadoch už samo osebe (bez osobitnej zmeny dĺžky
premlčacích lehôt) spôsobilo skrátenie doby premlčania trestného stíhania, a jednak
zmenou samotných lehôt premlčania trestného stíhania. Skupina poslancov 1 v tejto
súvislosti poukazuje na to, že napadnutý zákon sa dotýka viac ako polovice skutkových
podstát v Trestnom zákone (518 z celkového počtu 971), pričom z dotknutých skutkových
podstát (518) sa napadnutým zákonom mení doba premlčania trestného stíhania v 502
prípadoch. Z týchto 502 skutkových podstát so zmenenou dobou premlčania trestného
stíhania sa v jednom prípade skracuje doba premlčania o 15 rokov, v 143 prípadoch
o 10 rokov, v 177 prípadoch o 5 rokov a rovnako v 177 prípadoch o 2 roky.
23.
Skupina poslancov 1 namieta neexistujúcu legisvakačnú dobu, ale tiež absenciu prechodných
ustanovení, ktoré by garantovali právo na zákonného sudcu, zamedzili by zbytočným
prieťahom pri zmene príslušnosti policajných orgánov, určenie prokurátora príslušného
na ochranu finančných záujmov Európskej únie alebo určenie pravidla, podľa ktorého
by prokurátori dokončili už začaté veci.
II.2.2. Faktická amnestia v napadnutom zákone narúša princíp deľby moci a zasahuje
neprípustne do základných práv obetí a poškodených trestnými činmi:
24.
Podľa skupiny poslancov 1 napadnutý zákon svojimi zmenami (osobitne v kombinácii
zvýšenia hraníc škody, zníženia trestných sadzieb a skrátenia premlčacích dôb) spôsobuje
hromadnú a faktickú amnestiu v „živých“ trestne stíhaných prípadoch, čím sa narúša
princíp deľby moci a zasahuje sa do práv obetí a poškodených bez potrebného a zrozumiteľného
vysvetlenia. To platí pre všetky skutkové podstaty trestných činov nielen s dôrazom
na majetkové trestné činy, ale aj trestné činy proti ľudskej dôstojnosti (napríklad
trestné činy znásilnenia) či trestné činy proti životu a zdraviu a iné trestné činy.
Vláda nielenže nepreukázala, ale ani nedeklarovala počas legislatívneho procesu žiaden
potrebný dôvod na použitie daného rýchleho procesu s takým rozsahom a dopadom takého
intenzívneho zákonného opatrenia do práv poškodených a obetí trestných činov.
25.
Podľa názoru skupiny poslancov 1 spoločným menovateľom neústavnosti rozsiahlych a
intenzívnych zásahov do trestnej politiky štátu realizovaných napadnutým zákonom je
porušenie princípu proporcionality. Samotný princíp proporcionality sa skladá z troch
zložiek: vhodnosť, potrebnosť a proporcionalita v užšom zmysle, pričom napadnutý zákon
nespĺňa druhú zložku, test potrebnosti, pretože napadnutým zákonom dochádza k zásahom
do ústavou chránených práv vo väčšom rozsahu, než je prípustné. Zákonodarca ani vláda
nepreukázali, že napadnutý zákon je nevyhnutný na dosiahnutie nimi sledovaných cieľov.
V druhom rade nesúlad napadnutého zákona s ústavou pre svoj obsah spočíva v nie iba
nevyhnutnom zásahu do jednotlivých základných práv poškodených, obetí a ich blízkych,
pričom tento zásah možno plasticky vidieť na zmene právnej úpravy týkajúcej sa inštitútu
premlčania.
26.
Skupina poslancov 1 poukazuje aj na to, že vo vzťahu k napadnutému zákonu nie je
možné aplikovať test proporcionality pre chýbajúci riadny legislatívny proces.
27.
Ďalším plastickým príkladom zásahu do práva na život, dôstojnosť, zdravie a spravodlivý
proces je podľa skupiny poslancov 1 nastavenie hranice spôsobenej škody „iracionálne arbitrárnym spôsobom“. Možno hovoriť istým spôsobom o znížení trestnej sadzby. Následkom radikálneho zvýšenia
hraníc škody bude pravdepodobne aj nutnosť opätovnej kvalifikácie trestných činov,
a to v prípadoch, kde je spáchaná škoda kvalifikačným kritériom. Navyše ani v tomto
prípade nebol vykonaný test proporcionality, kde v rámci posudzovania kolízie práva
páchateľa na jednej strane a práv poškodených na strane druhej bolo potrebné vyhodnotiť,
prečo je potrebné razantné zvýšenie hraníc výšky škody. Od výšky škody sa pritom môže
odvíjať kvalifikácia trestného činu a od toho sa odvíja premlčanie.
28.
Napokon uvádzajú, že napadnutý zákon zvýhodňuje páchateľov v miere, ktorá je neproporcionálna
k samotnému cieľu trestného konania – trestnému stíhaniu páchateľa. Sťaženie dosiahnutia
tohto cieľa neudržateľným spôsobom zasahuje do práv poškodených a obetí.
II.2.3. Porušenie zákazu retroaktivity v neprospech obvinených:
29.
V súvislosti s touto námietkou skupina poslancov 1 poukazuje na to, že napadnutým
zákonom sa upravuje lehota na podanie dovolania v neprospech obvineného tak, že namiesto
do šiestich mesiacov od doručenia rozhodnutia súdu možno dovolanie podať do troch
rokov, pričom z čl. II bodu 134 napadnutého zákona (prechodné ustanovenia) vyplýva,
že predĺženie tejto lehoty na podanie dovolania sa vzťahuje i na dohody o vine a treste
schválené pred 15. marcom 2024, t. j. pred nadobudnutím účinnosti napadnutého zákona.
Podľa názoru skupiny poslancov 1 je uvedené v rozpore so zákazom retroaktivity, princípom
právnej istoty a nemeniteľnosti súdnych rozhodnutí. Totiž aj keď ústava pripúšťa mimoriadne
opravné prostriedky a v právnom poriadku majú svoje opodstatnenie, nová lehota na
podanie dovolania v neprospech obvineného alebo odsúdeného vytvára neúmerný priestor
neistoty, keď môže byť jeho právoplatné odsúdenie, oslobodenie spod obžaloby alebo
iné rozhodnutie vo veci napadnuté dovolaním v jeho neprospech a jeho vec sa tak bude
opäť otvárať a preskúmavať na dovolacom súde. Navyše táto právna úprava neobstojí
ani v teste proporcionality, pretože nebolo preukázané, že takéto zhoršenie postavenia
páchateľa je nevyhnutné či potrebné.
30.
Uvedené je potrebné vnímať aj v kontexte nového oprávnenia ministra spravodlivosti
Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) napadnúť dovolaním aj právoplatný rozsudok
súdu, ktorým bola schválená dohoda o vine a treste, „... ktorá nie je so zreteľom na závažné porušenie hmotnoprávnych ustanovení primeraná
alebo spravodlivá“. Navrhovatelia zdôrazňujú, že tieto ustanovenia sa do napadnutého zákona dostali
pozmeňujúcim návrhom poslanca Tibora Gašpara – bez akéhokoľvek odôvodnenia.
II.2.4. Zmena zákonného sudcu bez legitímneho dôvodu:
31.
Skupina poslancov 1 taktiež namieta, že napadnutý zákon neobsahuje žiadne prechodné
ustanovenie umožňujúce odvodiť interpretačné pravidlo pre jednoznačné posúdenie situácie,
v ktorej bola podaním obžaloby za účinnosti skoršieho znenia zákona založená príslušnosť
na konanie senátu konkrétneho súdu, pričom súd vec aj aktuálne pojednáva, avšak po
zmene zákona prijatou novelou de iure senát stráca príslušnosť konať vo veci, pretože dolná hranica trestnej sadzby výrazne
klesla spôsobom, ktorým táto konkrétna vec vypadáva z kvalifikačných kritérií určenia
príslušnosti senátu.
II.2.5. Právna neistota a porušenie základných zásad trestného práva pri uplatnení
inštitútov poľahčujúcich a priťažujúcich okolností:
32.
V súvislosti s touto námietkou skupina poslancov 1 poukazuje na to, že napadnutý
zákon dopĺňa do Trestného zákona novú poľahčujúcu okolnosť („páchateľ spáchal trestný čin, pre ktorý bolo trestné stíhanie vedené neprimerane
dlho, ak túto skutočnosť nemožno spravodlivo pričítať páchateľovi alebo jeho obhajcovi“), čo považuje za rozporné s čl. 1 ods. 1 ústavy v spojení s čl. 48 ods. 2 ústavy a
čl. 49 ústavy. Prijaté znenie považuje skupina poslancov 1 za príliš vágne a neurčité,
keďže použité pojmy („neprimerane dlho“ a „nemožno spravodlivo pričítať“) nenadväzujú
systematicky na iné legislatívne pojmy v Trestnom zákone (alebo v Trestnom poriadku),
pomocou ktorých by bola ich interpretácia predvídateľná. Použité pojmy tak vyvolávajú
značnú interpretačnú neistotu, ktorá sa znásobuje tým, že sú stanovené bez konkretizácie
bližších podmienok.
33.
Toto ustanovenie tiež považujú za rozporné so zásadou individualizácie trestnej zodpovednosti,
podľa ktorej trestnú zodpovednosť znáša iba osoba, ktorá trestný čin spáchala, a preto
aj poľahčujúce a priťažujúce okolnosti musia byť okolnosti prameniace v skutočnostiach
týkajúcich sa priamo páchateľa.
34.
Skupina poslancov 1 taktiež namieta, že zmenou obsiahnutou v čl. I bode 12 napadnutého
zákona sa do § 37 Trestného zákona, ktorý dosiaľ obsahoval taxatívny výpočet priťažujúcich
okolností, zavádza slovo „najmä“, v dôsledku čoho dochádza k zmene tohto výpočtu priťažujúcich
okolností na výpočet demonštratívny. Zmena taxatívneho výpočtu priťažujúcich okolností
na demonštratívny je v rozpore s čl. 49 ústavy, keďže predstavuje vážne nabúranie zákazu analógie v trestnom práve a porušenie zásady
nullum crimen sine lege stricta, v zmysle ktorej sa pri trestnom práve zakazuje extenzívny výklad práva, ktorý by
bol v neprospech dotknutej osoby.
II.2.6. Zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry je v rozpore s medzinárodnými zmluvami,
ktorými je Slovenská republika viazaná, a právom Európskej únie s neprípustným dosahom
do základných práv obetí a poškodených trestnými činmi:
35.
V súvislosti s namietaným zrušením úradu špeciálnej prokuratúry skupina poslancov
1 v prvom rade poukazuje, že legisvakačná doba bude príliš krátka na to, aby sa mohli
orgány činné v trestnom konaní a súdy zodpovedne pripraviť. Podľa ich odhadu pôjde
o približne 1000 „živých“ vecí z úradu špeciálnej prokuratúry (v mnohých prípadoch
väzobných), kde dôjde v jednom momente k zmene príslušnosti prokuratúry, možnej zmene
právnej kvalifikácie, možnej zmene druhu trestného činu a s tým spojeným novým lehotám
väzby a k zániku trestnosti z dôvodu zmeny hranice škody pre vznik trestnosti a z
dôvodu nových kratších lehôt premlčania. Samozrejme, nepôjde pritom len o „živé“ veci
úradu špeciálnej prokuratúry, ale o všetky „živé“ trestné veci, pričom o všetkých
týchto veciach budú musieť orgány činné v trestnom konaní a súdy rozhodnúť bezodkladne.
36.
Skupina poslancov 1 upozorňuje, že Slovenská republika sa zaviazala v medzinárodných
zmluvách zriadiť špecializované útvary či samostatné orgány na boj proti korupcii.
Z dôvodovej správy k zákonu č. 458/2003 Z. z. o zriadení Špeciálneho súdu a Úradu
špeciálnej prokuratúry a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon č. 458/2003 Z. z.“) vyplýva, že zriadením úradu špeciálnej prokuratúry realizovala Slovenská republika
svoje medzinárodné záväzky vyplývajúce z dohovoru o korupcii, z dohovoru OSN o boji
proti korupcii, ako aj z dohovoru OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu. Zrušenie
úradu špeciálnej prokuratúry vytvára stav, ktorý je rozporný s uvedenými medzinárodnými
záväzkami Slovenskej republiky – je v rozpore s čl. 20 dohovoru o korupcii, čl. 36
dohovoru OSN o boji proti korupcii, čl. 29 dohovoru OSN proti nadnárodnému organizovanému
zločinu. Z pohľadu dodržiavania uvedených medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky
je presun vecí z úradu špeciálnej prokuratúry na krajské prokuratúry nutné považovať
za nedostatočný, keďže krajské prokuratúry nemožno za žiadnych okolností považovať
za špecializované orgány a prokurátorov na nich pracujúcich za špecializované osoby,
keďže akákoľvek ad hoc špecializácia nie je výsledkom systematického prístupu.
37.
Skupina poslancov 1 poukazuje na to, že zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry neobstojí
ani v teste proporcionality, a to primárne z dôvodu, že zákonodarca nepreukázal, že
toto zrušenie je nevyhnutné, resp. potrebné na dosiahnutie ním sledovaného účelu,
a rovnako nepreukázal, že práva a slobody, ktoré budú týmto zrušením dotknuté, budú
obmedzené iba v nevyhnutnej miere, pričom toto zrušenie zasiahne do práv poškodených
a obetí, a to predovšetkým do práva na účinné vyšetrovanie trestného činu, na prerokovanie
veci bez zbytočných prieťahov, a tým do práva na život, práva na ľudskú dôstojnosť,
práva na súkromie, práva vlastniť majetok a práva na súdnu ochranu. Zrušenie úradu
špeciálnej prokuratúry je podľa názoru skupiny poslancov 1 zároveň v rozpore s pozitívnym
procedurálnym záväzkom štátu viesť efektívne vyšetrovanie trestných činov v súlade
s požiadavkou efektívnosti a rýchlosti konania v trestných veciach. Je totiž zrejmé,
že zrušením úradu špeciálnej prokuratúry zbytočné prieťahy nastanú, a to prinajmenšom
z dôvodu presunu spisov na nové pracoviská. Spomalenie trestných konaní v dôsledku
presunu spisov je pritom potrebné vnímať nielen izolovane, ale aj v kombinácii so
skrátením premlčacích lehôt a s intertemporálnymi ustanoveniami bez relevantnej legisvakačnej
doby (t. j. okamžite) či bez osobitného režimu pre živé spisy, čo zásadne zvyšuje
riziko nevyšetrenia a neobjasnenia mnohých prípadov trestnej činnosti.
38.
Skupina poslancov 1 ďalej argumentuje, že zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry neobstojí
v teste proporcionality v jeho druhom kroku (teda v teste nevyhnutnosti, resp. potrebnosti
napadnutej právnej úpravy) aj z dôvodu, že toto zrušenie je v rozpore s čl. 325 ods.
1 zmluvy o fungovaní EÚ, v zmysle ktorého je Slovenská republika povinná zamedziť
podvodom a iným protiprávnym konaniam poškodzujúcim finančné záujmy Európskej únie.
Zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry je zároveň v rozpore so smernicou Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú
finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva (ďalej aj „smernica 2017/1371“)
a s nariadením Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená
spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry. Zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry
ohrozuje ochranu finančných záujmov Európskej únie, a to v rovine hmotnej (skrátením
premlčacích dôb a znížením výšok trestných sadzieb), ako aj v rovine procesnej, keď
zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry so sebou prináša zníženie špecializácie prokurátorov
vyšetrujúcich trestnú činnosť spadajúcu do pôsobnosti úradu špeciálnej prokuratúry.
39.
Podľa názoru skupiny poslancov 1 zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry je celkom
zjavne aj v rozpore s čl. 4 ods. 3, čl. 3 ods. 1 a čl. 2 zmluvy o EÚ, keďže predstavuje
porušenie zásady lojálnej spolupráce, a to neprijať žiadne opatrenie, ktoré by mohlo
ohroziť dosiahnutie cieľov Európskej únie, ktorými je i presadzovanie jej hodnôt,
kam patrí i právny štát. Zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry je aj v rozpore s návrhom
smernice Európskeho parlamentu a Rady o boji proti korupcii, ktorou sa nahrádza rámcové
rozhodnutie Rady 2003/568/SVV a Dohovor o boji proti korupcii úradníkov Európskych
spoločenstiev alebo úradníkov členských štátov Európskej únie a ktorou sa mení smernica
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371. V tomto návrhu čl. 4 požaduje, aby členské
štáty zriadili špecializované orgány, ktorých úlohou bude predchádzanie korupcii.
Táto smernica sa v súčasnosti nachádza v stave prvého čítania riadneho legislatívneho
procesu, avšak je zrejmé, že zo zásady lojálnej spolupráce podľa čl. 4 ods. 3 zmluvy
o EÚ vyplýva povinnosť, aby nedošlo k zmareniu cieľov, o ktorých dosiahnutie sa Európska
únia preukázateľne snaží.
40.
Skupina poslancov 1 napokon poukazuje, že z čl. 19 ods. 1 zmluvy o EÚ vyplýva, že
členské štáty ustanovia v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje právo Európskej únie, prostriedky
nápravy potrebné na zabezpečenie účinnej právnej ochrany. Členský štát teda nemôže
zmeniť svoju právnu úpravu tak, aby to viedlo k znižovaniu úrovne ochrany hodnoty
právneho štátu vyjadrenej najmä v čl. 19 zmluvy o EÚ. Členské štáty sú povinné dbať
na to, aby nedošlo z hľadiska tejto hodnoty k znižovaniu úrovne ich právnej úpravy
nielen v oblasti organizácie súdnictva, ale aj v oblasti právnych úprav, ktoré sa
uplatňujú v konaní pred súdmi, vrátane trestnoprávnych predpisov.
III. Návrh skupiny 39 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na začatie konania
o súlade právnych predpisov:
41.
Ústavnému súdu bol 20. februára 2024 doručený návrh skupiny 39 poslancov národnej
rady (ďalej len „skupina poslancov 2“) na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) ústavy o súlade napadnutého zákona s čl. 1 ods. 1 a 2, čl. 2 ods. 2, čl. 15 ods. 1, čl. 17 ods. 1, čl. 19 ods. 1 a 2, čl. 20 ods. 1, čl. 31, čl. 46 ods. 1, čl. 47 ods. 2 a 3, čl. 48 ods. 1 a 2, čl. 49, čl. 73 ods. 2 a čl. 86 písm. a) ústavy, s čl. 2, čl. 3, čl. 6 a čl. 8 dohovoru, s čl. 1 dodatkového protokolu, s čl. 3 ods. 4, čl. 4 ods. 1 a 2 písm. a) a čl. 6 ods. 1 ústavného zákona o ochrane verejného záujmu, s čl. 19 v spojení s čl. 2 až čl. 14
a čl. 20 dohovoru o korupcii a s čl. 29 a čl. 30 v spojení s čl. 15 až čl. 25 a s
čl. 36 dohovoru OSN o boji proti korupcii.
42.
Podstatou návrhu skupiny poslancov 2 je namietaný nesúlad napadnutého zákona s referenčnými
normami označenými v návrhu skupiny poslancov 2, pričom výhrady skupiny poslancov
2 sa týkajú legislatívneho procesu, v ktorom bol napadnutý zákon prijatý, ako aj samotného
obsahu napadnutého zákona.
43.
Skupina poslancov 2 uvádza, že napadnutý zákon predstavuje zásadnú reformu trestných
kódexov (rozsahovo na úrovni ich rekodifikácie) a mení nastavenie trestnej politiky
štátu predovšetkým pri ekonomickej trestnej činnosti. V dôsledku zmien trestných kódexov
bude odhaľovanie, vyšetrovanie a postihovanie korupčnej a ekonomickej trestnej činnosti
sťažené. Zmeny v Trestnom zákone (čl. I napadnutého zákona) spočívajú predovšetkým
v drastickom znižovaní trestných sadzieb pri ekonomických trestných činoch, ako aj
v drastickom skracovaní premlčacích dôb. Ďalej sa upravujú hranice škody (resp. prospechu
a rozsahu), čo spôsobuje, že mnoho trestných činov sa posúva z kategórie zločinu do
kategórie prečinu už aj bez ďalších zásahov, resp. mnoho prečinov sa presunie do kategórie
priestupkov. Toto má vplyv aj na účinnosť procesných prostriedkov pri stíhaní trestných
činov. Orgány činné v trestnom konaní nebudú môcť použiť na vyšetrovanie nových prečinov
niektoré operatívno-pátracie či informačno-technické prostriedky. Jednou z najvypuklejších
zmien v Trestnom poriadku (čl. II napadnutého zákona) je napríklad rozsiahla úprava
postavenia spolupracujúcich obvinených či rozšírenie oprávnenia ministra podať dovolanie
proti rozhodnutiu súdu o schválení dohody o vine a treste. Ďalšou výraznou zmenou
(čl. VII a VIII napadnutého zákona) je zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry. Túto
zmenu vláda ako navrhovateľ zákona odôvodnila údajnými rozhodnutiami ústavného súdu
týkajúcimi sa nízkej kvality rozhodovacej činnosti úradu špeciálnej prokuratúry a
nekoncepčnosťou tejto inštitúcie.
44.
Argumentáciu skupiny poslancov 2 k napadnutému zákonu možno rozdeliť do nasledujúcich
oblastí:
III.1. K namietaným nedostatkom legislatívneho procesu:
45.
Národná rada, rovnako ako akýkoľvek iný orgán verejnej moci, ktorý svojím rozhodovaním
zasahuje do života jednotlivcov, musí rešpektovať procesné pravidlá, ktorých účelom
je garantovať demokratické právne princípy, legitimitu, racionalitu zákonov, procedurálnu
spravodlivosť, ako aj slobodnú politickú súťaž v štáte. Výsledná podoba schváleného
zákona je vždy rozhodnutím väčšiny, v demokratickom štáte však musia byť rešpektované
aj práva parlamentnej opozície. V demokracii väčšina rozhoduje, ale menšina musí dostať
primeraný priestor na vyjadrenie svojho názoru. Článok 1 ods. 1 prvá veta ústavy garantuje
nielen väčšinový princíp pri rozhodovaní, ale aj ďalšie požiadavky demokratického
a právneho štátu na legislatívny proces. K nim patrí možnosť oboznámiť sa s obsahom
návrhu zákona, vzniesť k nemu pripomienky, prerokovať ho v príslušných výboroch národnej
rady a zaujať k nemu stanovisko, na čo musia mať poslanci vytvorený dostatočný časový
priestor. Volení zástupcovia musia zároveň verejne zdôvodňovať a obhajovať dôvodnosť
svojich návrhov a verejnosť má mať možnosť kontroly ich činnosti. Uvedené je zárukou
slobodnej súťaže politických síl v demokratickej spoločnosti.
46.
Napadnutý zákon je podľa skupiny poslancov 2 výsledkom svojvoľného postupu zákonodarcu,
ktorý hrubým ignorovaním pravidiel legislatívneho procesu závažne porušil ústavné
princípy demokratického a právneho štátu, legality, zákazu svojvôle a ochrany slobodnej
súťaže politických síl v demokratickej spoločnosti a z nich vyplývajúce ústavné práva
parlamentnej opozície.
47.
Proces, ktorým bol prijatý napadnutý zákon, je v mimoriadne závažnom rozpore s pravidlami
legislatívneho procesu predovšetkým z toho dôvodu, že neboli ani len marginálne splnené
podmienky na uskutočnenie skráteného legislatívneho konania. Napadnutý zákon má predstavovať
reformu trestného práva, ktorá má podľa predkladateľa „posunúť Slovensko smerom ku konceptu restoratívnej justície“. Skrátený legislatívny proces však slúži na prijímanie zákonov alebo zákonných ustanovení,
ktoré majú ad hoc vyriešiť vzniknuté mimoriadne okolnosti, z ktorých vyplýva hrozba porušovania ľudských
práv, ohrozenie bezpečnosti alebo hrozba značných hospodárskych škôd. Má ísť pritom
výlučne o riešenie vzniknutej mimoriadnej okolnosti. K zákonným ustanoveniam, ktoré
riešia takéto mimoriadne okolnosti, nemožno „pribaliť“ komplexnú reformu celého právneho
odvetvia. Legálne a legitímne dôvody na skrátené legislatívne konanie minimálne o
tých ustanoveniach, ktoré tvoria ťažisko napadnutého zákona (t. j. o ustanoveniach
extrémne znižujúcich trestné sadzby za vybrané trestné činy, rapídne skracujúcich
premlčacie lehoty, rozširujúcich možnosti súdov uložiť podmienečné tresty odňatia
slobody či zrušujúcich úrad špeciálnej prokuratúry), v danom prípade naplnené neboli.
48.
Podľa názoru skupiny poslancov 2 je zrejmé, že v procese prijímania napadnutého zákona
bol vo vzťahu k poslancom Tiborovi Gašparovi a Petrov Žigovi prítomný rozpor záujmov
podľa čl. 3 ods. 4 ústavného zákona o ochrane verejného záujmu. Podľa čl. 4 ods. 2 ústavného zákona o ochrane verejného záujmu sú pritom verejní funkcionári povinní
zdržať sa všetkého, čo môže byť v rozpore s ústavným zákonom, a oznámiť svoj osobný
záujem na prijatí napadnutého zákona.
49.
Podľa názoru skupiny poslancov 2 bolo do princípov právneho štátu, parlamentnej diskusie
a do práv parlamentnej opozície zasiahnuté aj tým, že poslanci vládnej koalície v
tomto prípade skrátené legislatívne konanie „skrátili exponenciálne“, keď svojvoľne
skrátili aj trvanie rozpravy vo všetkých troch čítaniach. Z 20 hodín, počas ktorých
sa malo rokovať o návrhu napadnutého zákona v prvom čítaní, mala opozícia k dispozícii
zhruba 10 hodín. V druhom čítaní bola rozprava o návrhu napadnutého zákona koalíciou
obmedzená na 62 hodín. Tento čas sa proporčne rozdelil medzi všetky parlamentné strany
a opozícia teda spolu dostala približne 28 hodín. Zároveň v tomto čítaní predložil
na ústavnoprávnom výbore národnej rady poslanec vládnej koalície rozsiahly pozmeňujúci
návrh, ktorý mal 22 strán. Na úplne poslednú chvíľu, v čase, keď opozícii zostávalo
na rozpravu už len posledných pätnásť minút z času, ktorý im vládna koalícia poskytla,
predložil ten istý poslanec druhý pozmeňujúci návrh, ktorý mal 12 strán. V treťom
čítaní bola rozprava obmedzená po asi 2 hodinách. Po tom, keď v rozprave k tretiemu
čítaniu vystúpili len dvaja poslanci (z 54 poslancov prihlásených do rozpravy) a spravodajca,
predseda národnej rady mocensky a bezdôvodne ukončil rozpravu tým, že dal schváliť
procedurálny návrh podľa § 35 ods. 7 zákona o rokovacom poriadku na uzavretie rozpravy
k návrhu napadnutého zákona. Schválením procedurálneho návrhu o uzavretí rozpravy
v treťom čítaní odobrali poslanci vládnej koalície možnosť poslancom opozície vystúpiť
k relevantným právnym otázkam vyplývajúcim z pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu predloženého
v druhom čítaní na poslednú chvíľu.
50.
Skupina poslancov 2 taktiež poukazuje na to, že ešte v decembri 2023 na zámer vládnej
koalície narýchlo, bez odbornej diskusie, v skrátenom legislatívnom konaní prijať
rozsiahlu novelu trestných kódexov a zrušiť úrad špeciálnej prokuratúry reagovali
mimoriadne dôležité inštitúcie Európskej únie, Európska prokuratúra, Európska komisia
a Európsky parlament. Európsky parlament prijal 17. januára 2024 uznesenie spochybňujúce
schopnosti Slovenska bojovať proti korupcii a chrániť rozpočet Európskej únie v prípade
prijatia novely Trestného zákona. Poslanci Európskeho parlamentu vyhlásili, že sú
obzvlášť znepokojení neoprávneným využitím zrýchleného legislatívneho procesu v prípade
novely Trestného zákona a rozpustenia úradu špeciálnej prokuratúry, ktorý rieši prípady
korupcie a závažné trestné činy. Hlavná európska prokurátorka zaslala v decembri 2023
Európskej komisii list, v ktorom uviedla, že na základe dôkladnej analýzy kombinácie
navrhovaných zmien dospela k záveru, že tieto zmeny predstavujú vážne riziko porušenia
zásad právneho štátu. Ďalej v liste uviedla, že rýchlosť, s akou má vláda v úmysle
pristúpiť k týmto zmenám, vyvoláva vážne pochybnosti o úmysle tejto vlády dodržiavať
povinnosti lojálnej spolupráce (v zmysle čl. 4 ods. 3 zmluvy o EÚ). Európska komisia
vydala stanovisko, v ktorom uviedla, že „nedávny vývoj na Slovensku je pre Komisiu znepokojujúci“, a opätovne zopakovala hrozbu oklieštenia eurofondov v prípade prijatia novely trestných
kódexov.
51.
Hrubým a svojvoľným ignorovaním pravidiel legislatívneho procesu došlo k porušeniu
princípov demokratického a právneho štátu podľa čl. 1 ods. 1 prvej vety a čl. 2 ods. 2 ústavy, predovšetkým princípu legality, zvrchovanosti ústavy a zákonov, zákazu svojvôle
a zneužitia moci, ako aj princípu transparentnosti a verejnej kontrolovateľnosti výkonu
verejnej moci.
52.
Uvedené argumenty podľa skupiny poslancov 2 svedčia o takej intenzite porušení legislatívneho
procesu, že tieto porušenia sú samy osebe (bez ohľadu na obsah napadnutého zákona)
dôvodom na vyslovenie protiústavnosti napadnutého zákona v zmysle doterajšej rozhodovacej
praxe ústavného súdu.
III.2. K namietanému nesúladu čl. I napadnutého zákona:
53.
Skupina poslancov 2 argumentuje, že ustanoveniami čl. I napadnutého zákona dochádza
ku komplexnej reforme zásadnej časti trestného práva hmotného, a to zavedením zmien
Trestného zákona, ktoré spočívajú najmä (i) v niekoľkonásobnom asymetrickom zvýšení
zákonnej hranice výšky škody, ako aj prospechu získaného trestným činom a rozsahu
činu určujúcich pre vyvodenie trestnej zodpovednosti, resp. právnu kvalifikáciu skutku
ako trestného činu alebo trestného činu vyššej závažnosti; (ii) vo významnom znížení
trestných sadzieb majetkových, hospodárskych trestných činov a trestných činov korupcie;
(iii) v zásadnom znížení premlčacích dôb obzvlášť závažných zločinov, zločinov aj
prečinov (vrátane násilných trestných činov); (iv) rozšírení možnosti uloženia podmienečného
odkladu výkonu trestu odňatia slobody a podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia
slobody s probačným dohľadom a zároveň zvýšení hornej hranice trestnej sadzby, pri
ktorej je súd povinný uložiť trest odňatia slobody.
54.
Kombináciou a vzájomným spolupôsobením týchto zásadných zmien dôjde podľa skupiny
poslancov 2 k rozsiahlemu znefunkčneniu systému vyvodzovania trestnej zodpovednosti
a ukladania trestov. Zmeny v trestných sadzbách, ktoré preraďujú trestné činy z kategórie
zločinov na prečiny a z obzvlášť závažných zločinov na zločiny, majú početné a ďalekosiahle
dôsledky na trestnú zodpovednosť, trestanie a tiež účinné vyšetrovanie. Pri veľkom
množstve prečinov, ktoré vzniknú účinnosťou napadnutého zákona, nebude možné postihovať
štádium prípravy, pretože trestnou je len príprava na zločin, skráti sa celková zákonná
prípustná lehota väzby (§ 76 ods. 6 a 7 Trestného poriadku), zníži sa schopnosť štátu vyšetriť trestné činy, pretože pri majetkových a hospodárskych
prečinoch nebude možné nasadiť inštitút agenta (§ 117 Trestného poriadku) ani nasadiť
informačno-technické prostriedky (odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky
v zmysle § 115 Trestného poriadku), ovplyvnený bude aj rozsah vyšetrovania, pretože o prečinoch sa vedie skrátené vyšetrovanie
(§ 202 Trestného poriadku).
55.
Podstatné zníženie trestov v nadväznosti na niekoľkonásobne zvýšené hranice škôd
bude mať za následok absolútnu neprimeranosť trestných sadzieb, keď aj za závažné
trestné činy z hľadiska spôsobeného následku – výšky škody, získaného prospechu či
rozsahu činu – bude trestná sadzba neproporcionálne nízka. Za obzvlášť závažné zločiny
by pred účinnosťou napadnutého zákona musel byť uložený nepodmienečný trest odňatia
slobody bez možnosti uloženia trestu domáceho väzenia alebo iného alternatívneho trestu
samostatne, no po účinnosti týchto zásadných zmien sa z obzvlášť závažných zločinov
stanú len prečiny, pri ktorých sa trestná sadzba prepadne z 10 až 15 rokov na 0 až
4 roky (resp. 1 až 4 alebo 1 až 5 rokov), čo predstavuje zásadný prepad v trestných
sadzbách, ktorý naruší generálnu a individuálnu prevenciu, keďže tieto trestné sadzby
nemajú žiaden odstrašujúci účinok.
56.
Kombinácia niekoľkonásobného zvýšenia hraníc škôd spolu so zásadným znížením trestných
sadzieb v nadväznosti na zvýšenie hraníc trestu odňatia slobody, pri ktorých je možné
uložiť podmienečný odklad výkonu trestu s probačným dohľadom alebo bez neho, spôsobí
takmer až vymiznutie ukladania trestov odňatia slobody za majetkové, hospodárske a
korupčné trestné činy, čím sa výrazne oslabí odstrašujúci účinok trestného práva.
Uvedené bude mať nepochybne negatívny dopad na generálnu a individuálnu prevenciu
trestnoprávnych noriem.
57.
Zásadné znižovanie premlčacích dôb, ktoré nebolo podrobené žiadnej analýze posúdenia
následkov na prebiehajúce trestné konania a posúdenia budúcich vplyvov na kriminalitu,
spôsobí závažné negatívne dôsledky v oblasti trestnoprávnej ochrany. Zasiahne prebiehajúce
trestné stíhania, ktoré budú musieť byť z tohto dôvodu zastavené bez ohľadu na to,
či sú v štádiu tesne pred právoplatným vynesením rozsudku. Dôjde tiež k zásadnému
narušeniu právnej istoty a dôvery adresátov práva v právny poriadok, zásahu do legitímnych
očakávaní poškodených v trestných konaniach a do ich základných ľudských práv.
58.
Podľa názoru skupiny poslancov 2 ustanovenia čl. I napadnutého zákona nie sú v súlade
ani s medzinárodným záväzkom Slovenskej republiky zabezpečiť účinné, úmerné a odradzujúce
sankcie a opatrenia vrátane trestov obsahujúcich odňatie slobody pri korupčných trestných
činoch podľa čl. 19 v spojení s čl. 2 až čl. 14 dohovoru o korupcii a medzinárodným
záväzkom ustanoviť dlhé premlčacie doby a sankcie zohľadňujúce závažnosť ekonomických
trestných činov podľa čl. 29 a čl. 30 v spojení s čl. 15 až 25 dohovoru OSN o boji
proti korupcii. Rekodifikačnými zmenami trestania, ktoré prináša čl. I napadnutého
zákona, totiž dochádza k „absolútnemu prepadu“ sankcií za ekonomické a korupčné trestné
činy, t. j. nejde o proporcionálne zníženie trestných sadzieb, ale o dramatický, neúmerný
pokles, ktorý spôsobí, že tresty za korupčné trestné činy stratia odradzujúci účinok
a nebudú účinné ani v rámci generálnej a individuálnej prevencie. Dramatické skrátenie
premlčacích dôb za korupčné a ekonomické trestné činy, ku ktorým dôjde účinnosťou
čl. I napadnutého zákona, keď sa premlčacie doby skracujú pri viacerých trestných
činoch aj o tri štvrtiny (z 20 na 5 rokov), prípadne o polovicu (z 20 na 10 rokov),
jednoznačne porušuje podmienku primeranosti a dostatočnosti premlčacích dôb a už vôbec
nie je v súlade s medzinárodným záväzkom ustanoviť dlhé premlčacie lehoty.
59.
Ustanovenia čl. I napadnutého zákona porušujú podľa skupiny poslancov 2 aj pozitívny
záväzok štátu vytvoriť dostatočný právny rámec na ochranu základných ľudských práv
a slobôd spolu s pozitívnym záväzkom štátu viesť efektívne vyšetrovanie trestných
činov porušujúcich základné práva a slobody a z tohto dôvodu nie sú v súlade s viacerými
ustanoveniami dohovoru, dodatkového protokolu a ústavy, ktorých procesná stránka zaistenie
takýchto záruk v rámci plnenia pozitívneho záväzku štátu pri ochrane týchto práv vyžaduje
(napr. v rámci práva na život, na ochranu pred neľudským, krutým a ponižujúcim zaobchádzaním,
na ochranu súkromia či na ochranu vlastníctva).
III.3. K namietanému nesúladu čl. II napadnutého zákona:
60.
V súvislosti s čl. II napadnutého zákona skupina poslancov 2 uvádza, že tento zavádza
možnosť orgánov činných v trestnom konaní a súdu použiť v trestnom konaní dôkaz získaný
nezákonným spôsobom v prípade, ak sa tento dôkaz použije iba v prospech obvineného.
Medzi základné zásady Trestného poriadku patrí zásada rovnosti strán pred súdom. Zákonodarca
však v danom prípade opomína iné strany trestného konania, medzi ktoré patrí aj poškodený.
Poškodenému, rovnako ako obvinenému ústava aj Trestný poriadok zaručujú právo na spravodlivý
súdny proces a v rámci neho na rovnosť strán v konaní pred súdom a rovnosť zbraní.
Napadnutým zákonom nepochybne dochádza k zásahu, ktorý zásadným spôsobom zasahuje
do práva na spravodlivý proces, práva na rovnosť strán konania a s tým súvisiacu rovnosť
zbraní subjektov trestného konania odlišných od obvineného. Napadnutý zákon preto
nie je v súlade s čl. 47 ods. 2 a 3 ústavy.
61.
Trestný poriadok v § 237 ods. 3 určuje, kedy v trestnom konaní vo veci samej rozhoduje senát, samosudca alebo sudca
pre prípravné konanie. Toto určenie závisí od právnej kvalifikácie skutku (prečin,
zločin) a od zákonnej trestnej sadzby. V dôsledku plošného zníženia trestných sadzieb
a zmeny kvalifikácie mnohých zločinov na prečiny čl. I napadnutého zákona nevyhnutne
dôjde k tomu, že vo veciach, v ktorých doteraz bol príslušný konať senát, bude príslušný
konať samosudca. Napadnutý zákon však neobsahuje žiadne ustanovenie, ktorým by sa
riešilo zachovanie príslušnosti senátu vo veciach, v ktorých vzhľadom na zmenu právnej
kvalifikácie bude účinnosťou napadnutého zákona príslušný konať samosudca. V takýchto
trestných veciach, ktorých bude vzhľadom na zásadné a plošné zníženie trestných sadzieb
veľké množstvo, dôjde účinnosťou napadnutého zákona k odňatiu vecí ich zákonným sudcom
(zasadajúcim v senátoch), čo je v rozpore s čl. 48 ods. 1 ústavy.
62.
Skupina poslancov 2 taktiež poukazuje na to, že čl. II napadnutého zákona zavádza
v § 371 ods. 2 Trestného poriadku povinnosť ministra podať dovolanie proti rozsudku súdu, ktorým schválil dohodu o
vine a treste, ak táto dohoda nie je so zreteľom na závažné porušenie hmotnoprávnych
ustanovení primeraná alebo spravodlivá. Zároveň predlžuje lehotu podľa § 370 ods. 1 Trestného poriadku, dokedy je možné podať dovolanie v neprospech obvineného, z pôvodných šiestich mesiacov
na tri roky odo dňa doručenia rozhodnutia súdu prokurátorovi. Podľa napadnutého zákona
sa § 370 ods. 1 Trestného poriadku v znení od 15. marca 2024 (t. j. od navrhovanej účinnosti napadnutého zákona) použije
aj na dohody o vine a treste schválené pred 15. marcom 2024. Napadnutým zákonom dochádza
k závažnému zásahu do právnej istoty a ochrany legitímnych očakávaní obvinených, s
ktorými bola uzatvorená dohoda o vine a treste, ako aj k zásahu do princípu trojdelenia
moci, keď predstaviteľ výkonnej moci dostal právomoc posudzovať primeranosť a spravodlivosť
dohody o vine a treste, čo je výlučne právomoc patriaca súdnej moci. Napadnutý zákon
sa preto podľa navrhovateľov 2 dostáva do rozporu s čl. 1 ods. 1 ústavy.
III.4. K namietanému nesúladu ostatných článkov napadnutého zákona:
63.
Skupina poslancov 2 poukazuje na to, že dohovor OSN o boji proti korupcii, ako aj
dohovor o korupcii vyžadujú, aby ich zmluvné strany zriadili špecializované inštitúcie,
ktoré sa zaoberajú bojom proti korupcii. Napadnutý zákon ruší inštitúciu (úrad špeciálnej
prokuratúry), na ktorej zriadenie sa Slovenská republika zaviazala prijatím dohovoru
OSN o boji proti korupcii a dohovoru o korupcii, a to bez adekvátnej náhrady. Citované
dohovory síce nehovoria o potrebe zriadiť samostatnú inštitúciu, ktorá by sa venovala
výlučne vyšetrovaniu, resp. stíhaniu či súdeniu trestných činov korupcie, stanovujú
však povinnosť zriadiť aspoň špecializovanú časť už existujúcej inštitúcie, ktorá
by spĺňala predpoklady a podmienky stanovené dohovorom OSN o boji proti korupcii a
dohovorom o korupcii. Napadnutý zákon však spomenuté medzinárodnoprávne záväzky nijakým
spôsobom nereflektuje, práve naopak, spôsobuje ich porušenie.
64.
Z dôvodu absurdne krátkej legisvakačnej doby napadnutého zákona zároveň nestihne
ani prebehnúť riadne odovzdanie agendy medzi úradom špeciálnej prokuratúry a jednotlivými
krajskými prokuratúrami, ktorým budú spisy vo veciach riešených dosiaľ úradom špeciálnej
prokuratúry odstúpené. Keďže ide o množstvo mimoriadne rozsiahlych živých spisov v
rámci trestných konaní, v ktorých prebieha vyšetrovanie, je nemysliteľné, aby sa noví
prokurátori oboznámili s obsahom daných spisov a s už vykonanými procesnými úkonmi
tak, aby sa zabezpečila kontinuita vo vyšetrovaniach. Tieto obavy tlmočila predkladateľom
napadnutého zákona aj Rada prokurátorov Slovenskej republiky vo svojom stanovisku
zo 6. decembra 2023.
65.
Skupina poslancov 2 uvádza, že legisvakačná doba napadnutého zákona je absolútne
nedostatočná na to, aby sa adresáti právnych noriem, laická verejnosť a orgány aplikácie
práva mali možnosť dostatočne oboznámiť s rozsiahlymi až rekodifikačnými zmenami Trestného
zákona, Trestného poriadku a ďalších nadväzujúcich právnych predpisov, čím dochádza
k porušeniu ústavných požiadaviek predvídateľnosti práva, stability právneho poriadku
a materiálnej dostupnosti právnych noriem. Nestačí totiž len formálne zverejnenie
právneho predpisu v zbierke, pre princíp právnej istoty je významná aj materiálna
možnosť adresátov práva náležite sa oboznámiť so zmenami v právnom poriadku, o to
viac, keď ide o zásadné a rozsiahle zmeny trestnoprávnej zodpovednosti, trestných
sankcií a trestného procesu s priamym dopadom aj na prebiehajúce trestné konania.
V tejto súvislosti skupina poslancov 2 poukazuje na skutočnosť, že v doterajšej legislatívnej
praxi sa dĺžka legisvakačnej doby pri prijatí nového Trestného zákona a pri jeho väčších
zmenách pohybovala v rozmedzí od troch do ôsmich mesiacov.
IV. Stanoviská účastníkov konania, vedľajšieho účastníka a odborné vyjadrenia:
IV.1. Stanovisko národnej rady:
66.
Pokiaľ ide o námietky týkajúce sa legislatívneho procesu, národná rada poukazuje
na to, že je to práve zákon o rokovacom poriadku, ktorý upravuje pravidlá pre riadny
výkon ústavných právomocí parlamentu, vrátane regulácie rozpravy. Ak parlament zostane
nečinný/nefunkčný, pretože je vystavený obštrukciám, nemôžu svoje práva vykonávať
ostatní poslanci. Právo poslanca vystúpiť v parlamentnej rozprave je jeho právo, avšak
nie povinnosť. Podmienky na skrátené legislatívne konanie podľa národnej rady boli
splnené, pričom ústavný súd nemožno považovať za „odvolaciu inštanciu“ vo vzťahu k
posudzovaniu dôvodnosti skráteného legislatívneho konania. Ústavný súd je v tomto
prípade ochrancom ústavných princípov vzťahujúcich sa na legislatívny proces pred
prípadným zneužitím tohto inštitútu.
67.
Národná rada ďalej zdôrazňuje, že legislatívny proces prebiehal od decembra 2023
do februára 2024, pričom po celú dobu prebiehala intenzívna odborná a spoločenská
debata. Okrem toho navrhované zmeny už boli aj v minulosti diskutované – to platí
vo vzťahu k zmenám vo výške škody, v trestných sadzbách, ochrannom liečení, ukladaní
trestov, úprave drogových trestných činov, postavení kajúcnikov a podobne. Po formálnej
stránke bol podľa národnej rady napadnutý zákon schválený plne v súlade so zákonom
o rokovacom poriadku, ako aj ďalšími pravidlami, zásadami a princípmi legislatívneho
procesu.
68.
Neoznámenie osobného záujmu na veci nie je relevantné pre samotný legislatívny proces
a aj v prípade pochybenia by išlo len o individuálne pochybenie konkrétneho poslanca.
69.
Stanovenie systému trestných sankcií, podmienok ich ukladania a výkonu či stanovenie
hraníc trestných sadzieb patrí do právomoci štátov, pričom limitujúcimi sú v tomto
smere predovšetkým zákaz mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo
trestov a požiadavka primeranosti trestu. Účelom dohovoru o korupcii nie je stanovenie
podrobných ustanovení o trestných sankciách za jednotlivé trestné činy, ale ponecháva
sa diskrečná právomoc k vytvoreniu systému trestných činov a sankcií v súlade s vnútroštátnymi
právnymi systémami. Obdobnú argumentáciu uvádza národná rada aj vo vzťahu k ostatným
namietaným medzinárodným zmluvám.
70.
Schválené zmeny sa týkajú všetkých páchateľov, preto nemožno takúto úpravu považovať
za samoamnestiu. Tieto zmeny neznemožňujú orgánom činným v trestnom konaní pokračovať
vo vyšetrovaní a neznemožňujú ani uplatnenie právomoci súdnej moci rozhodnúť o páchateľovi
trestného činu. Navyše rovnaké zmeny boli súčasťou vládneho návrhu zákona predkladaného
v 8. volebnom období národnej rady. Výška trestu pre páchateľa nemusí byť základom
na uspokojenie poškodeného. Národná rada ďalej poukazuje na základné princípy restoratívnej
justície, využívania trestu odňatia slobody ako ultima ratio, dodržanie zásady zákonnosti, proporcionality, ako aj zásady súdnej individualizácie
trestu. Nemožno súhlasiť ani s tým, že v súvislosti so znížením trestných sadzieb
sa zasahuje do ústavného zákazu odňatia veci zákonnému sudcovi, pretože v tomto prípade
nie je daný zákonný dôvod na zmenu v osobe zákonného sudcu.
71.
Hranice škody sa podľa národnej rady upravili tak, aby zodpovedali aktuálnej spoločensko-ekonomickej
situácii a jej predpokladanému vývoju. Pri úprave premlčania sa predkladateľ inšpiroval
českou, rakúskou a nemeckou právnou úpravou. Poukazuje tiež na zákon schválený národnou
radou 28. februára 2024 zverejnený pod číslom 41/2004. Národná rada uvádza, že namietaná
úprava premlčacej doby nie je spôsobilá zakladať protiústavnosť a nepredstavuje zásah
do základných práv a slobôd. Protiústavnosť môže zakladať neefektívne, nezákonné a
neprimerane dlhé vyšetrovanie, a nie dĺžka premlčacej doby.
72.
Vzhľadom na spoločenský záujem na ochrane zákonnosti a spravodlivosti sa nová právna
úprava týka možnosti podania dovolania ministrom aj v prípade dohôd o vine a treste
schválených pred účinnosťou napadnutého zákona. Obdobné riešenie malo byť podľa národnej
rady aplikované aj v roku 2005, kde bolo využité „spätné“ uplatňovanie mimoriadneho
opravného prostriedku aj na rozhodnutia vydané pred účinnosťou zákona.
73.
Zákonná úprava organizácie prokuratúry spadá do oblasti, v rámci ktorej zákonodarca
požíva pomerne širokú mieru voľnosti a možnosti uváženia pri voľbe vhodného regulatívneho
riešenia. Ústavnoprávnym limitom sú princípy demokratického a právneho štátu a ochrany
základných práv a slobôd. Doterajšia organizačná štruktúra prokuratúry bola podľa
národnej rady plne legitímna, avšak nie nevyhnutná. Podstatné je, aby prokuratúra
účinne chránila práva a záujmy fyzických osôb a právnických osôb a štátu. Pokiaľ ide
o medzinárodnú právnu úpravu, špecializácia môže mať podľa národnej rady rôzne formy,
od špecializácie policajtov, sudcov, prokurátorov až po orgány či jednotky osobitne
poverené niektorými aspektmi boja proti korupcii.
IV.2. Stanovisko vlády (zastúpenej ministerstvom):
74.
Vláda navrhuje, aby ústavný súd návrhom prezidenta, skupiny poslancov 1 a skupiny
poslancov 2 nevyhovel.
75.
Argumentácia porušením legislatívnych pravidiel [obsiahnutých v zákonoch, Legislatívnych
pravidlách vlády Slovenskej republiky v znení účinnom od 14. decembra 2022 či dokonca
v pravidlách rokovania ústavnoprávneho výboru] podľa vlády nie je v konaní o súlade
právnych predpisov relevantná. Vláda poukazuje na nález Ústavného súdu Českej republiky
sp. zn. PL. ÚS 30/23, podľa ktorého úloha ústavného súdu v konaní o súlade právnych
predpisov nemôže spočívať v prieskume procedurálnych pochybení parlamentu a jeho orgánov,
ale potrebné je skúmať ďalšie okolnosti a dopad pochybení na materiálnu ústavnosť
právneho poriadku. V opačnom prípade by sa vytvoril stav značnej právnej neistoty
tam, kde by inak napadnutému zákonu nebolo z hľadiska obsahu možné nič vytknúť. Potrebné
je odmietnuť argumentáciu týkajúcu sa spájania jednotlivých porušení legislatívnych
pravidiel, pretože ústavnú intenzitu je treba posudzovať materiálne, nie kvantitatívne,
ale tiež argumentáciu týkajúcu sa predparlamentnej etapy legislatívneho procesu, pretože
v tejto etape ešte nemožno hovoriť o porušení ústavných práv poslancov.
IV.2.1. K prerokovaniu napadnutého zákona v skrátenom legislatívnom konaní:
76.
Vláda konštatuje, že s ohľadom na § 27 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o tvorbe
právnych predpisov“) a čl. 15 legislatívnych pravidiel vlády nemuseli byť použité
ustanovenia o predbežnej informácii, legislatívnom zámere, pripomienkovom konaní a
predložení návrhu zákona na rokovanie legislatívnej rade vlády.
77.
Národná rada je podľa vlády oprávnená prijať akýkoľvek návrh zákona, a to buď v riadnom,
alebo skrátenom legislatívnom procese. Právna úprava skráteného legislatívneho konania
je pritom opäť len výsledkom rozhodnutia národnej rady – teda je to opäť len národná
rada, ktorá rozhodla, za akých podmienok sa bude môcť uskutočniť skrátené legislatívne
konanie. Zákon o rokovacom poriadku spája so skráteným legislatívnym konaním preventívny
účinok – postačuje, ak sú objekty chránené § 89 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku ohrozené, nevyžaduje sa ich skutočné porušenie. Ak sú
však podmienky naplnené, podľa vlády je tu dokonca povinnosť vlády iniciovať skrátené
legislatívne konanie, pretože reakcia až v stave porušenia by bola znakom zlyhania
jednotlivých orgánov štátu.
78.
Vláda považuje návrh na skrátené legislatívne konanie za dostatočne odôvodnený, tam
uvedené dôvody za možné a reálne. Poukazuje v prvom rade na prebiehajúce konania o
porušení povinnosti Slovenskej republiky podľa čl. 258 zmluvy o fungovaní EÚ (infringement proceedings). Európska komisia je oprávnená navrhnúť Súdnemu dvoru Európskej únie (ďalej len „Súdny
dvor“) uloženie finančnej sankcie (paušálna pokuta alebo penále). Výška pokuty predstavuje
sumu 616 000 eur a denné penále v sume od 660 eur do 39 600 eur. Ustanovenia napadnutého
zákona podľa vlády zabránia Európskej komisii vec predložiť Súdnemu dvoru.
79.
Vláda sa rozhodla v skrátenom legislatívnom konaní reagovať aj na rozsudok Súdneho
dvora vo veci C-655/21 z 19. októbra 2023 s ohľadom na to, že právna úprava trestania
za niektoré trestné činy je na analogickej úrovni. Zabráni sa tým začatiu konania
pred Súdnym dvorom proti Slovenskej republike pre neprimeranosť trestov.
80.
Ďalej vláda poukazuje na nález ústavného súdu sp. zn. PL. ÚS 1/2021 a potrebu prijatia
novej právnej úpravy v zmysle tohto nálezu.
81.
Za mimoriadnu okolnosť tiež vláda považuje infláciu. Od prijatia rekodifikácie trestného
práva v roku 2005 sa výška malej škody odvíjala od minimálnej mzdy – v roku 2005 to
bolo v sume 8 000 Sk, v roku 2009 to bolo v sume 266 eur. Súčasná výška minimálnej
mzdy je 750 eur. Napokon v obdobnom duchu sa zvyšovala aj výška malej škody v návrhu
bývalého ministra spravodlivosti Viliama Karasa.
82.
Dôvodom na skrátené legislatívne konanie sú podľa vlády aj rozsudky Európskeho súdu
pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“) – napr. Adamčo proti Slovenskej republike, Mucha
proti Slovenskej republike alebo Vasaráb a Paulus proti Slovenskej republike. Podľa
vlády je reálne, že dôjde k ohrozeniu práv účastníkov v trestnom konaní, ak zostane
zachovaná/nezmenená právna úprava, ktorá porušenie práv privodila.
83.
Ako poslednú mimoriadnu okolnosť odôvodňujúcu skrátené legislatívne konanie uvádza
vláda inštitucionálnu vojnu medzi generálnou prokuratúrou a úradom špeciálnej prokuratúry.
Poukazuje na presadzovanie dvoch odlišných konceptov trestnej politiky štátu a odlišný
výklad právnych noriem, čo môže ohroziť bezpečnosť štátu, ako aj základné práva a
slobody.
84.
Samotné porušenie zákona o rokovacom poriadku podľa názoru vlády bez súčasného konfliktu
s ústavnými princípmi nedisponuje dostatočnou ústavnoprávnou intenzitou na derogačný
zásah ústavného súdu.
85.
Pokiaľ ide o samotný legislatívny proces, vláda tvrdí, že poslanci mali dostatočný
priestor na oboznámenie sa s návrhom na skrátené legislatívne konanie, ako aj s návrhom
napadnutého zákona. Špecificky poukazuje na to, že aj keď to zákon o rokovacom poriadku
(pozri § 72 ods. 1, pozn.) v prípade skráteného legislatívneho konania nevyžaduje, návrh zákona bol
zverejnený na webovom sídle národnej rady, a to najmenej 15 dní pred schôdzou národnej
rady, na ktorej sa uskutoční prvé čítanie.
86.
Vláda považuje za preukázané, že opozícia nemala od začiatku vôľu viesť zmysluplnú
diskusiu o napadnutom zákone, ale jediným cieľom diskusie a pozmeňujúcich návrhov
(kde ich čítanie nie je časovo limitované, pozn.) bolo odloženie hlasovania o návrhu
napadnutého zákona. Vláda poukazuje na to, že hlasovanie podľa straníckej disciplíny
nie je porušením výkonu slobodného mandátu poslanca podľa čl. 73 ods. 2 ústavy. Pokiaľ
poslanci namietajú porušenie práv poslancov z dôvodu obmedzenia rozpravy v prvom a
druhom čítaní a z dôvodu ukončenia rozpravy v treťom čítaní podľa § 35 ods. 7 zákona o rokovacom poriadku, vláda argumentuje tým, že sa tak udialo v súlade s § 29a ods. 1 a 2 zákona o rokovacom poriadku (boli naplnené formálne aj obsahové požiadavky tohto ustanovenia). Použitie § 29a zákona o rokovacom poriadku pritom bolo reakciou na parlamentnú obštrukciu smerujúcu
k odďaľovaniu hlasovania o napadnutom zákone.
87.
V zmysle doručeného vyjadrenia je podľa vlády zásadné preukázanie „valcovania“ opozície.
Iba v spojení s ním je totiž možné hovoriť o hrubom a svojvoľnom porušovaní pravidiel
zákonodarného procesu, a tým zákon odsúdiť ako protiústavný. Ani jeden z navrhovateľov
podľa vlády v tomto dôkazné bremeno neuniesol. Vláda tvrdí, že pri prijímaní napadnutého
zákona boli dodržané základné záruky riadneho legislatívneho procesu v právnom štáte.
Poslanci mali možnosť oboznámiť sa s návrhom na skrátené legislatívne konanie a s
návrhom samotného napadnutého zákona, mali možnosť sa k týmto vyjadriť v rozprave
a mali možnosť predkladať pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
88.
Vláda tiež poukazuje na to, že matéria, ktorá tvorí obsah napadnutého zákona, bola
viacnásobne predmetom legislatívneho procesu a odbornej diskusie. V tejto súvislosti
spomína návrhy zákonov predložené bývalými ministrami spravodlivosti Máriou Kolíkovou,
Viliamom Karasom či Janou Dubovcovou.
89.
K namietanému neoznámeniu osobného záujmu vo veci a konfliktu záujmov vláda uvádza,
že ústava nepozná rôzne mandáty poslancov. Ak mandát existuje a uplatňuje sa, je každý
mandát z hľadiska obsahu rovnaký a rovnocenný. Každý poslanec musí mať zaručené právo
hlasovať o každej veci, ktorá je predmetom rokovania národnej rady. Poslanec hlasuje
v súlade s čl. 73 ods. 2 ústavy, hlasovanie je výsledkom jeho svedomia a presvedčenia, a preto ho nemožno stotožňovať
s tým, že poslanec hlasuje ako výsledok uprednostňovania svojho osobného záujmu pred
verejným. Navrhovatelia nepreukázali (a ani netvrdia), že by obvinení poslanci vo
vzťahu k napadnutému zákonu získali nejaký majetkový prospech, nejakú konkurenčnú
výhodu či získali nejaké verejnosti nedostupné informácie použiteľné vo svoj prospech.
IV.2.2. K rozporu napadnutého zákona s ústavou a medzinárodnými zmluvami:
90.
Vláda v prvom rade poukazuje na princípy restoratívnej justície, humanizáciu a individualizáciu
trestov a väčší dôraz na kompenzáciu spôsobenej škody a satisfakciu obetiam trestného
činu. Tieto princípy rešpektuje aj nová právna úprava všeobecných zásad ukladania
sankcií, ktorá okrem iného explicitne vyjadruje princíp proporcionality, podľa ktorého
tam, kde postačí uloženie menej postihujúcej trestnej sankcie, nesmie byť uložená
citeľnejšia sankcia. Vláda poukazuje na príslušné časti správy Výboru Rady Európy
na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania (European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment
or Punishment), v ktorých sa uvádza, že najvyššou prioritou by malo byť ukladanie trestu odňatia
slobody až ako skutočne poslednej možnosti.
91.
Vo vzťahu k namietanej „samoamnestii“ vláda uvádza, že napadnutý zákon sa vzťahuje
na všetkých občanov Slovenskej republiky bez rozdielu (aj bez rozdielu politickej
príslušnosti). Nová trestná politika nepredstavuje zásah verejnej moci, ktorého dôsledkom
by bolo nariadenie, aby sa za určitý skutok alebo proti určitej osobe trestné stíhanie
nezačínalo alebo aby sa v ňom nepokračovalo.
92.
Pokiaľ ide o zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry, podľa vlády je vecou zákonodarcu,
ako upraví organizáciu prokuratúry, má však vytvárať predpoklady na napĺňanie jej
ústavného poslania. Táto otázka podľa vlády nemá ústavnoprávny rozmer. Zrušenie úradu
špeciálnej prokuratúry nemalo vplyv ani na postavenie jeho prokurátorov, ktorí naďalej
zostávajú prokurátormi generálnej prokuratúry. Ako z hľadiska procesného, tak aj personálneho
bolo zabezpečené právne nástupníctvo. Napadnutý zákon nijakým spôsobom nezasahuje
do pôsobnosti Európskej prokuratúry.
93.
Vláda konštatuje, že záujem spoločnosti na potrestaní trestného činu plynutím času
nevyhnutne klesá, a to z hľadiska generálnej, ako aj individuálnej prevencie. Uvádza,
že pri úprave premlčania sa inšpirovala právnou úpravou Českej republiky, keď dospela
k záveru, že dvadsaťročnú premlčaciu dobu pri zločinoch s hornou hranicou trestnej
sadzby najmenej desať rokov je potrebné znížiť. Ďalej poukazuje na skutočnosť, že
desaťročná premlčacia doba platila v Slovenskej republike viac ako 40 rokov (od účinnosti
zákona č. 140/1961 Zb. do účinnosti zákona č. 457/2003 Z. z., pozn.). Premlčanie trestného stíhania v prípadoch týkajúcich sa sexuálneho vykorisťovania
a sexuálneho zneužívania či obchodovania s ľuďmi sa bude spravovať doterajšími premlčacími
lehotami, a to s ohľadom na novelizáciou zákonom č. 47/2024 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 47/2024 Z. z.“).
94.
Navrhovatelia pri posudzovaní novej právnej úpravy premlčania vychádzajú z premisy,
že súčasná (účinná) právna úprava je primeraná – ich argumentácia vychádza z porovnania
doterajšej (stále účinnej právnej úpravy) a navrhovanej právnej úpravy uvedenej v
napadnutom zákone. Tento predpoklad však podľa vlády nie je správny.
95.
Na plynutie premlčacej doby zároveň môžu mať vplyv aj ďalšie okolnosti, ktoré spôsobia
predĺženie premlčacej doby (spočívanie premlčacej doby, prerušenie premlčania trestného
stíhania), ktoré navrhovatelia úplne opomenuli. Premlčanie trestného stíhania neznamená,
že nebol spáchaný trestný čin. Záver o premlčací určitého trestného stíhania vyžaduje
preukázanie, že sa skutok stal, vyžaduje určité znaky trestného činu a prípadne aj
to, že skutok spáchal obvinený. S tým je spojená možnosť súdu uložiť obvinenému, ktorého
trestné stíhanie bolo pre premlčanie zastavené, ochranné opatrenie zhabania veci podľa
§ 83 ods. 1 písm. a), resp. b) Trestného zákona. V neposlednom rade vláda poukazuje na to, že zastavenie trestného
stíhania pre premlčanie neoslabuje ani nevedie k zániku nároku poškodených na náhradu
škody spôsobenej dotknutým skutkom. Ak si poškodený v trestnom stíhaní riadne uplatnil
svoj nárok na náhradu škody, počas vedenia trestného stíhania premlčacia doba spočíva
a začne plynúť až od právoplatného zastavenia trestného stíhania. Pre poškodeného
bude mať význam aj samotné uznesenie o zastavení trestného stíhania, pretože z neho
bude vyplývať, že sa skutok stal, má znaky trestného činu a že ho spáchal obvinený.
96.
Vláda poukazuje ďalej na to, že v napadnutom zákone plne rešpektovala aj európsku
právnu úpravu. Relevantnou je v tomto smere smernica 2017/1371, ktorá okrem iného
upravuje minimálne premlčacie lehoty. Vo vzťahu k trestným činom, za ktoré možno uložiť
trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej štyri roky, smernica
definuje premlčaciu dobu najmenej piatich rokov. Pripúšťa však aj trojročnú premlčaciu
dobu, ak sa premlčanie môže prerušiť alebo pozastaviť na základe konkrétnych právnych
úkonov (ako to je aj v posudzovanom prípade). Pre trestné činy, kde škoda alebo prospech
prevyšuje sumu 100 000 eur, je potrebné uložiť trest odňatia slobody s hornou hranicou
trestnej sadzby minimálne štyri roky. Aj túto požiadavku napadnutá právna úprava spĺňa.
97.
Právo na účinné vyšetrovanie podľa vlády neznamená, že páchateľ má byť potrestaný
podľa predstáv poškodenej osoby – dostatočne represívne či odstrašujúco. Poukazuje
na rozsudok ESĽP Khadija Ismayilova proti Azerbajdžanu (rozsudok z 10. 4. 2019, č.
65286/13 a 57270/14), podľa ktorého „nejde o povinnosť týkajúcu sa výsledku, ale povinnosť týkajúcu sa prostriedkov...“. Porušenie práva na účinné vyšetrovanie teda predpokladá existenciu zásadných nedostatkov
v procese vyšetrovania (hoc aj zlou legislatívou), ale nie v tom, že páchateľ nie
je potrestaný dostatočne tvrdo. K porušeniu tohto práva nemohlo preto dôjsť navrhovateľmi
uvádzanou trojkombináciou (i) zmien v trestných sadzbách, (ii) zmien spočívajúcich
v rozšírení možnosti ukladať podmienečné tresty a (iii) zvyšovania hraníc škody. Zásah
do tohto práva nepredstavuje ani skrátenie premlčacích dôb, pretože orgány činné v
trestnom konaní sú motivované konať rýchlejšie a efektívnejšie.
98.
Zákonná právna úprava akcentuje ústavný zákaz odňatia veci zákonnému sudcovi. Zmena
v osobe zákonného sudcu je prípustná v súlade so zákonom a s rozvrhom práce. Výpočet
dôvodov pre zmenu v osobe zákonného sudcu je daný taxatívne. Ak preto v prípade zmeny
právnej úpravy nie je daný ani jeden z týchto taxatívnych dôvodov, k zmene zákonného
sudcu nedôjde, a preto úvaha navrhovateľov o tom, že by v dôsledku zníženia trestných
sadzieb pri určených trestných činoch malo dôjsť k zmene zákonného sudcu, je nesprávna.
99.
Ústavne súladná je podľa vlády aj nová právna úprava poľahčujúcich a priťažujúcich
okolností, keď ich význam vyhodnotí súd na báze individuálnosti a súd na základe toho
rozhodne o primeranom treste. Podľa vlády bolo potrebné upustiť aj od striktného aritmetického
výpočtu a porovnávania pomeru poľahčujúcich a priťažujúcich okolností (odkaz na PL.
ÚS 106/2011). Demonštratívny výpočet pritom majú zavedený aj okolité štáty, ako napríklad
Česká republika či Rakúska republika.
100.
Inšpiráciou navrhovanej právnej úpravy je aplikovanie prvkov restoratívnej justície
a prehĺbenie významu súdnej individualizácie trestu (cez nastavenie väčšieho rozpätia
hornej a dolnej hranice trestnej sadzby). Odňatie slobody v prípadoch, keď to nie
je nevyhnutné, je v rozpore so zásadou personalizácie trestu. Vysoké trestné sadzby
sa často pri páchateľoch míňajú účinkom a nie sú zárukou naplnenia účelu trestu. Okrem
generálnej a individuálnej prevencie by sa malo podľa vlády zohľadňovať aj to, aký
objekt ochrany bol protiprávnym konaním ohrozený alebo porušený. Pri ekonomickej kriminalite
nedochádza k ohrozeniu zdravia a života iných osôb, a preto je izolácia páchateľa
v takomto prípade zbytočná. Vláda poukazuje na rozsudok Súdneho dvora z 19. 10. 2003
vo veci C-655/21, kde Súdny dvor posudzoval primeranosť trestu v prípade trestného
činu falšovania ochranných známok. Represívne opatrenia podľa tohto rozsudku nemôžu
ísť nad rámec toho, čo je primerané a potrebné na uskutočnenie legitímnych cieľov
sledovaných právnou úpravou. Vláda poukazuje aj na to, že trestné sadzby boli zvyšované
až prijatím zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov – teda historicky boli trestné sadzby
podstatne nižšie.
101.
Využitie niektorej z alternatív nepodmienečného trestu odňatia slobody musí byť odôvodnené
okolnosťami poskytujúcimi dostatočnú záruku toho, že k ďalším kriminálnym prejavom
v jej správaní už nedôjde. Alternatívne tresty nemajú nevýhody odňatia slobody, štát
stoja oveľa menej finančných prostriedkov a netvoria prekážku pre opätovné zaradenie
páchateľa do spoločnosti. Cieľom napadnutého zákona je posilnenie garancie dodržiavania
ľudských práv, priblíženie sa európskym štandardom trestného práva, a to pri zefektívnení
chodu štátu a optimalizácii nákladov štátu vynakladaných v súvislosti s trestnou politikou
štátu. To všetko pri rešpektovaní medzinárodných, európskych a ústavných požiadaviek
a judikatúry ústavného súdu (PL. ÚS 106/2011 a PL. ÚS 1/2011), ESĽP a Súdneho dvora.
102.
V prípade legislatívnej zmeny týkajúcej sa použitia dôkazov v prospech obvineného
ide o to, aby bolo možné reagovať na dôkazy, ktorých dôkazné použitie na účely usvedčenia
obvineného je problematické, ak nie vylúčené, avšak taký dôkaz by mohol slúžiť ako
ospravedlňujúci dôkaz v prospech obvineného (napríklad nezákonné súkromné nahrávky
bez súhlasu odpočúvanej osoby) (pozri tiež rozhodnutie Najvyššieho súdu Českej republiky
sp. zn. 5Tdo 459/2007 z 3. mája 2007).
103.
Úlohou ministra v rámci svojej právomoci podať dovolanie je presadzovať spoločenský
záujem na ochrane zákonnosti a spravodlivosti. Môže preto podávať dovolanie v prospech
aj v neprospech obvineného. Napadnutá právna úprava reaguje na nemožnosť dovolacieho
prieskumu rozsudkov, ktorými boli schválené dohody o vine a treste, aj v prípade,
ak boli celkom zjavne v rozpore s ustanoveniami trestného práva. Pokiaľ ide o namietanú
retroaktivitu, vláda poukazuje na to, že obdobne bol riešený aj § 566 ods. 2 Trestného poriadku.
104.
Vo vzťahu k namietanej právnej úprave výšky škody vláda opätovne zdôrazňuje, že nastavenie
hraníc škody je vecou zákonodarcu a túto otázku neprináleží ústavnému súdu hodnotiť.
Poukazuje na rozhodnutie Ústavného súdu Českej republiky sp. zn. Pl. ÚS 46/18. Pri
nemenení výšky kategórií škody sa rozpína/sprísňuje trestná represia. Vláda poukazuje
na to, že hranice výšky škody sa nemenili od roku 2005.
105.
K namietanému nesúladu so smernicou 2008/99/ES a v súvislosti s Dohovorom o medzinárodnom
obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín vláda poukazuje na
to, že v tomto dohovore nie je predpísané, akú povahu majú mať opatrenia, ktoré majú
byť prijaté. Trestnoprávna úprava preto nie je povinná. Samotná smernica bude v blízkej
dobe nahradená novou smernicou. Je vecou členského štátu, aby určil, čo považuje pri
jednotlivých trestných činoch za podstatnú škodu, resp. zanedbateľné množstvo.
106.
V súlade s § 86 ods. 2 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ústavnom súde“) predseda ústavného súdu vyzval
predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“), generálneho
prokurátora, Slovenskú advokátsku komoru, verejného ochrancu práv, Právnickú fakultu
Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickú fakultu Trnavskej univerzity v Trnave,
Fakultu práva Paneurópskej vysokej školy a Právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach na doručenie stanoviska k preskúmavanej veci.
IV.3. Stanovisko najvyššieho súdu:
107.
Pokiaľ ide o argumentáciu navrhovateľov týkajúcu sa legislatívneho procesu, najvyšší
súd poukazuje na zdržanlivosť ústavného súdu, ktorú ústavný súd deklaroval vo svojich
predchádzajúcich rozhodnutiach, zvýrazňujúc procedurálnu autonómiu parlamentu. Napriek
tomu uvádza, že podľa jeho názoru neboli splnené podmienky skráteného legislatívneho
konania podľa § 89 zákona o rokovacom poriadku. Najvyšší súd v rámci medzirezortných pripomienkových
konaní týkajúcich sa návrhov zákonov, ktorými sa mal zmeniť a doplniť Trestný zákon
(LP/2021/744 a LP/2022/511), opakovane poukazoval na to, že je potrebné komplexne
prehodnotiť a zharmonizovať trestné sadzby za jednotlivé trestné činy tak, aby odrážali
druhovú závažnosť jednotlivých protiprávnych konaní. S poukazom na uvedené nemožno
dospieť k presvedčivému záveru, že neprerokovaním napadnutého zákona v častiach týkajúcich
sa trestných sadzieb (existujúcich od roku 2006) či premlčania mohlo dôjsť k ohrozeniu
ľudských práv a slobôd alebo že by štátu hrozili značné hospodárske škody. Vo vzťahu
k časti napadnutého zákona, ktorá reflektuje nález ústavného súdu sp. zn. PL. ÚS 1/2021
či dlhodobé výhrady Európskej komisie, resp. nutnosť zmien vo vzťahu k ochrannému
liečeniu, naopak, najvyšší súd uvádza, že tu sa skrátené legislatívne konanie nejaví
byť sporným. Podľa predsedu najvyššieho súdu nie sú splnené podmienky na vyslovenie
neústavnosti napadnutého zákona ako celku v rámci formálneho prieskumu ústavnosti.
108.
Oblasť trestného práva patrí tradične do sféry zvrchovanej právomoci štátov. Napriek
existencii rôznych medzinárodných záväzkov a medzinárodnej právnej úpravy táto podľa
najvyššieho súdu poskytuje pomerne široký priestor pre rôzne koncepcie trestného práva.
109.
Najvyšší súd (ako povinne pripomienkujúci subjekt) opakovane poukazoval na to, že
riešením nie sú obligatórne tresty, ochranné opatrenia, obmedzenia a povinnosti, ale
stanovenie zákonného rámca na čo najširšie ukladanie alternatívnych trestov pri dôslednom
rešpektovaní úlohy súdov pri individualizácii trestu v konkrétnej veci. Znižovanie
trestných sadzieb preto nevidí najvyšší súd ako problematické, a to ani v kombinácii
so zmenami v ukladaní podmienečných trestov odňatia slobody a v oblasti premlčania.
Právo na účinné vyšetrovanie nie je súčasťou práva na spravodlivé konanie podľa čl.
6 dohovoru (a čl. 46 ústavy), ale je súčasťou základných práv a slobôd chránených čl. 2, 3 a 8 dohovoru (právo
na život, zákaz mučenia, právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života), ktorých
sa však namietané hmotnoprávne zmeny netýkajú.
110.
Ústavne nesúladné nie je ani zavedenie novej poľahčujúcej okolnosti, keďže neprimeraná
dĺžka trestného stíhania je dlhodobo praxou vnímaná ako dôvod mimoriadneho zníženia
trestu podľa § 39 ods. 1 Trestného zákona (R 10/2011). Problematickým sa nejaví ani demonštratívny výpočet
priťažujúcich okolností, keďže sa ruší obligatórne zvyšovanie dolnej hranice trestnej
sadzby v prípade prevahy priťažujúcich okolností (rovnako znižovanie hornej hranice
trestnej sadzby v prípade prevahy poľahčujúcich okolností), čím sa právna úprava dostáva
do stavu pred 1. januárom 2006.
111.
Najvyšší súd vyjadril tiež názor, že s ohľadom na široký priestor na realizáciu medzinárodných
záväzkov Slovenskej republiky nemožno bez ďalšieho súhlasiť s tým, že zrušením úradu
špeciálnej prokuratúry došlo k porušeniu navrhovateľmi označených medzinárodných zmlúv.
Prechod agendy vo veľmi krátkej legisvakačnej lehote síce môže spôsobiť prieťahy,
avšak to nie je dôvod na vyslovenie nesúladu zákona, ale prípadné vyslovenie porušenia
práv v konaní o individuálnych sťažnostiach.
112.
Nezvyčajná situácia nenastala ani z dôvodu absencie osobitného prechodného ustanovenia
týkajúceho sa zmeny rozhodovacej formácie „senát – samosudca“, pretože táto situácia
je riešiteľná ústavne konformným výkladom dotknutých ustanovení.
113.
K záveru o možnosti použitia dôkazov získaných nezákonným spôsobom možno podľa najvyššieho
súdu dospieť výkladom už dnes. Podstatné je, že tieto nesmú byť použité v prospech
iného subjektu a ani v neprospech obvineného. Bolo by síce vhodné toto ustanovenie
viac precizovať, avšak derogačný zásah ústavného súdu podľa najvyššieho súdu nie je
potrebný.
114.
V závere najvyšší súd uvádza, že napriek tomu, že nevidí dôvod na zásah ústavného
súdu, neznamená to, že so zmenami bez výhrad súhlasí a v prípade štandardného legislatívneho
konania by uplatnil viaceré pripomienky z pohľadu ich vhodnosti a účelnosti, čo sú
však námietky stojace mimo predmetu abstraktnej kontroly ústavnosti.
115.
Ak zámerom zákonodarcu je rozšírenie možnosti individualizácie trestu, a tým zlepšenie
podmienok na ukladanie primeraných trestov, do rozporu s týmto účelom sa dostávajú
novo určené hranice škody, výšky prospechu, hodnoty veci a rozsahu činu. Problematické
nie je určenie hranice malej škody (viac ako 700 eur), ale definovanie hranice väčšej
škody (viac ako 20 000 eur), značnej škody (viac ako 250 000 eur) a škody veľkého
rozsahu (viac ako 650 000 eur), a to vo väzbe na trestné sadzby majetkových a hospodárskych
trestných činov a trestných činov korupcie. Interval väčšej škody v sume nad 20 000
eur do 250 000 eur je z hľadiska náležitej individualizácie trestu podľa predsedu
najvyššieho súdu neprimerane široký, a to vo vzťahu k trestnej sadzbe, ktorá je v
prípade majetkových a hospodárskych trestných činov stanovená na šesť mesiacov až
tri roky. Obdobne v prípade intervalu značnej škody (250 000 eur – 650 000 eur) ide
o rozpätie trestnej sadzby dvoch až ôsmich rokov, pri škode veľkého rozsahu je to
tri až desať rokov. Takéto výrazné navýšenie hraníc jednotlivých škôd neobstojí podľa
najvyššieho súdu v teste proporcionality, keďže nie je spôsobilé naplniť zákonodarcom
sledovaný legitímny cieľ v podobe rozšírenia možnosti individualizácie trestu. Ustanovenie
čl. I bodu 64 napadnutého zákona (§ 125 ods. 1 Trestného zákona) podľa najvyššieho súdu nie je v súlade s čl. 1 ods. 1 ústavy.
116.
V rozpore s princípom právnej istoty a zákazu retroaktivity je čl. II bod 134 napadnutého
zákona v časti týkajúcej sa § 567t ods. 4 Trestného zákona, pričom najvyšší súd poukazuje
v tomto prípade na argumentáciu navrhovateľov.
IV.4. Stanovisko generálneho prokurátora:
117.
Generálny prokurátor vo svojom vyjadrení poukázal na to, že z dôvodu skráteného legislatívneho
konania sa generálna prokuratúra k návrhu zákona ako povinne pripomienkujúci subjekt
nevyjadrovala. V priebehu legislatívneho procesu však generálny prokurátor napadnutý
zákon pripomienkoval.
118.
Návrh na skrátené legislatívne konanie bol podľa generálneho prokurátora osobitne
a podrobne odôvodnený. Diskusia k návrhu na skrátené legislatívne konanie trvala niekoľko
týždňov a všetci poslanci mali možnosť sa k návrhu vyjadriť – desiatky poslancov tak
aj urobili. Diskusia k vládnemu návrhu zákona trvala niekoľko dní a napriek obmedzeniu
rozpravy mali poslanci možnosť sa k návrhu vyjadriť. Podľa generálneho prokurátora
vzhľadom na uvedené nedošlo k porušeniu parlamentnej deliberácie. Všetky strany disponovali
podstatnými informáciami a dostali príležitosť sa tak s prerokúvanou vecou oboznámiť
a k veci sa vyjadriť.
119.
Pokiaľ ide o namietaný rozpor s ústavným zákonom o ochrane verejného záujmu, generálny
prokurátor uvádza, že vo všeobecnosti pri posudzovaní rozporu medzi záujmami verejných
funkcionárov musí existovať určitá miera prípustného rozporu, ktorá je spoločensky
akceptovateľná a v prípade jeho úpravy v právnych predpisoch rovnakej právnej sily,
ktoré sú vo vzájomnej predmetovej kolízii, niekedy aj neodstrániteľná.
120.
Generálny prokurátor považuje čl. I napadnutého zákona z hľadiska rozsahu legislatívnych
zmien Trestného zákona za podstatnú zmenu kodifikovaného trestného práva. Ide o obsahovú
zmenu trestného zákonodarstva zameranú na preferenciu restoratívnej justície, ktorú
chápe ako proces, v ktorom páchateľ, ale aj akékoľvek osoby zasiahnuté trestným činom
aktívne participujú na riešení záležitostí vyplývajúcich z trestného činu. Základná
idea spočíva v náprave páchateľa, nie v jeho potrestaní za každú cenu. Pri úprave
trestnosti činu a súvisiacich hmotnoprávnych inštitútov (akými sú určenie druhov trestov,
zásad a spôsobov ich ukladania) je zákonodarca a jeho pôsobnosť limitovaná len zákazom
krutého, neľudského či ponižujúceho trestu a všeobecnými princípmi, akými sú princíp
legality, právnej istoty, zákaz svojvôle, princíp proporcionality a zákaz diskriminácie.
121.
Podľa generálneho prokurátora v zásade (až na výnimky uvedené ďalej) namietané legislatívne
zmeny nie sú v nesúlade s princípmi materiálneho právneho štátu a boli vykonané v
súlade s princípom legality. Vo svojom vyjadrení generálny prokurátor poukazuje na
historický kontext, zahraničné právne úpravy, ako aj dôvodovú správu k napadnutému
zákonu.
122.
Špecificky vo vzťahu k právnej úprave všeobecných poľahčujúcich a priťažujúcich okolností
demonštratívnym spôsobom poukazuje na to, že táto korešponduje s právnou úpravou uvedenou
v § 33 a § 34 zákona č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov. V
súvislosti s rozšírenými možnosťami ukladania podmienečného trestu odňatia slobody
generálny prokurátor uvádza, že namietaná právna úprava vytvorí podmienky na uplatnenie
diskrečnej právomoci súdu v trestnom konaní tak, aby bol páchateľovi uložený nie prísny
trest, ale taký trest, ktorý bude neodvratný, spravodlivý, primeraný a predovšetkým
v súlade so zásadou individualizácie trestu. Novú právnu úpravu považuje generálny
prokurátor za obsahovo zásadnú zmenu podmienok na trestnosť činu – zo systematického
hľadiska za depenalizáciu protiprávnych konaní, ktorej podstatou je zmena celkovej
filozofie ukladania trestov. Trest odňatia slobody má byť chápaný ako ultima ratio, preferuje sa zásada subsidiarity trestnej represie a ukladanie alternatívnych trestov.
Zákonodarca sa podľa generálneho prokurátora dôsledne vysporiadal so „všeobecne rozšírenou zjednodušenou mylnou predstavou, podľa ktorej prísne trestanie
predstavuje zaručený recept na zníženie kriminality, pričom páchateľ by v podstate
mal byť potrestaný nie ako občan majúci základné práva a slobody, ale ako nepriateľ
spoločnosti“. Právo páchateľa na primeraný trest zodpovedajúci závažnosti trestného činu nesmie
byť obetované kolektívnemu spoločenskému záujmu bezpečnosti.
123.
Vo vzťahu k charte ako referenčnej právnej norme generálna prokuratúra uvádza, že
legislatívna zmena Trestného zákona vykonaná napadnutým zákonom nepatrí do predmetu
práva Európskej únie, národná rada preto pri prijímaní napadnutého zákona nevykonávala
právo Európskej únie a napadnutý zákon je neharmonizovanou právnou normou. Aktuálne
sa pripravuje harmonizácia trestného práva len v oblasti postihu korupčných trestných
činov [návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o boji proti korupcii, ktorou sa
nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2003/568/SVV a Dohovor o boji proti korupcii úradníkov
Európskych spoločenstiev alebo úradníkov členských štátov Európskej únie a ktorou
sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)2017/1371-COM/2023/234].
124.
V čom generálna prokuratúra vidí protiústavnosť, je nové znenie § 119 ods. 5 Trestného poriadku, podľa ktorého možno použiť aj dôkaz získaný nezákonným donútením
alebo hrozbou takého donútenia alebo prostredníctvom poskytnutia nezákonného benefitu
alebo sľubu nezákonného benefitu spolupracujúcej osobe alebo benefitu, ktorý prokurátor
v rozpore so zákonom neoznámil súdu, okrem iného aj v prípade, ak sa použije v prospech
obvineného. Táto zmena je podľa generálneho prokurátora v rozpore s princípom spravodlivosti,
právom na súdnu ochranu a právom na spravodlivé súdne konanie, pretože ide o absolútne
použitie takého dôkazu bez ohľadu na existenciu a závažnosť procesných chýb pri získaní
a vykonaní dôkazného prostriedku výlučne v prospech páchateľa trestného činu. Poukazuje
aj na to, že v civilnom konaní je prípustnosť nezákonne získaného dôkazu limitovaná
testom proporcionality.
125.
V rozpore s ústavou je podľa generálneho prokurátora aj § 567t ods. 4 čl. II napadnutého
zákona, ktorý má znaky pravej retroaktivity, nie je v súlade s princípmi materiálneho
právneho štátu, a to najmä s princípom spravodlivosti a princípom právnej istoty.
126.
Generálny prokurátor ďalej poukazuje na to, že ústava neupravuje pôsobnosť a organizáciu
prokuratúry ani podrobnosti o vymenúvaní a odvolávaní prokurátorov – na úpravu týchto
otázok splnomocňuje zákonodarcu (čl. 151 ústavy). Práve zákonnosť (nie ústavnosť) princípov determinujúcich organizačnú štruktúru
prokuratúry viedla podľa generálneho prokurátora aj ústavný súd k záveru, že zriadenie
úradu špeciálnej prokuratúry nie je v rozpore s poslaním prokuratúry a postavením
generálneho prokurátora (PL. ÚS 17/2008). Poukazuje na stanovisko generálneho advokáta
Súdneho dvora vo veci C-634/2022 (prejudiciálne konanie vo vzťahu k zrušeniu bulharského
špecializovaného trestného súdu), podľa ktorého je prípustný ktorýkoľvek model trestného
súdnictva – ten špecializovaný aj taký, kde všeobecné súdy rozhodujú o všetkých trestných
činoch.
127.
Podľa generálneho prokurátora štát pri realizácii trestnej politiky prijal v súlade
s medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky legislatívne opatrenia, na základe
ktorých boli na prokuratúre Slovenskej republiky vykonané systémové zmeny a v potrebnom
rozsahu zabezpečená špecializácia na účely trestného postihu trestných činov poškodzujúcich
finančné záujmy Európskej únie, korupčných trestných činov a nadnárodnej organizovanej
trestnej činnosti. Túto špecializáciu zabezpečujú krajské prokuratúry ako štátne orgány
v systéme prokuratúry Slovenskej republiky. Zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry
nie je v rozpore s ústavou ani medzinárodnými zmluvami a so záväzkami Slovenskej republiky
z nich vyplývajúcimi.
128.
Generálny prokurátor navrhuje vysloviť nesúlad § 119 ods. 5 Trestného poriadku v časti „alebo keď sa použije v prospech obvineného podľa odseku 6“ a § 119 ods. 6 Trestného poriadku s čl. 1 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 ústavy a nesúlad
§ 567t ods. 4 Trestného poriadku s čl. 1 ods. 1 ústavy. Vo zvyšnej časti navrhuje
návrhom nevyhovieť.
IV.5. Stanovisko Slovenskej advokátskej komory:
129.
Dňa 4. apríla 2024 doručila stanovisko k podaným návrhom Slovenská advokátska komora
(ďalej len „SAK“).
130.
Vo svojom stanovisku poukazuje na presvedčenie, že taká zásadná a rozsiahla právna
úprava, o akú ide v posudzovanom prípade, si vyžadovala riadny legislatívny proces.
Rovnako však uvádza, že fórom príslušným na meritórne vyriešenie otázky, či sú dané
podmienky na skrátené legislatívne konanie, je parlament. Akokoľvek sa výsledky tohto
posúdenia môžu javiť ako nesprávne alebo účelové, ústavný súd by mal zasahovať iba
v prípade, ak táto odchýlka dosahuje určitú ústavnú intenzitu – teda ak priamo zasahuje
do základných princípov demokratického právneho štátu. V opačnom prípade hrozí faktické
nahradenie parlamentu orgánom súdnej moci, a to pri výkone takej pôsobnosti, ktorá
má primárne politickú povahu.
131.
Z hľadiska dodržania princípu slobodnej súťaže politických síl je podstatné podľa
SAK len to, či „... poslanci mali riadnu vedomosť, o akej právnej norme rokujú a hlasujú“, a či „neboli žiadnym spôsobom ukrátení o možnosť diskutovať o napadnutých normách“ (PL. ÚS 13/2022). Ak by miera aktivity/pasivity poslancov mala byť dôvodom na zásah
ústavného súdu, znamenalo by to zásah do spôsobu uplatňovania poslaneckého mandátu.
132.
Trestnoprávny vzťah je vzťahom medzi páchateľom a štátom. Na kompenzáciu škody spôsobenej
trestným činom preto neslúži ani trest ani ochranné opatrenie, ale inštitút náhrady
škody, ktorý nie je závislý od výšky trestnoprávnej sankcie. S ohľadom na povahu namietaných
skutkových podstát trestných činov (majetkové a ekonomické trestné činy) je vhodnejšia
sankcia práve peňažný trest, ktorý postihuje majetkové práva páchateľa. Napadnutý
zákon pritom neznižuje trestné sadzby neprimeraným spôsobom – ide o trestné sadzby
porovnateľné so zahraničnými právnymi úpravami v rámci európskeho priestoru. Podľa
SAK práve a len zákonodarca smie ustanoviť trestnú zodpovednosť a rozsah a podmienky
jej uplatnenia a rovnako základné funkcie trestného systému patria do kompetencie
demokraticky zvoleného zákonodarcu. Ústavný prieskum sa preto nemá týkať vhodnosti
či účelnosti zvoleného riešenia, ale jeho prípadnej extrémnej odchýlky od toho, čo
je primerané.
133.
Vo vzťahu k posunutiu hraníc škody SAK poukazuje na to, že do roku 2005 bola hranica
malej škody nastavená podľa výšky minimálnej mzdy, ktorá sa každoročne zvyšovala.
Od roku 2006 sa však systém nahradil fixnou sumou, ktorá nebola neskôr menená. Práve
nezmenená výška škody spôsobovala, že plynutím času sa zvyšovala kriminalizácia spoločnosti,
keďže nad hranicu malej škody spadá množstvo vecí, ktoré by nad ňu nespadali pred
niekoľkými rokmi.
134.
Pokiaľ ide o zmeny podmienok aplikácie inštitútu podmienečného odkladu trestu odňatia
slobody, SAK upozorňuje, že ide len o formálnu zmenu (nie zmenu materiálnych podmienok
aplikácie tohto inštitútu) a takáto zmena je preto v kompetencii zákonodarcu. Obdobne
to platí, aj pokiaľ ide o trestné sadzby. Pri ukladaní trestov sa dôraz kladie aj
na humanitu trestania, z ktorej vyplýva zákaz neprimeraného trestu vzhľadom na konkrétne
okolnosti prípadu. V neposlednom rade je potrebné vnímať tiež kontext požiadaviek
restoratívnej justície.
135.
Na kompetencie zákonodarcu odkazuje SAK, aj pokiaľ ide o skrátenie premlčacích lehôt.
K zmene dĺžky premlčacích dôb môže dôjsť buď zmenou trestnej sadzby pri konkrétnej
skutkovej podstate konkrétneho trestného činu, alebo zmenou samotných lehôt premlčania.
Podstatné je, aby sa sledoval oprávnený cieľ a zmeny musia byť primerané tomuto cieľu.
136.
Na organizačné usporiadanie prokuratúry môže byť viacero legitímnych pohľadov, ale
podstatné je sledovať cieľ, ktorým je riadne a zákonné fungovanie prokuratúry a dôsledne
nezávislé postavenie súdov.
IV.6. Stanovisko verejného ochrancu práv:
137.
Ústava v čl. 50 ods. 6 stanovuje, že trestnosť činu a trest sa ukladá podľa zákona účinného v čase spáchania
činu okrem výnimky, ak je neskoršia právna úprava pre páchateľa priaznivejšia. Napadnutý
zákon je v nesúlade s čl. 50 ústavy, pretože ponecháva páchateľa v neistote dlhší
čas v otázke možného „otvorenia“ dohody o vine a treste, a to aj v jeho neprospech,
a tým nie je nová právna úprava pre páchateľa priaznivejšia. Verejný ochranca práv
ďalej poukazuje na princíp právnej istoty, ktorý okrem iného vyžaduje, aby tam, kde
súdy právoplatne rozhodli, toto ich rozhodnutie nebolo spochybňované. Lehota na uplatnenie
mimoriadneho opravného prostriedku musí byť obmedzená a porovnateľná, pričom napadnutý
zákon ju predĺžil takmer päťnásobne. Problematicky verejný ochranca práv vníma aj
skutočnosť, že dovolanie podáva minister. Navrhovaná právna úprava navyše umožňuje
súdu vyššieho stupňa na základe odlišného právneho názoru ministra opätovne posúdiť
otázku, ktorou sa zaoberal súd nižšieho stupňa, na základe tých istých okolností,
aké mal k dispozícii súd nižšieho stupňa. Posudzovaná právna úprava má byť tiež ústavne
nesúladná preto, lebo umožňuje podanie dovolania ministrom aj v neprospech obvineného.
138.
Verejný ochranca práv ďalej upriamil svoju pozornosť na § 37 Trestného zákona, kde na rozdiel od taxatívneho výpočtu priťažujúcich a poľahčujúcich okolností nová
právna úprava tento výpočet upravila na demonštratívny. Zákonodarca pri napadnutom
zákone podľa jeho názoru zmenil výpočet na demonštratívny bez toho, aby ho zároveň
doplnil o všeobecné pravidlo, ktoré by bolo vodítkom pre „nachádzanie“ ďalších prvkov
tohto výpočtu, čím dochádza k zhoršeniu predvídateľnosti právnej úpravy. Nová právna
úprava núti súdy definovať nové, v zákone neobsiahnuté priťažujúce okolnosti formou
analógie v neprospech páchateľa, čo je v oblasti trestného práva hmotného vylúčené,
a preto je napadnutý zákon v tejto časti v rozpore s ústavou.
139.
Napadnutý zákon nemožno posudzovať výhradne na priamke štát – obvinený. Účel trestnej
represie plní aj ochrana poškodených. Problematicky sa javí kombinácia zmien spočívajúcich
v kumulatívnom znižovaní trestných sadzieb, skracovaní premlčacích dôb a výraznom
zvýšení výšky škody. V trestnoprávnej rovine by mal byť princíp spravodlivosti premietnutý
do proporcionality medzi ochranou základných práv a slobôd obvinených na jednej strane
a ochranou spoločnosti a verejných záujmov na strane druhej. V prípade zaručeného
práva na život nie je prítomný len hmotnoprávny a vertikálny aspekt tohto práva, ale
aj procesný aspekt, z ktorého vyplýva povinnosť štátu prijať účinnú právnu úpravu
vyšetrenia smrti človeka v súvislosti s možným porušením jeho práva.
140.
Verejný ochranca práv ďalej uvádza, že v znížení trestných sadzieb v zásade nie je
problém. Ústavne problematické však je, že k nemu došlo bez zohľadnenia toho, ako
zníženie trestných sadzieb dopadne na celkovú koncepciu trestných kódexov. Zvýšenie
hraníc škôd je podľa názoru verejného ochrancu práv radikálne a bez odôvodnenia. Výnimkou
predstavuje navýšenie malej škody, avšak pokiaľ ide o stanovenie hranice pre väčšiu,
značnú škodu a škodu veľkého rozsahu, tie sú podľa neho v príkrom rozpore s princípom
proporcionality, spravodlivosti a ochrany základných práv a slobôd.
141.
Vo výsledku sa verejný ochranca práv stotožňuje s podanými návrhmi v tom, že napadnutý
zákon nie je proporcionálny vo vzťahu k ochrane základných práv a slobôd poškodených,
verejnému záujmu na ochrane bezpečnosti, verejného poriadku, života, zdravia, osobnej
integrity, ľudskej dôstojnosti a majetku fyzických osôb. Neprípustným spôsobom sa
zasahuje do princípov materiálneho právneho štátu, princípu demokratickej legitimity,
princípu ochrany dôvery občanov v právny poriadok a princípu spravodlivosti.
142.
Osobitne verejný ochranca práv poukazuje na § 85 ods. 7 Trestného poriadku, ktorý poskytuje prokurátorovi nové oprávnenie podať návrh na
vydanie predbežného opatrenia na umiestnenie zadržanej osoby do zdravotníckeho zariadenia,
ak policajt neprepustí zadržanú osobu na slobodu a duševný stav zadržanej osoby vyžaduje
jej umiestnenie v zdravotníckom zariadení. Podľa jeho názoru umožňuje toto ustanovenie
obmedziť zadržanú osobu na osobnej slobode v rozsahu a spôsobom, ktorý ústava nepredpokladá.
Článok 17 ods. 3 ústavy totiž umožňuje orgánom činným v trestnom konaní konať len tak, že odovzdajú zadržanú
osobu súdu, a súd môže rozhodnúť len tak, že takú osobu vezme do väzby alebo ju prepustí
na slobodu. Dôvody obmedzenia osobnej slobody z dôvodu duševnej choroby majú iných
charakter ako dôvody väzby. Zákonodarca prekročil ústavné zmocnenie podľa čl. 17 ods. 6 ústavy, keď pre špecifický subjekt definovaný v čl. 17 ods. 3 a 4 stanovil režim zaobchádzania odlišný od toho, ktorý predpokladá ústava v právnej
norme „iba“ so silou zákona.
IV.7. Stanovisko Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave:
143.
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „PF UK“) vo svojom
stanovisku v prvom rade konštatuje, že je nepochybné, že napadnutý zákon bol prijatý
a vydaný v medziach ústavne vymedzenej právomoci národnej rady a namietané sú teda
len údajné ústavnoprávne deficity priebehu skráteného legislatívneho konania.
144.
Podľa PF UK má ústavný súd pri posudzovaní dôvodnosti skráteného legislatívneho konania
zohľadniť širokú mieru politického uváženia (wide margin of appreciation, weiter politischer Ermessensspielraum) národnej rady pri vyhodnocovaní podmienok na uskutočnenie skráteného legislatívneho
konania. Ustanovenie § 89 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku stanovuje dve hmotnoprávne podmienky, za ktorých splnenia
možno uskutočniť skrátené legislatívne konanie o návrhu zákona. Prvou je existencia
mimoriadnej okolnosti, keď (alternatívne formulovaná druhá hmotnoprávna podmienka)
môže dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd alebo bezpečnosti alebo ak
hrozia štátu značné hospodárske škody. Pokiaľ vláda ako dôvod na skrátené legislatívne
konanie uvádza konania o porušení povinností vyplývajúcich z práva Európskej únie,
podľa PF UK možno dôvodne predpokladať, že ide o reálne, bezprostredné a priame ohrozenie
vládou identifikovaných základných práv a slobôd.
145.
Pokiaľ ide o námietky parlamentnej opozície týkajúce sa porušovania princípov slobodnej
súťaže politických síl, osobitne tým, že žiadny z poslancov vládnej koalície nediskutoval
s opozíciou, PF UK poukazuje na to, že nikoho nemožno nútiť aktívne participovať na
diskusii a využitie možnosti nediskutovať je rovnako potrebné vnímať ako slobodný
prejav vôle každého poslanca. S odkazom na judikatúru ústavného súdu ďalej uvádza,
že nie je povinnosťou každého poslanca národnej rady oboznamovať sa s relevantnými
informáciami o návrhu a už vôbec nie je potrebné vykonať o každom aspekte veci komplexnú
a vyčerpávajúcu diskusiu.
146.
Pokiaľ ide o namietané skrátenie rozpravy, § 29a zákona o rokovacom poriadku upravuje určenie dĺžky času na rozpravu. V súvislosti
s týmto ustanovením nie je vylúčené použitie § 35 ods. 7 zákona o rokovacom poriadku, podľa ktorého môže národná rada na návrh predsedu národnej
rady rozhodnúť o uzavretí rozpravy.
147.
Nie každé porušenie pravidiel legislatívneho procesu vyvoláva protiústavnosť prejednaného
zákona, pričom podľa názoru PF UK v žiadnom z namietaných prípadov nevznikol zásah,
ktorý by mal takú intenzitu, aby vyvolal protiústavnosť schváleného zákona.
148.
K namietanému znižovaniu trestných sadzieb sa v stanovisku poukazuje na to, že napadnutý
zákon nevypúšťa žiadnu skutkovú podstatu trestného činu. Dochádza síce k čiastočnej
dekriminalizácii trestnej činnosti (pretože sa zvýšila hranica škody zo sumy 266 eur
na sumu 700 eur), avšak uvedené má len malú závažnosť pre spoločnosť. Pokiaľ ide o
podmienečné tresty odňatia slobody, napadnutý zákon neukladá súdu povinnosť uložiť
podmienečný trest odňatia slobody, iba dáva súdu možnosť väčšej individualizácie trestu.
Nepodmienečný trest odňatia slobody je podľa PF UK ekonomicky nákladný druh trestu
s pomerne jasnými resocializačnými a prevenčnými limitmi, ktorý by mal štát používať
ako prostriedok ultima ratio na tých odsúdených páchateľov, ktorých pobyt na slobode je pre spoločnosť nebezpečný.
149.
Podľa PF UK platí prezumpcia, že páchateľa od páchania trestnej činnosti odradí skôr
istota trestu ako prísnosť trestu (CAP – Certainty Aversion Presumption). Fakulta ďalej poukazuje na výskum Antunesa a Lee Hunta [ANTUNES, G., LEE HUNT, A.
The Impact of Certainty and Severity of Punishment on Levels of Crime in American
States: An Extended Analysis. In : The Journal of Criminal Law and Criminology, Vol. 64, No. 4 (Dec., 1973), s.
492 – 493. 486 – 493.] a ich závery, z ktorých vyplýva, že neexistuje žiadna podpora
pre tvrdenie, že samotne prísny trest má odstrašujúci účinok na páchateľa. Sprísňovanie
trestov, naopak, spôsobuje zvyšovanie recidívy a vhodná trestná politika je preto
tá, ktorá sa pokúša znížiť kriminalitu zvýšením pravdepodobnosti trestného stíhania.
150.
PF UK vo svojom stanovisku uvádza, že práva obete nie sú chránené vysokými trestami,
ale odporúčané sú prvky restoratívnej justície, najmä princíp náhrady ujmy obetiam,
zameranie na odškodnenie, reintegráciu a dosiahnutie vzájomného pochopenia a vyhýbanie
sa dominancii [pozri odporúčania Rady Európy o restoratívnej justícii v trestných
veciach CM/Rec(2018)8].
151.
Ústavnoprávnu relevanciu by mohli mať len také zásahy zákonodarcu do výmery trestov,
ktoré by mali spôsobilosť ohroziť alebo porušiť ochranu základných práv a slobôd alebo
verejný záujem vyplývajúci z princípov demokratického a právneho štátu (napríklad
ak by sa úplne zrušili niektoré skutkové podstaty alebo by boli trestné sadzby zjavne
neprimerané – také, ktoré už na prvý pohľad nemajú spôsobilosť odradiť osobu od spáchania
trestného činu). Základný trestnoprávny vzťah existuje medzi páchateľom a štátom,
nie medzi páchateľom a poškodeným. Na nápravu následku spôsobeného trestným činom
nemá slúžiť trest ani ochranné opatrenie, ale náhrada škody. Podľa názoru zástupcov
PF UK napadnutý zákon neznižuje trestné sadzby neprimerane. Naopak, neprimerane vysoké
trestné sadzby upravuje na ústavne konformnú výšku.
152.
Pokiaľ ide o námietky týkajúce sa zmien v premlčacích dobách, relevantné sú z hľadiska
ústavnosti len kogentné normy medzinárodného práva a medzinárodné zmluvy, ktoré chránia
základné práva a slobody, pretože ostatné medzinárodné zmluvy nie sú súčasťou medzinárodného
konštitucionálneho práva, aj keď majú aplikačnú prednosť pred zákonmi. Medzi nespochybniteľnú
referenčnú normu však patrí dohovor. S poukazom na rozhodnutia ESĽP vo veciach Coëme
proti Belgicku (rozhodnutie č. 32492/96 z 22. 6. 2000), Delanghe proti Belgicku (č.
49716/97 z 18. 9. 2001) a Landegem proti Belgicku (č. 34348/97 z 22. 11. 2001) možno
vymedziť dva základné účely premlčania: (a) právo na právnu istotu časovým obmedzením
možnosti podania obžaloby a (b) právo na obhajobu, ktoré môže byť porušované aj tým,
že po určitom čase môže byť problém s rekonštrukciou vykonávania niektorých úkonov,
s pamäťou svedkov, čím sa obvinený môže dostať do neprimeranej výhody. V rámci rozhodnutia
ESĽP vo veci Scoppola proti Taliansku (zo 17. 9. 2009, č. 10249/03) je dovolená tzv.
miernejšia retroaktivita, čomu zodpovedá skrátenie premlčacej doby. Právo na nižšiu
sankciu z dôvodov prieťahov v trestnom konaní je podľa PF UK súčasťou práva na spravodlivý
súdny proces (čo samo osebe podčiarkuje dôvodnosť legitímneho cieľa skrátenia premlčacej
doby).
153.
Pokiaľ ide o výšku škody, PF UK poukazuje na to, že sa od roku 2006 nemenila a jej
na novo stanovená výška nedosahuje ani výšku minimálnej mzdy.
154.
Z pohľadu trestného procesu napadnutý zákon obsahuje (a) ustanovenia, ktoré posilňujú
práva obvineného z trestného činu, ktoré nemôžu byť považované za nesúladné, (b) ustanovenia,
ktoré posilňujú práva poškodeného, pritom nijakým spôsobom nezasahujú do práv obvineného,
(c) ustanovenia, ktoré neutrálne precizujú postupy v rámci trestného konania a (d)
iné – konkrétne ustanovenia upravujúce možnosť použitia nezákonne získaného dôkazu
v prospech obvineného (ak nezákonnosť je spôsobilá ovplyvniť vierohodnosť takého dôkazu,
na základe zásady voľného hodnotenia dôkazov nie je spôsobilá byť použitá v prospech
obvineného, ak vierohodnosť neovplyvní, môže pomôcť k spravodlivému rozhodnutiu).
155.
Problematicky by bolo možné vnímať len § 567t ods. 4 Trestného poriadku (v znení
napadnutého zákona), ktorý predlžuje lehotu na podanie dovolania v neprospech obvineného
až na tri roky, a to aj v prípade už uzatvorených dohôd o vine a treste. Pretože sa
však vzťahuje na už právoplatné rozhodnutia, nejde o neprípustnú pravú retroaktivitu.
Ustanovenie nie je podľa PF UK protiústavné, pretože nezákonne uzatvorené dohody sú
samy osebe produktmi trestnej činnosti, teda sú nulitnými aktami (paaktami).
156.
Zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry nemôže byť už prima facie ústavne nekonformné, pretože by to tak muselo byť v prípade akejkoľvek zmeny organizačnej
štruktúry verejnej prokuratúry v Slovenskej republike.
157.
S ohľadom na už uvedené PF UK navrhuje, aby ústavný súd podaným návrhom nevyhovel.
IV.8. Stanovisko Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave:
158.
Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „PF TU“) vo svojom stanovisku
vyjadrila názor, že v rozpore s ústavou je čl. I body 55 – 57 napadnutého zákona a
čl. II bod 134 napadnutého zákona v časti týkajúcej sa § 567t ods. 4 Trestného poriadku.
V rozpore s ústavou však podľa PF TU prebehol aj proces prijímania napadnutého zákona.
159.
Pri posudzovaní ústavnosti legislatívneho procesu treba vziať do úvahy:
- rozsiahlosť a spoločenskú významnosť napadnutej úpravy – v danej veci ide o veľký
spoločenský význam, keďže sa zásadným spôsobom mení celé právne odvetvie, pričom z
hľadiska rozsahu má napadnutý zákon 67 strán (čo je pomerne dosť);
- dôvodnosť skráteného legislatívneho konania – vládou deklarované dôvody na skrátené
legislatívne konanie sú podľa PF TU vo veľkej miere zavádzajúce alebo irelevantné.
Neexistuje žiadna mimoriadna okolnosť, ktorá by v danom prípade opodstatňovala skrátené
legislatívne konanie. Riziko finančných sankcií je ľahko odvrátiteľné a hypotetické,
rozhodnutia ESĽP sú vo vzťahu k obsahu napadnutého zákona vo väčšine irelevantné;
- formálna kvalita legislatívnej rozpravy – stanovisko poukazuje na neopodstatnené
skracovanie rozpravy, rokovanie počas nočných hodín, neprítomnosť zástupcov napadnutej
úpravy v rokovacej sále, podanie rozsiahleho pozmeňujúceho návrhu tesne pred hlasovaním
– osobitne by neboli spôsobilé spochybniť ústavnosť procesu, ale vo vzájomnej súvislosti
podľa PF TU túto spôsobilosť majú.
160.
Napadnutým zákonom pozmenený inštitút premlčania získava podľa PF TU na zásadnej
spornosti až v okamihu vykonania zmien trestných sadzieb a zníženia výšky škody. Pokiaľ
by sa v zmysle stanoviska zmenili dĺžky premlčacích lehôt bez toho, že by sa súčasne
menili výšky trestných sadzieb a výšky škôd (čoho dôsledkom je duplicitné zníženie
závažnosti spáchania trestného činu), nebolo by možné konštatovať rozpor s ústavou.
Možno hovoriť o určitom druhu faktickej amnestie pre subjekty, na ktorých trestnú
činnosť budú nové dĺžky premlčacích dôb použiteľné. Rozpor s čl. 1 ods. 1 ústavy vidí
PF TU v tom, že právo udeľovať amnestie má len prezident, nie zákonodarný zbor. Namieta
sa tiež zásah do princípov právneho štátu vzhľadom na nedostatočné odôvodnenie a posúdenie
následkov napadnutej právnej úpravy.
161.
Vo vzťahu k dohodám o vine a treste podľa PF TU treba upriamiť pozornosť na striktnosť
právnej úpravy s ohľadom na aspekt dokazovania. K schváleniu dohody o vine a treste
totiž dochádza na verejnom zasadnutí bez vykonávania dokazovania, čo komplikuje situáciu
po tom, ako by najvyšší súd pristúpil k vráteniu vecí po dovolaní. Pôvodne platná
právna úprava navyše pripúšťala podanie dovolania vo vzťahu k rozsudkom, ktorými boli
schválené dohody o vine a treste, len tak, že muselo ísť o podanie dovolania len v
prospech obvineného za predpokladu zásadného porušenia práva na obhajobu a len na
základe dovolania podaného ministrom spravodlivosti na podnet obvineného.
162.
Protiústavnosť s ohľadom na uvedené nie je v samotnom § 576t ods. 4 Trestného poriadku,
ale v kontexte zmien, ktoré upravili na novo podmienky dovolania v prípade dohôd o
vine a treste. Spornosť ustanovenia teda vyplýva z toho, že možno podať v takom prípade
dovolanie aj v neprospech obvinených v lehote troch rokov od doručenia rozsudku obvinenému
s ohľadom na komplikovanosť procesu dokazovania a retroaktívne pôsobenie novej právnej
úpravy. Uvedené ustanovenie preto porušuje zásadu zachovania legálne nadobudnutých
práv a legitímne očakávania osôb, ktoré pred 15. marcom 2024 uzatvorili dohodu o vine
a treste.
163.
PF TU nedospela k záveru o rozpore napadnutého zákona s ústavou, pokiaľ ide o navýšenie
výšok škôd a zníženie výšok trestných sadzieb majetkových a hospodárskych trestných
činov. Poukazuje na to, že výška škody a hranice pre jej jednotlivé stupne neboli
menené od roku 2006. Napriek tomu zákonodarcovi vyčíta absenciu dostatočného, vecného
zdôvodnenia a absenciu argumentácie, ktorá znemožnila vykonanie testu proporcionality
a súčasne vrhá tieň podozrenia, pokiaľ ide o svojvôľu normotvornej činnosti.
164.
K záveru o nesúlade nedospela ani v prípade § 36 písm. p) Trestného zákona, podľa
ktorého je poľahčujúcou okolnosťou aj to, ak sa trestné stíhanie vedie neprimerane
dlho. Namietanú abstraktnosť pojmov v tomto prípade podľa PF TU možno badať aj v mnohých
ďalších prípadoch a môže byť odstránená výkladom. Pokiaľ ide o zmenu charakteru výpočtu
priťažujúcich okolností z taxatívneho na demonštratívny, ani táto zmena podľa PF TU
nie je ústavne nesúladná, pretože len znamená širšie aplikovanie zásady individualizácie
trestu.
IV.9. Stanovisko Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy:
165.
Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy (ďalej len „FP PVŠ“) vo svojom stanovisku
uvádza niekoľko dôvodov, prečo je napadnutý zákon protiústavný, a to jeho čl. I, ako
aj čl. II (nesúlad napadnutého zákona s požadovanou stabilitou a funkčnosťou trestného
práva a právnou istotou dotknutých osôb a nesúlad s medzinárodnoprávnymi záväzkami
Slovenskej republiky). Zásadné zmeny v trestnej politike by mali byť podľa FP PVŠ
realizované na základe záverov z výskumných úloh, zo širokej odbornej diskusie a v
štandardnom legislatívnom procese. Predkladateľ nebral do úvahy závery vedeckých výskumov
týkajúce sa trestnej politiky štátu, dopad zmien na obete trestných činov a nie je
známa ani komparatívna štúdia o porovnaní systémov trestnej justície v oblasti trestných
sadzieb/premlčania trestného stíhania. Zákonodarca zásadným spôsobom oslabil ochrannú
a preventívnu funkciu trestného práva hmotného.
166.
Napadnutý zákon tiež podľa FP PVŠ vyvoláva pochybnosti týkajúce sa pozitívnych záväzkov
štátu na ochranu ľudských práv, ktorých zmyslom je vytvárať efektívne fungujúce trestné
právo, a to v hmotnoprávnom, ako aj v procesnoprávnom aspekte. Napadnutý zákon nie
je predvídateľný, materiálne dostupný a nevytvára stabilné právne prostredie.
IV.10. Vyjadrenie Katedry trestného práva a Katedry ústavného práva a správneho práva
Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach:
167.
Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (ďalej len „PF UPJŠ“)
doručila vo veci stanovisko Katedry trestného práva PF UPJŠ, ako aj stanovisko Katedry
ústavného práva a správneho práva PF UPJŠ.
IV.10.1. Stanovisko Katedry trestného práva PF UPJŠ:
168.
V prvom rade sa v stanovisku poukazuje na to, že za ostatných minimálne 20 rokov
v trestnej politike absentujú hlbšie restoratívne prístupy a ich legislatívne ukotvenie.
Nedošlo ani k prispôsobeniu rozsahu škôd. Posudzovaná novela akcentuje restoratívny
prístup, pričom pre úplnosť PF UPJŠ dodáva, že totožné ratio legis v sebe nesie aj skoršia novela Trestného zákona predložená v roku 2023. Pozitívne
vníma vypustenie pôvodného § 38 ods. 3 a 4 Trestného zákona z pohľadu posilnenia materiálneho
posudzovania veci, ukladanie alternatívnych trestov, zavedenie novej poľahčujúcej
okolnosti [§ 36 písm. q) Trestného zákona], zmeny v oblasti ochranných opatrení, ako
aj opodstatnené zníženie trestných sadzieb za tzv. drogové trestné činy.
169.
Uskutočnenie formálnych zmien je podľa PF UPJŠ v plnej kompetencii zákonodarcu a
nedisponuje akoukoľvek ústavnoprávnou relevanciou. Výlučnou právomocou zákonodarcu
je tak aj legislatívne určenie hranice škody determinujúce trestnosť jednotlivých
skutkov.
170.
Znižovanie trestných sadzieb, rozšírenie možnosti ukladania podmienečných trestov,
skrátenie premlčacích dôb pri vybraných trestných činoch a zvyšovanie rozsahu škôd
sa podľa PF UPJŠ nedotkne práv poškodených v trestnom konaní, pretože tí nie sú limitovaní
v možnosti uplatňovať škodu v adhéznom konaní a v prípade, ak by došlo k prekvalifikovaniu
na priestupok, aj v administratívnom konaní.
IV.10.2. Stanovisko Katedry ústavného práva a správneho práva PF UPJŠ:
171.
Základným východiskom pre posúdenie ústavnosti legislatívneho procesu je ustálená
judikatúra ústavného súdu, podľa ktorej hrubé, závažné a svojvoľné porušenie zákonom
ustanovených pravidiel legislatívneho procesu môže byť dôvodom na vyslovenie nesúladu
zákona ako celku s ústavou v prípade, ak zistené vady dosiahnu ústavnú intenzitu.
Práve to potom má tvoriť podstatu celého posúdenia ústavného súdu – skutočnosť, či
namietané vady dosiahli ústavnú intenzitu.
172.
Opierajúc sa o rozhodnutie ústavného súdu (PL. ÚS 13/2022), ďalej PF UPJŠ tvrdí,
že nemusí ísť len o zásah do ústavou garantovaných práv, ale môže ísť aj o neprípustný
zásah, resp. porušenie ústavných princípov stelesňujúcich hodnotovú výbavu slovenskej
ústavy. Nerešpektovanie zákonom predpísaných podmienok na skrátené legislatívne konanie
môže byť relevantné z ústavnoprávneho hľadiska, len ak by k nemu pristúpili aj ďalšie
konkrétne skutočnosti preukazujúce neprípustnú intenzitu nezákonného postupu – ako
napríklad valcovanie opozície, inštrumentalizácia legislatívy, ale aj nedostatok informácií
poskytnutých poslancom o rozpočtových dopadoch napadnutého zákona (PL. ÚS 13/2022).
173.
Z § 89 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku vyplýva, že primárnou podmienkou na uskutočnenie
skráteného legislatívneho konania je existencia mimoriadnej okolnosti, ktorú možno
charakterizovať ako objektívne existujúcu okolnosť, ktorú nebolo možné predvídať,
pretože nastala neočakávane a je potrebné na ňu urýchlene reagovať (živelná pohroma,
priemyselná havária a pod.). Samo osebe to však nepostačuje na to, aby boli splnené
podmienky na skrátené legislatívne konanie. V priamej príčinnej súvislosti s existenciou
mimoriadnej okolnosti musia byť ohrozené základné ľudské práva, bezpečnosť alebo musia
štátu hroziť značné hospodárske škody. Táto hrozba zároveň musí byť reálna, bezprostredná
a dostatočne konkretizovaná.
174.
Vláda však v návrhu na skrátené legislatívne konanie žiadnu mimoriadnu okolnosť neuvádza.
PF UPJŠ sa zároveň stotožňuje s názorom, že vo veci neboli splnené podmienky na skrátené
legislatívne konanie. Podľa PF UPJŠ prerokovanie a schválenie návrhu zákona, ktorý
zásadným spôsobom mení zásady trestnej politiky a ktorý možno označiť ako rekodifikáciu
trestných kódexov v skrátenom legislatívnom konaní, na ktorého uskutočnenie neboli
splnené zákonné podmienky, je principiálne neprípustné a samo osebe je dostatočným
dôvodom na vyslovenie neústavnosti napadnutého zákona ako celku z dôvodu závažného
porušenia zákonom ustanovených pravidiel zákonodarného procesu.
175.
PF UPJŠ ďalej poukazuje na to, že ku koncepčnej zmene trestnoprávnych predpisov sa
neuskutočnilo medzirezortné pripomienkové konanie, nebola zverejnená predbežná informácia,
neuskutočnilo sa pripomienkové konanie ani v skrátenej forme, návrh zákona nebol prerokovaný
ani v legislatívnej rade vlády – teda ide o prejav kabinetnej legislatívy, ktorá je
závažným porušením transparentnosti a demokratických zásad legislatívneho procesu.
176.
Ďalšou konkrétnou skutočnosťou, ktorá môže preukazovať neprípustnú intenzitu nezákonného
legislatívneho postupu je tzv. valcovanie opozície. PF UPJŠ vo svojom stanovisku popisuje
reštrikčné zásahy do parlamentnej rozpravy (ignorovanie vystúpení opozičných poslancov,
reštrikčné zásahy do priebehu a organizácie rozpravy), ktoré podľa fakulty významným
spôsobom zasiahli do možností opozičných poslancov kvalifikovane sa vyjadriť k prerokúvanému
návrhu a tieto podľa nej možno považovať za prejavy valcovania opozície, ktoré sú
v parlamentoch demokratických a právnych štátov neprípustné (napriek tomu, že mohli
byť uskutočnené v súlade so zákonom). Tieto zásahy zároveň treba vnímať v spojení
s ďalšími legislatívnymi vadami, ktoré sprevádzali proces, prípravy, prerokovania
a schvaľovania návrhu napadnutého zákona.
177.
PF UPJŠ ďalej poukazuje na nedostatok informácií o dopadoch schválenia napadnutej
novely na spoločenskú prax a potenciálne problémy pri jej aplikácii. Nedostatok informácií
totiž znemožňuje riadne plnenie ústavného poslanca poslancov (poslaneckého mandátu).
Zásadné výhrady má PF UPJŠ k obsahu doložky vybraných vplyvov a analýze týchto vplyvov,
ktoré tvoria obligatórnu súčasť návrhu zákona podľa § 68 ods. 3 zákona o rokovacom
poriadku a § 7 ods. 3 zákona o tvorbe právnych predpisov. Poukazuje na to, že v bode
10 (poznámky) sa len veľmi neurčito uvádza, že „Vládny návrh má pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy, ktorý je ale ťažko kvantifikovateľný...“, a hneď ďalej, že „V súvislosti so zmenami ochranných opatrení je potrebné rátať s negatívnym dopadom
na rozpočet verejnej správy, ktorý nie je možné kvantifikovať.“.
178.
V ďalšom poukazuje na tzv. Karasovu novelu trestného zákona (ptč. 1528, 8. volebné
obdobie), kde sa uvádzajú veľmi konkrétne čísla pohybujúce sa v miliónoch eur (22
673 452 eur na rok 2024 a porovnateľné sumy v nasledujúcich rokoch) s predpokladom
vytvorenia takmer 550 nových štátnozamestnaneckých pracovných miest. Napriek uvedenému
národná rada nepožiadala Radu pre rozpočtovú zodpovednosť o vyjadrenie. PF UPJŠ odporúča,
aby tak urobil ústavný súd.
179.
Podľa PF UPJŠ došlo v priebehu legislatívneho procesu k porušeniu princípu legality
(pretože na skrátené legislatívne konanie neboli splnené podmienky a nebola priložená
doložka vybraných vplyvov a ich analýza), princípu demokratickej legitimity a princípu
slobodnej súťaže politických síl (rôznymi formami valcovania opozície), princípu transparentnosti
a verejnej kontrolovateľnosti výkonu verejnej moci (kabinetným spôsobom prípravy návrhu
napadnutého zákona), princípu právnej istoty (neprimerane krátkou legisvakačnou dobou),
princípu ochrany ľudských práv a základných slobôd a porušením zákazu svojvôle/zákazu
zneužitia moci.
180.
Vo výsledku je PF UPJŠ toho názoru, že v procese prípravy, prerokúvania a schvaľovania
napadnutého zákona došlo k závažným vadám legislatívneho procesu, ktorých intenzita
zakladá dôvod na vyslovenie jeho nesúladu ako celku s ústavnými princípmi a ústavnými
hodnotami, ktoré tvoria súčasť materiálneho jadra slovenskej ústavy.
IV.11. Vyjadrenia odbornej verejnosti:
181.
Ústavný súd sa oboznámil aj s viacerými vyjadreniami odbornej verejnosti, ktoré mu
boli v priebehu konania doručené v súlade s § 105 ods. 3 zákona o ústavnom súde. Na tieto vyjadrenia ústavný súd prihliadol v rozsahu, ktorý
vyplýva z textu odôvodnenia nálezu.
IV.12. Replika skupiny poslancov 1:
182.
Skupina poslancov 1 vo svojej replike uvádza, že sa plne stotožňuje s argumentáciou
Katedry ústavného práva a správneho práva PF UPJŠ v súvislosti so závažnými vadami
legislatívneho procesu ústavnoprávnej intenzity. Podľa ich názoru hrozí, že výnimočné
opatrenia v podobe skráteného legislatívneho konania a reštriktívneho obmedzenia parlamentnej
diskusie sa stanú akceptovanými pravidlami normotvorby aj pri rozsiahlych úpravách
kódexového typu, čo podľa nich vyvoláva pochybnosti o ďalšom smerovaní právneho štátu
v Slovenskej republike.
183.
V zhode s odporúčaním Katedry ústavného práva a správneho práva PF UPJŠ žiadajú o
vyjadrenie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť z dôvodu nemožnosti predvídať dopady aplikácie
napadnutého zákona v dôsledku vád legislatívneho procesu. Skupina poslancov 1 poukazuje
na komunikáciu Európskej komisie, ktorá žiadala Slovenskú republiku o riadny legislatívny
proces, kým sa neuskutočnia štandardné odborné konzultácie k otázke konformity právnej
úpravy s európskym právom, čo však bolo zo slovenskej strany hrubo prehliadnuté.
184.
Dopad zmien v trestnej politike štátu je podľa skupiny poslancov 1 neznámy s ohľadom
na nepredvídateľnosť rozsiahleho kumulatívneho dopadu jednotlivých zmien. V tejto
súvislosti poukázali na vyjadrenie verejného ochrancu práv, ktorý upozornil na problematickú
kombináciu zvyšovania výšky škôd, znižovania trestných sadzieb a skracovania premlčacích
dôb, čo neprípustne zasahuje do princípov materiálneho právneho štátu a nie je v súlade
s označenými referenčnými normami ústavy, dohovoru a charty.
185.
Vzhľadom na zásadné námietky Európskej komisie voči napadnutému zákonu z pohľadu
jeho súladu s právom Európskej únie dospela skupina poslancov 1 k záveru, že by mali
byť predmetom prejudiciálneho konania na Súdnom dvore, ktoré by predchádzalo rozhodnutiu
ústavného súdu vo veci samej. Základ tejto argumentácie pramení z čl. 325 zmluvy o
fungovaní EÚ, ktorá má ako medzinárodná zmluva prednosť pred zákonom. Poukazujú na
skutočnosť, že Európska komisia okrem už uvedeného viackrát uvádzala pochybnosti o
rozpore s európskym právom v nadväznosti na zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry,
ako aj na nedostatočnú úroveň trestného postihu korupčných podvodov. Podľa názoru
skupiny poslancov 1 je nanajvýš vhodné a v rámci testu proporcionality žiaduce, aby
Súdny dvor posúdil napádaný zákon s európskym právom. V prípade, ak by ústavný súd
potvrdil súlad napádanej právnej úpravy s ústavou a táto by bola dodatočne európskymi
orgánmi posúdená ako nekonformná s právom Európskej únie, vystavil by Slovenskú republiku
riziku negatívnych následkov spojených s takýmto rozhodnutím.
186.
V súvislosti s rušením špeciálnej prokuratúry skupina poslancov 1 konštatuje, že
otázka organizácie justície je vecou národného práva, ale Súdny dvor vo svojich rozsudkoch
zdôraznil, že hoci organizácia súdnictva v členských štátoch patrí do právomoci týchto
štátov, pri výkone tejto právomoci sú členské štáty povinné dodržiavať povinnosti,
ktoré im vyplývajú z práva Európskej únie (napr. C-430/21). Obdobne opakovane Súdny
dvor posudzoval aj otázky organizácie prokuratúry a potvrdil, že organizácia prokuratúry
patrí do organizácie súdnictva, a teda Súdny dvor môže posudzovať aj túto otázku (napr.
C-83/19).
187.
Skupina poslancov 1 napokon uvádza, že účelom čl. 325 ods. 2 zmluvy o fungovaní EÚ
je nastavenie prísnej ochrany európskych peňazí, vychádzajúc z predpokladu, že členský
štát Európskej únie si vlastné finančné prostriedky bude chrániť prísne, a preto je
namieste otázka pre Súdny dvor, či nastavenie nízkej úrovne ochrany slovenských peňazí
neznamená vlastne porušenie uvedeného záväzku, pokiaľ toto so sebou zároveň prináša
nízku úroveň ochrany finančných prostriedkov Európskej únie.
188.
V závere skupina poslancov 1 navrhuje konkrétne znenie prejudiciálnych otázok:
Je v súlade s čl. 325 ods. 1 zmluvy o fungovaní EÚ, ak dôjde k zrušeniu úradu špeciálnej
prokuratúry bez náhrady, teda bez určenia či zriadenia inej zložky špecializovanej
prokuratúry na boj s finančnými podvodmi, korupciou a organizovaným zločinom z pohľadu
rýchlosti a efektívnosti trestných stíhaní?
Je v súlade s čl. 325 ods. 1 zmluvy o fungovaní EÚ s perspektívami v smernici Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú
finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva nové nastavenie trestnej politiky
zamerané na rapídne zníženie trestných sadzieb a skrátenie premlčacích dôb trestného
postihu, a to najmä za finančné podvody a korupciu?
Je v súlade s čl. 325 ods. 2 zmluvy o fungovaní EÚ také nastavenie trestného postihu
za finančné podvody, korupciu a organizovaný zločin, ktoré nekorešponduje s normou
nastavenou právnymi úpravami členských štátov Európskej únie, resp. je hlbokou subnormou?
IV.13. Replika skupiny poslancov 2:
189.
Skupina poslancov 2 v replike tvrdí, že vláde ani národnej rade sa v ich stanoviskách
nepodarilo preukázať splnenie podmienok na prijatie napadnutého zákona v skrátenom
legislatívnom konaní. Nepopierajú, že je to národná rada, ktorá formálne disponuje
právomocou rozhodnúť o splnení podmienok na skrátené legislatívne konanie, avšak tieto
musia byť hodnotené reštriktívne.
190.
K vládou tvrdenému splneniu materiálnej podmienky, ktorou je reálnosť, priamosť a
bezprostrednosť hrozby vyplývajúcej z mimoriadnej okolnosti, skupina poslancov 2 uvádza,
že tento deformovaný prístup vlády ignoruje samotnú podstatu skráteného legislatívneho
konania, ktorou je, že má slúžiť na odvrátenie bezprostrednej hrozby, t. j. ktorá
je vo veľkej časovej blízkosti. Ak totiž hrozba existuje, ale nie je bezprostredná,
nie je potrebné a už vôbec nie žiaduce použiť inštitút skráteného legislatívneho konania,
pretože existuje dostatočný časový priestor na uskutočnenie riadneho legislatívneho
konania na odvrátenie tejto hrozby. Ak by sa uznal výklad bezprostrednosti, ktorý
ponúkla vláda, tak by sa v skrátenom legislatívnom konaní mohlo konať o akomkoľvek
zákone bez ohľadu na to, ako ďaleko v budúcnosti je hrozba, na ktorú daný zákon reaguje.
191.
K mimoriadnej okolnosti pre skrátené legislatívne konanie spočívajúcej v hrozbe konania
o porušení práva Európskej únie skupina poslancov 2 uviedla, že vláda sa obmedzila
iba na všeobecné konštatovanie, pričom ani vláda nevníma hrozbu finančných sankcií
zo strany Európskej únie ako priamu a bezprostrednú. Ak by však aj tento dôvod podmienky
na skrátené legislatívne konanie napĺňal, mohol by sa týkať výlučne len tých častí
zákona, ktorými sa transponujú dotknuté smernice, čo je absolútne marginálna časť
celého napadnutého zákona.
192.
Vo vzťahu k tvrdeniu vlády, že ustanovenia napadnutého zákona bránia začatiu konania
pred Súdnym dvorom proti Slovenskej republike pre neprimeranosť trestov, argumentujúc
rozsudkom Súdneho dvora z 19. 10. 2023 vo veci C-655/21, skupina poslancov 2 uvádza,
že tento dôvod, ktorý má byť dôvodom na skrátené legislatívne konanie vo vzťahu k
ustanoveniam o znižovaní trestov, reaguje na absolútne hypotetickú možnosť, pričom
absolútne nič nenasvedčuje tomu, že by takáto situácia v blízkej či vzdialenej budúcnosti
mala nastať.
193.
K vládou uvádzaným rozsudkom ESĽP na podporu skráteného legislatívneho konania (Adamčo
proti Slovenskej republike, Vasaráb a Paulus proti Slovenskej republike a Mucha proti
Slovenskej republike) poslanci konštatujú, že závery ESĽP nesvedčia o nutnosti urýchlenej
zmeny právnej úpravy, ale práve naopak, svedčia o nutnosti vykonať odborné a komplexné
posúdenie právnej úpravy inštitútu spolupracujúceho obvineného. Takisto tvrdia, že
hrozba zásahov do základných ľudských práv prameniaca z rozhodnutí ESĽP je čisto hypotetická,
založená na ničím nepodložených domnienkach vládnych predstaviteľov.
194.
K mimoriadnej okolnosti spočívajúcej podľa vlády v „inštitucionálnej vojne“ medzi
generálnou prokuratúrou a úradom špeciálnej prokuratúry skupina poslancov 2 uvádza,
že v skutočnosti predstavujú len subjektívne názory jednotlivcov (niektorých trestne
stíhaných práve špeciálnymi prokurátormi), prípadne určitých skupín na činnosť orgánov
činných v trestnom konaní a ich fungovanie.
195.
Skupina poslancov 2 sa ďalej vyjadrila k argumentácii vlády spočívajúcej v tom, že
nenastalo tzv. valcovanie opozície pri prijímaní napadnutého zákona, opierajúc sa
o závery rozhodnutia ústavného súdu sp. zn. PL. ÚS 13/2022. Vláda tvrdí, že k skráteniu
rozpravy určením času v prvom a druhom čítaní a k silovému uzavretiu rozpravy v treťom
čítaní pristúpili koaliční poslanci preto, lebo opoziční poslanci nemali záujem viesť
vecnú debatu o obsahu napadnutého zákona a správali sa obštrukčne, čím znemožnili
funkčnosť parlamentu. V stanovisku vlády nie je uvedený jediný konkrétny príklad,
ktorý by preukazoval obštrukčné správanie opozičných poslancov pri rokovaní o napadnutom
zákone či nefunkčnosť parlamentu. Nie je podstatné, že formálne bolo skrátenie rozpravy
a uzatvorenie rozpravy v súlade so zákonom. Vystúpenie opozičných poslancov v treťom
čítaní reagovalo na skrátenie premlčacej doby pri násilných trestných činoch, ktoré
nebolo prediskutované skôr práve z dôvodu nedostatočného času na preštudovanie návrhu
napadnutého zákona a následne absolútne nedostatočného času na rozpravu v prvom a
druhom čítaní z dôvodu jej silového obmedzenia koaličnými poslancami, čo vyhodnotili
koaliční poslanci ako obštrukciu, ktorá znemožnila fungovanie parlamentu, a z toho
dôvodu rozhodli o uzavretí rozpravy. Toto samo osebe podľa poslancov najlepšie preukazuje,
že skutočne k žiadnym obštrukciám a nefunkčnosti parlamentu nedošlo a inštitúty určenia
času na rozpravu a uzavretie rozpravy boli zneužité len na zabránenie diskusie a na
umlčanie opozície. Navyše koaliční poslanci 28. februára 2024 schválili ďalšiu novelu
Trestného zákona, ktorá znegovala skrátenie premlčacej doby pri násilných trestných
činoch prijaté napadnutým zákonom, teda spravili presne to, čo navrhovali opoziční
politici už 8. februára 2024.
196.
K tvrdeniu vlády o obmedzení pre všetkých opozičných poslancov na 15 minút v rámci
rozpravy k pozmeňujúcemu návrhu poslanca Tibora Gašpara s odôvodnením, že ide o rozumný
čas, skupina poslancov 2 uviedla, že toto časové obmedzenie je nedostatočné už len
s ohľadom na materiál v rozsahu 12 strán a 48 novelizačných bodov. V tomto smere argumentujú
rozhodnutím českého ústavného súdu sp. zn. Pl. ÚS 30/23, v ktorom za dostatočnú a
vyčerpávajúcu diskusiu bola považovaná diskusia trvajúca 12 dní (z toho 5 v pléne)
o návrhu zákona, ktorý obsahoval 3 ustanovenia a nebol nijako zvlášť zložitý.
197.
Vo vzťahu k argumentu vlády, že konala v súlade so zákonom o rokovacom poriadku,
skupina poslancov 2 uviedla, že nerozporovala dodržanie zákonom stanoveného postupu
vlády pri určení času na rozpravu a následnom silovom okamžitom uzavretí rozpravy.
Avšak použitím týchto inštitútov v danom čase a v danej situácii nebol splnený test
proporcionality pomerujúci (neexistujúci) legitímny dôvod na jednej strane a obmedzené
ústavné práva a ústavou garantované princípy na druhej strane, čím došlo k zásahu
do ústavou chránených princípov právneho a demokratického štátu, do práv parlamentnej
opozície, ako aj do práva verejnosti na verejný a transparentný výkon verejnej moci.
Takéto zjavné zneužitie zákona potom musí byť odmietnuté ako rozporné s ústavou napriek
tomu, že formálne zákon porušený nemusel byť. Táto zákonná úprava je totiž prostriedkom
ultima ratio. Takýmto legitímnym dôvodom je podľa už citovaného rozhodnutia českého ústavného
súdu sp. zn. Pl. ÚS 30/23 napríklad niekoľko týždňov či dokonca mesiacov trvajúca
obštrukcia, ktorá paralyzuje funkciu parlamentu.
198.
Za absurdný považujú poslanci aj argument, že nemohlo dôjsť k valcovaniu opozície,
pretože „ide o najdlhšie diskutovaný návrh zákona v skrátenom legislatívnom konaní“. Okrem toho, že (pravdepodobne) ide o najdlhšie diskutovaný návrh zákona v skrátenom
legislatívnom konaní, ide aj o bezpochyby najrozsiahlejší návrh zákona, ktorý bol
prerokovaný v skrátenom legislatívnom konaní. V tejto súvislosti skupina poslancov
2 apeluje na ústavný súd, aby zobral do úvahy aj nebezpečný precedens, ktorý sa vytvorí
v prípade, ak napadnutý zákon nebude vyhlásený za protiústavný z dôvodu zjavného nesplnenia
podmienok na jeho prijatie v skrátenom legislatívnom konaní. Takýmto rozhodnutím by
sa stala zákonná úprava legislatívneho konania bezzubou v tom zmysle, že táto, ale
aj akákoľvek budúca vládna koalícia bude môcť schváliť akýkoľvek zákon v skrátenom
legislatívnom konaní bez ohľadu na to, či naň sú alebo nie sú splnené podmienky, a
to len preto, lebo disponuje väčšinou, čím by došlo k rezignovaniu na princíp legality
premietajúci sa do zákonného postupu pri tvorbe a prijímaní právnych predpisov.
199.
V procese prijímania napadnutého zákona boli prítomné aj ďalšie konkrétne skutočnosti,
ktoré spôsobujú rozpor procesu jeho prijímania s čl. 1 ods. 1 a čl. 2 ods. 2 ústavy.
Konkrétne ide o (i) zjavné zneužitie inštitútu skráteného legislatívneho konania,
na ktoré neboli ani marginálne splnené zákonné podmienky; (ii) absolútny nedostatok
informácií, podkladov, štúdií, analýz vplyvov a dôsledkov napadnutého zákona; (iii)
absolútne vylúčenie odbornej verejnosti a relevantných inštitúcií z procesu prípravy
takej zásadnej reformy trestného práva, aká sa na Slovensku neudiala už 20 rokov;
(iv) konflikt záujmov trestne stíhaných poslancov národnej rady, ktorým napadnutý
zákon priamo zlepšuje ich procesné postavenie a značne znižuje závažnosť potenciálneho
trestu; a (v) obsah napadnutého zákona.
200.
Rozpor procesu prijímania napadnutého zákona s ústavou z dôvodu chýbajúcej odbornej
diskusie spočíva najmä v tom, že v procese prípravy napadnutého zákona (i) nebola
zverejnená predbežná informácia, ktorá by umožnila verejnosti vyjadriť sa k návrhu
zákona a ovplyvniť jeho obsah; (ii) neprebehlo pripomienkové konanie, ktoré by umožnilo
dotknutým subjektom vyjadriť sa k zásadnej reforme trestného práva a ovplyvniť jeho
obsah; (iii) neprebehlo prerokovanie zákona na legislatívnej rade vlády a (iv) neboli
predložené žiadne odborné štúdie či analýzy, ktoré by jednotlivé zásadné zmeny vysvetľovali
a odôvodňovali (napr. konkrétne výšky škôd, konkrétne trestné sadzby konkrétne dĺžky
premlčacej doby).
201.
Po predložení napadnutého zákona do národnej rady nebol zákon adekvátne prerokovaný
výbormi národnej rady, pretože to koaliční poslanci neumožnili opozičným poslancom
a nebol adekvátne prerokovaný ani v pléne národnej rady, keďže bola zásadným spôsobom
obmedzená a napokon silovo uzavretá rozprava vo všetkých troch čítaniach.
202.
Problémová je aj netransparentnosť prípravy napadnutého zákona, pretože namiesto
toho, aby bol vypracovaný štandardným postupom štandardnými útvarmi na to určenými
a následne predložený do štandardného pripomienkového konania, ministerstvo zriadilo
podľa neznámeho a absolútne netransparentného kľúča tzv. kolégium odborníkov, ktorého
súčasťou boli osoby spriaznené s vládou a osoby z vybraných inštitúcií.
203.
Skutočnosťou, ktorá spôsobuje ústavnoprávnu relevanciu nedodržania zákonných pravidiel
legislatívneho procesu v procese prijímania napadnutého zákona, je aj jeho samotný
obsah. Pri hodnotení obsahu nejde len o to, či je tento ústavne problematický, ale
napríklad aj o to, akú kvalitu dosahuje alebo či obsahuje komplexnú právnu úpravu,
ktorá myslí na všetky logicky predvídateľné situácie a nenecháva tak zbytočne priestor
pre situácie právnej neistoty. Skupina poslancov 2 v tejto súvislosti poukazuje na
rozhodnutia ústavného súdu sp. zn. PL. ÚS 48/03 alebo PL. ÚS 29/05, v ktorom konštatoval,
že nerešpektovanie pravidiel legislatívneho procesu môže mať nezanedbateľný vplyv
na celkovú kvalitu schváleného zákona.
204.
Ku komplexnosti napadnutého zákona skupina poslancov 2 uvádza, že Trestný zákon obsahuje
440 paragrafov a Trestný poriadok 569 paragrafov. Mnohé z týchto paragrafov na seba
nadväzujú, odkazujú či iným spôsobom reagujú. Pokiaľ sa teda mení jedno zákonné ustanovenie,
je potrebné prejsť všetky ostatné ustanovenia a zistiť, či zmena jedného ustanovenia
nevyvoláva problém pri iných ustanoveniach, prípadne či nie je potrebné v iných zákonných
ustanoveniach na túto zmenu reagovať.
205.
O nedostatočnej kvalite a komplexnosti napadnutého zákona svedčí aj množstvo problémových
praktických situácií, ktoré v dôsledku prijatých zmien vzniknú v trestnom procese
a na ktoré napadnutý zákon nijako nereaguje. Tieto situácie vzniknú najmä z dôvodu
toho, že množstvo trestných činov sa prepadne z kategórie zločinov na prečiny a z
obzvlášť závažných zločinov na zločiny, resp. dokonca v niektorých prípadoch až prečiny.
Trestný poriadok totiž použiteľnosť mnohých inštitútov v trestnom procese viaže práve
na kategóriu zločinu či obzvlášť závažného zločinu a v prípade prečinov ich použitie
neumožňuje alebo obmedzuje.
206.
Skupina poslancov 2 sa vzhľadom na uvedené stotožňuje s názorom Katedry ústavného
práva a správneho práva PF UPJŠ, že príprava vládneho návrhu zákona bola prejavom
kabinetnej legislatívy, ktorej skutoční autori dodnes nie sú známi, a predstavuje
závažné porušenie transparentnosti a demokratických zásad legislatívneho procesu.
207.
Navrhovatelia sa domnievajú, že porušenie zákonných pravidiel legislatívneho procesu
nadobúda ústavnoprávnu intenzitu, pretože došlo k zásahu do (i) princípu legality,
keď zákonodarca zásadným spôsobom porušil zákonné ustanovenia týkajúce sa podmienok
skráteného legislatívneho konania, ako aj legislatívneho procesu ako takého; (ii)
princípu transparentnosti a verejnej kontrolovateľnosti výkonu verejnej moci, keď
napadnutý zákon bol vytvorený za zatvorenými dverami neznámym autorom na základe neexistujúcich
odborných analýz či štúdií bez toho, aby boli dôsledne posúdené a vyhodnotené vplyvy
a dôsledky navrhovanej úpravy bez riadneho pripomienkového konania, pričom bola značne
obmedzená rozprava pri všetkých troch čítaniach v parlamente; (iii) princípu zákazu
svojvôle a zákazu zneužitia moci a princípu ochrany práv opozičných poslancov a (iv)
princípu právnej istoty vzhľadom na mimoriadne komplexné a rozsiahle zmeny v trestnej
politike štátu bez akejkoľvek primeranej legisvakačnej doby bez zohľadnenia dopadov
týchto zmien v trestnej politike na adresátov právnych noriem (či už ide o orgány
činné v trestnom konaní, súdy, stíhané osoby či poškodených).
208.
Skupina poslancov 2 považuje za nesprávny postup väčšiny subjektov, ktorí sa vyjadrovali
k jednotlivým ustanoveniam čl. I napadnutého zákona bez zohľadnenia vzájomného pôsobenia.
Naopak, práve kombinácia (synergický efekt) najzásadnejších zmien v Trestnom zákone
(mimoriadne zvýšenie hraníc škôd, významné zníženie trestných sadzieb a podstatné
zníženie premlčacích dôb) spolu s ďalšími zmenami, ktoré sú výlučne v prospech páchateľov,
a následky a dopady, ktoré budú mať tieto závažné zmeny aj na ďalšie ustanovenia a
inštitúty Trestného zákona a Trestného poriadku, spôsobujú ústavnú neudržateľnosť
a narážajú na ústavnoprávne limity.
209.
Za najzávažnejší problém novely Trestného zákona považujú neproporcionálne a niekoľkonásobné
zvýšenie hraníc škôd, ktoré spôsobí prekvalifikovanie skutkov do nižších skutkových
podstát. Bude to aj v prípade skutočne vysokých škôd, keď napríklad škoda vo výške
až 250 000 eur (dosiaľ kvalifikovaná ako škoda veľkého rozsahu v posledných odsekoch
s najvyššou trestnou sadzbou) sa podľa napadnutého zákona bude považovať už len za
väčšiu škodu, ktorá je väčšinou kvalifikačným znakom v druhých odsekoch skutkových
podstát s pomerne nízkymi trestnými sadzbami. Dotkne sa nielen majetkových a korupčných
trestných činov, ale aj tých násilných, pretože spôsobenie škody, získanie prospechu
či rozsah činu alebo hodnota veci je totiž znakom, resp. kvalifikovaným znakom mnohých
iných skutkových podstát trestných činov [napr. lúpež podľa § 188 ods. 2 písm. b), ods. 3 písm. b), ods. 4 písm. a) Trestného zákona, vydieranie podľa § 189 ods. 2 písm. d), ods. 3 písm. b) a ods. 4 písm. b) Trestného zákona, obchodovanie s ľuďmi podľa § 179 ods. 3 písm. a), ods. 4 písm. a) a ods. 5 písm. a) Trestného zákona].
210.
Najväčším problémom je podľa poslancov určenie výšky škôd podľa svojvôle zákonodarcu,
pričom nekorešpondujú s ekonomickou a so sociálnou situáciou obyvateľov Slovenskej
republiky. Vláda ani zákonodarca neuviedli, prečo považujú výšky škôd za primerané.
Zároveň poslanci predložili komparáciu navrhovaných hraníc výšky škôd s českou právnou
úpravou, z ktorej vyplýva, že prevyšujú českú právnu úpravu v prípade dolnej hranice
väčšej škody takmer 5-násobne, dolnej hranice značnej škody viac než 6-násobne a v
prípade škody veľkého rozsahu je navrhovaná dolná hranica vyššia o viac než jednu
tretinu.
Nepatrná škoda |
Malá škoda | Väčšia škoda | Značná škoda | Škoda veľkého rozsahu | |
Čl. I bod 64 napadnutého zákona | 700 eur |
20 000 eur |
250 000 eur |
650 000 eur |
|
§ 138 ods. 1 českého Trestného zákonníka | 10 000 Kč 407 eur |
50 000 Kč 2 034 eur |
100 000 Kč 4 069 eur |
1 000 000 Kč 40 688 eur |
10 000 000 Kč 406 884 eur |
211.
Vo vzťahu k zníženiu trestných sadzieb majetkových, hospodárskych a korupčných trestných
činov poslanci uviedli, že toto zníženie v nadväznosti na mimoriadne zvýšené hranice
škôd spôsobilo, že maximálna trestná sadzba s hornou hranicou 10 rokov predpokladá
škodu (prospech, hodnotu veci či rozsah činu) prevyšujúcu sumu 650 000 eur, ktorá
sa v praxi takmer nevyskytuje. Zahraničné trestné sadzby, s ktorými niektoré subjekty
porovnávali navrhovanú právnu úpravu, však nepochybne nepredpokladajú a nepodmieňujú
naplnenie maximálnej trestnej sadzby spôsobením takejto mimoriadne vysokej škody.
Uvedené spôsobuje, že v skutočnosti za ekonomické trestné činy, za ktoré je v okolitých
štátoch možné uložiť trest až do 10 rokov, tzn. je tu možná náležitá individualizácia
trestu vzhľadom na závažnosť trestného činu a výšku spôsobenej škody, podľa napadnutého
zákona bude aj pri spôsobení mimoriadne závažnej vysokej škody možné uložiť trest
v podstatnej nižšom rozpätí trestnej sadzby. Takéto trestné sadzby vylučujú individualizáciu
trestu, a teda nemajú ani legitímny cieľ.
212.
Poslanci v tejto súvislosti uvádzajú na s. 24 vyjadrenia konkrétne príklady, keď
trestné činy, kde výška škody dosahuje sumu 650 000 eur, resp. sumu 250 000 eur, sa
stanú prečinmi, za ktoré je trestná sadzba rádovo nižšia oproti súčasnej právnej úprave.
Dramatickým, neúmerným poklesom trestných sadzieb sa vyznačujú aj navrhované trestné
sadzby korupčných trestných činov. Za prijatie, vyžiadanie či sľúbenie si úplatku
do sumy 250 000 eur je určená trestná sadzba 0 až 4 roky a pôjde o prečin. Za podplácanie
do sumy 250 000 eur je trestná sadzba určená na 0 až 1 rok a rovnako pôjde o prečin.
213.
Pokiaľ ide o zníženie premlčacích dôb, skupina poslancov 2 súhlasí s PF TU, že v
kontexte zníženia trestných sadzieb a zvýšenia hraníc škôd pôjde o faktickú amnestiu
a dôjde k porušeniu čl. 1 ods. 1 a čl. 20 ústavy. Nesúhlasí s argumentom vlády, že poškodení budú mať možnosť domáhať sa náhrady škody
v civilnom sporovom konaní, a v plnom rozsahu odkazuje na vyjadrenie verejného ochrancu
práv, ktorý vysvetlil, prečo je alternatívne vymáhanie škody výlučne prostredníctvom
civilného sporového konania nedostatočnou alternatívou k trestnoprávnemu postihu,
keď sa ťarcha preukázania zodpovednosti obvineného za spôsobenú škodu (skutok) presúva
výlučne len na poškodeného. V tejto súvislosti skupina poslancov 2 napríklad uvádza
konkrétne zmeny premlčacích dôb pri konkrétnych trestných činoch.
214.
Skupina poslancov 2 ďalej upozorňuje, že zníženie trestných sadzieb v nadväznosti
na mimoriadne zvýšenie hraníc škôd spôsobí prekvalifikáciu trestných činov, čo bude
mať významné dopady na trestnosť a odhaľovanie vyšetrovacej trestnej činnosti. Ide
o nemožnosť postihovať štádium prípravy mnohých závažných až mimoriadne závažných
skutkov v rámci majetkovej, hospodárskej a korupčnej trestnej činnosti, ako aj zánik
trestnosti v prebiehajúcich konaniach. Významne ovplyvnený bude aj rozsah vyšetrovania,
keďže o prečinoch sa vedie skrátené vyšetrovanie (§ 202 Trestného poriadku) a obmedzené bude aj využívanie informačno-technických prostriedkov a prostriedkov
operatívno-pátracej činnosti. Pri mnohých závažných až mimoriadne závažných majetkových,
hospodárskych a korupčných trestných činoch sa podstatne zníži celková lehota väzby
v prípravnom konaní spolu s väzbou v konaní pred súdom, keďže pri prečinoch je táto
celková lehota obmedzená 12 mesiacmi, z čoho 7 mesiacov pripadá na prípravné konanie
(§ 76 ods. 6 a 7 Trestného poriadku). V prebiehajúcich trestných stíhaniach budú väzobne stíhaní obvinení
z tohto dôvodu prepustení z väzby. V neposlednom rade nebude možné postihovať trestný
čin neoznámenia trestného činu a neprekazenia trestného činu v prípade ekonomických
a korupčných trestných činov. To znamená, že neoznámenie závažných trestných činov
s mimoriadne vysokou škodou nebude trestné, ako napríklad neoznámenie krádeže, podvodu,
sprenevery či legalizácie príjmu z trestnej činnosti do sumy 650 000 eur (vrátane).
215.
Vo vzťahu k najdôležitejším navrhovaným zmenám v Trestnom poriadku skupina poslancov
2 súhlasí s väčšinou subjektov poskytujúcich stanovisko. V súvislosti s podaním dovolania
v prípade právoplatne schválených dohôd o vine a treste ministrom a k porušeniu zákazu
retroaktivity v neprospech obvinených zastáva názor, že ide o zásah do právnej istoty
a ochrany legitímnych očakávaní osôb, s ktorými bola uzatvorená dohoda o vine a treste.
Zdôraznila, že (i) nová úprava zmarí legitímne očakávania obvinených, ktorí uzatvorili
dohodu o vine a treste pred účinnosťou napadnutého zákona; (ii) nový stav ponecháva
obvineného v neistote dlhší čas v otázke možného „otvorenia“ už schválenej dohody
o vine a treste aj v jeho neprospech, a preto nová úprava nie je pre páchateľa priaznivejšia
(čo by jediné mohlo predstavovať výnimku zo zákazu retroaktivity); (iii) minister
nie je stranou v konaní o dohode o vine a treste, a teda mimoriadny opravný prostriedok
vychádza z prostredia, ktoré je pomerne vzdialené od pôvodných strán konania; (iv)
predmetom prieskumu má byť primeranosť a spravodlivosť schválenej dohody o vine a
treste, čo už je predmetom prieskumu súdu schvaľujúceho dohodu o vine a treste. Zároveň
poukazujú na zmenu v lehotách na podanie mimoriadneho opravného prostriedku z 3 mesiacov
na 3 roky, čo významne zasahuje do práv obvineného, ktorý uzatvoril dohodu o vine
a treste.
216.
K problematike zásahu do práva na súdnu a inú právnu ochranu a práva na rovnosť strán
pripustením použitia nezákonne získaných dôkazov v trestnom konaní výlučne v prospech
obvineného poslanci argumentujú rozhodnutiami ústavného súdu sp. zn. PL. ÚS 12/2019
a č. k. PL. ÚS 23/05-25. V prípade zistenia neústavnosti má ústavný súd dve možnosti
– buď bude neústavnosť riešiť derogáciou protiústavného predpisu, alebo záväzným ústavne
konformným výkladom. Na tento účel ústavný súd skúma, či je doslovný výklad protiústavný
a či napadnuté ustanovenie umožňuje rôzne interpretácie – a teda či znesie ústavne
konformný výklad. Zo znenia napadnutého ustanovenia (čl. II body 38 a 39) je zrejmé,
že doslovný výklad nepripúšťa rôzne interpretácie. Predmetné ustanovenie totiž explicitne
uvádza, že dôkaz získaný nezákonným spôsobom môžu orgány činné v trestnom konaní alebo
súd použiť ako dôkaz v trestnom konaní iba v prospech obvineného. Skupine poslancov
2 preto nie je jasné, ako inak by ústavne konformným spôsobom mohlo byť predmetné
ustanovenie vykladané.
217.
K otázke porušenia práva na zákonného sudcu poslanci opakujú, že odňatie vecí ich
zákonným sudcom (senátom) v dôsledku plošného zníženia trestných sadzieb predstavuje
zásadné legislatívne opomenutie zákonodarcu, ktoré je nesúladné s čl. 48 ods. 1 ústavy. Ak by ústavný súd dospel k opačnému názoru, je na mieste, aby poskytol záväzný výklad
napadnutého zákona tak, aby bolo zachované právo strán trestného konania na zákonného
sudcu.
218.
Skupina poslancov 2 namieta prekročenie ústavného splnomocnenia podľa čl. 17 ods. 6 ústavy, keď pre špecifický subjekt definovaný v čl. 17 ods. 3 a 4 ústavy (zadržaného obvineného) národná rada stanovila režim zaobchádzania odlišný
od toho, ktorý predpokladá ústava.
219.
Podľa poslancov neobstojí argument, že zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry nemá
ústavnoprávny rozmer. Tvrdia, že odovzdávanie agendy nebolo ani napriek interným predpisom
generálneho prokurátora také hladké z dôvodu neumožnenia prístupu špeciálnym prokurátorom
k spisom, ktorým bola udelená výnimka na základe príkazu generálneho prokurátora č.
10/2024 podľa § 51 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o prokuratúre“). Tým
dochádzalo k prieťahom v trestných veciach, konkrétne k zmeškaniu procesných úkonov
a nedostatočnej príprave na termíny hlavných pojednávaní.
220.
V druhom rade zrušením úradu špeciálnej prokuratúry dochádza k porušeniu medzinárodných
záväzkov Slovenskej republiky vo vzťahu k boji proti korupcii. Poslanci v tomto smere
upozornili na návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o boji proti korupcii predložený
v máji 2023 Európskou komisiou, na základe ktorého je možné legitímne očakávať prijatie
záväzku členských štátov o zriadení špecializovaných útvarov alebo orgánov na potláčanie
korupcie. Po zrušení úradu špeciálnej prokuratúry síce bolo vytvorené oddelenie závažnej
kriminality generálnej prokuratúry, avšak len interným predpisom generálneho prokurátora
č. 11/2024. V súlade s navrhovanou smernicou však bude potrebné prijať všeobecne záväzný
právny predpis, ktorým (interný) príkaz generálneho prokurátora jednoznačne nie je.
Na podporu týchto tvrdení sa skupina poslancov 2 odvoláva na nález ústavného súdu
sp. zn. PL. ÚS 17/08, v ktorom potvrdil existenciu medzinárodnoprávneho záväzku Slovenskej
republiky zriadiť špecializované inštitúcie pre boj proti korupcii.
V. K námietkam týkajúcim sa legislatívneho procesu prijímania napadnutého zákona a
rozporu tohto procesu s ústavou:
V.1. Priebeh legislatívneho procesu v národnej rade
221.
Dňa 8. februára 2024 o 20.26 h národná rada prijala napadnutý zákon, ktorý bol vyhlásený
spôsobom ustanoveným zákonom v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (ďalej len „zbierka
zákonov“) 11. marca 2024 pod č. 40/2024. Na úvod považuje ústavný súd za vhodné chronologicky
zrekapitulovať priebeh legislatívneho procesu v národnej rade:
• 6. december 2023
222.
Dňa 6. decembra 2023 vláda doručila národnej rade (a) návrh vlády na skrátené legislatívne
konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
zákony (parlamentná tlač 105), a (b) vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia
a dopĺňajú niektoré zákony (parlamentná tlač 106).
223.
K napadnutému zákonu sa neuskutočnilo medzirezortné pripomienkové konanie podľa § 10 zákona o tvorbe právnych predpisov a zverejnená nebola ani predbežná informácia (§
9 zákona o tvorbe právnych predpisov), a to s ohľadom na to, že sa o napadnutom zákone
konalo v skrátenom legislatívnom konaní (dôvody na neuplatnenie § 8 až § 10 zákona o tvorbe právnych predpisov sú podľa § 27 zákona o tvorbe právnych predpisov
zhodné s dôvodmi na skrátené legislatívne konanie podľa § 89 zákona o rokovacom poriadku).
K návrhu zákona nebol vypracovaný legislatívny zámer a návrh napadnutého zákona nebol
prerokovaný v legislatívnej rade vlády.
224.
Z návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu napadnutého zákona
vyplývajú nasledujúce dôvody, ktorými vláda zdôvodnila mimoriadne okolnosti, pre ktoré
bolo podľa vlády potrebné prijať napadnutý zákon v skrátenom legislatívnom konaní:
- v prvom rade vláda argumentuje konaniami o porušení povinností vyplývajúcich z práva
Európskej únie. Konkrétne ide o tieto konania:
a)
konanie o porušení INFR(2019)2135 pre nesprávnu transpozíciu smernice Európskeho
parlamentu a Rady 2011/93/EÚ z 13. decembra 2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu
a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii, ktorou sa nahrádza rámcové
rozhodnutie Rady 2004/68/SVV (konanie začaté 25. júla 2019);
b)
konanie o porušení INFR(2021)2240 pre neúplnú a nesprávnu transpozíciu rámcového
rozhodnutia Rady 2002/584/SVV z 13. júna 2002 o európskom zatykači a postupoch odovzdávania
osôb medzi členskými štátmi (konanie začaté 2. decembra 2021);
c)
konanie o porušení INFR(2021)2268 pre nesprávnu transpozíciu niektorých ustanovení
smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 o boji proti podvodom,
ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva a súvisiace
porušenie čl. 325 ods. 2 zmluvy o fungovaní EÚ (konanie začaté 9. februára 2022);
d)
konanie o porušení INFR(2023)2008 pre nesprávnu transpozíciu smernice Európskeho
parlamentu a Rady 2013/48/EÚ z 22. októbra 2013 o práve na prístup k obhajcovi v trestnom
konaní a v konaní o európskom zatykači a o práve na informovanie tretej osoby po pozbavení
osobnej slobody a na komunikáciu s tretími osobami a s konzulárnymi úradmi po pozbavení
osobnej slobody (konanie začaté 1. júna 2023);
e)
konanie o porušení INFR(2023)2108 pre neúplnú transpozíciu smernice Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2016/800 z 11. mája 2016 o procesných zárukách pre deti, ktoré sú podozrivými
alebo obvinenými osobami v trestnom konaní (konanie začaté 18. októbra 2023).
225.
Podľa vlády je potrebné pristúpiť k okamžitému riešeniu výhrad Európskej komisie,
inak sa Slovenská republika vystavuje riziku súdneho konania, s ktorým sú bezprostredne
späté finančné sankcie;
- podľa vlády je potrebné urýchlene pristúpiť k humanizácii trestov v Trestnom zákone
za niektoré druhy trestných činov najmä majetkovej a hospodárskej povahy, a to najmä
s ohľadom na princípy právneho štátu, rešpektovanie základných ľudských práv a čl.
49 ods. 3 charty, podľa ktorého prísnosť trestov nesmie byť neprimeraná trestnému
činu;
- poukázané bolo tiež na nález ústavného súdu sp. zn. PL. ÚS 1/2021 vo veci vyslovenia
nesúladu § 58 ods. 2 a 3 Trestného zákona, ktorý sa týka inštitútu trestu prepadnutia
majetku;
- v neposlednom rade vláda poukázala na potrebu urýchlene reagovať na vývoj inflácie,
pretože dochádza ku kriminalizácii osôb bez reálneho nebezpečenstva pre spoločnosť;
- jedným z dôvodov bola tiež potreba zosúladenia právnych predpisov s rozhodovacou
činnosťou ESĽP (napr. Adamčo proti Slovenskej republike, Vasaráb a Paulus proti Slovenskej
republike alebo Mucha proti Slovenskej republike);
- napokon vláda vníma možné ohrozenie bezpečnosti štátu z dôvodu de facto inštitucionálnej vojny medzi generálnou prokuratúrou a úradom špeciálnej prokuratúry.
• 8. december 2023
226.
Dňa 8. decembra 2023 o 8.00 h sa konala schôdza ústavnoprávneho výboru, ktorá bola
7. decembra 2023 prerušená z dôvodu konania hodiny otázok. Predseda ústavnoprávneho
výboru schôdzu ukončil o 9.00 h, pretože začínal rokovací deň schôdze národnej rady.
Počas rokovania v rozprave vystúpili traja opoziční poslanci – členovia ústavnoprávneho
výboru a jedna nečlenka tohto výboru.
227.
Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie bol zaradený ako nový bod do programu
6. schôdze národnej rady na základe hlasovania o jednotlivých návrhoch o 11.00 h.
O procedurálnom návrhu opozičných poslancov na nezaradenie tlače 105 do programu 6.
schôdze národnej rady sa nehlasovalo s ohľadom na konštatovanie predsedu národnej
rady, že tlač 105 už bola zaradená do schôdze národnej rady.
• 22. december 2023
228.
Minister spravodlivosti v mene vlády predniesol návrh na skrátené legislatívne konanie
v pléne národnej rady a následne bolo rokovanie prerušené až do 8. januára 2024. Do
tejto rozpravy sa prihlásilo celkom 59 poslancov (len z opozičných poslaneckých klubov)
a traja poslanci za poslanecké kluby SLOVENSKO, Progresívne Slovensko a Sloboda a
Solidarita.
• 8. január 2024 – 25. január 2024
229.
Rozprava ku skrátenému legislatívnemu konaniu pokračovala od 8. januára 2024 od 9.00
h. Vedená bola v pondelky až štvrtky (s výnimkou pondelka 15. januára 2024) od 9.00
h do 13.00 h a od 14.00 h do 20.00 h a v piatky od 9.00 h do 16.00 h.
230.
Na základe návrhu predsedu národnej rady bolo uznesením 24. januára 2024 (približne
o 19.00 h) rozhodnuté tak, že sa v rozprave bude pokračovať bez prestávky až do prerokovania
daného bodu. Na záver celej rozpravy vystúpil 25. januára 2024 (o 1.30 h) spravodajca
– poslanec Tibor Gašpar a následne za ním minister spravodlivosti (približne o 3.30
h s približne hodinovým príspevkom, pozn.), čím bola ukončená rozprava k návrhu na
skrátené legislatívne konanie o napadnutom zákone.
231.
Dňa 25. januára 2024 o 11.22 h národná rada schválila vládny návrh na skrátené legislatívne
konanie o napadnutom zákone.
• 25. január 2024 – 26. január 2024 (prvé čítanie k návrhu napadnutého zákona)
232.
Podpredseda národnej rady otvoril prvé čítanie o napadnutom zákone. Na základe procedurálneho
návrhu koaličného poslanca (Mariána Saloňa, ktorý podal návrh v mene troch poslaneckých
klubov SMER – slovenská sociálna demokracia, HLAS a Slovenská národná strana, pozn.)
bola rozprava obmedzená na 20 hodín pre všetkých poslancov, a to v zmysle § 29a ods. 1 zákona o rokovacom poriadku, podľa ktorého sa národná rada môže na návrh aspoň dvoch poslaneckých klubov uzniesť
na určení dĺžky času na rozpravu k bodu zaradenému na program schôdze národnej rady.
Taký návrh sa podáva najneskôr do začiatku rokovania o tomto bode programu schôdze,
na návrhy predložené v inom čase sa neprihliada. Určená dĺžka času na rozpravu nemôže
byť kratšia ako 12 hodín.
233.
Napadnutý zákon bol prerokovaný v prvom čítaní na 6. schôdzi národnej rady (uznesenie
č. 95 z 26. januára 2024) a národná rada rozhodla, že ho prerokuje v druhom čítaní,
ktoré prebehlo na 9. schôdzi národnej rady.
• 31. január 2024 – 8. február 2024 (druhé a tretie čítanie k návrhu napadnutého zákona)
234.
Druhé čítanie bolo realizované 30. januára 2024 v príslušných výboroch národnej rady.
Poslanec Tibor Gašpar predložil na rokovanie ústavnoprávneho výboru pozmeňovací návrh,
ktorý bol členom výboru doručený 29. januára 2024 o 20.03 h (teda bezprostredne večer
pred začatím rozpravy).
235.
Návrh napadnutého zákona bol prerokovaný aj v ďalších výboroch tak, že 31. januára
2024 zasadol ústavnoprávny výbor už ako gestorský výbor.
236.
Dňa 31. januára 2024 (prvý deň 9. schôdze národnej rady, pozn.) sa začalo druhé čítanie
o napadnutom zákone. Na základe procedurálneho návrhu poslanca Mariána Saloňa bola
aj táto rozprava skrátená podľa § 29a ods. 1 zákona o rokovacom poriadku, a to na
62 hodín pre všetkých poslancov.
237.
V dňoch 7. februára 2024 a 8. februára 2024 predložil poslanec Tibor Gašpar ďalšie
dva rozsiahle pozmeňujúce návrhy. Vzhľadom na uplynutie prideleného času neboli všetky
pozmeňujúce návrhy prednesené v rozprave, tieto však neboli ani rozdané poslancom
a neboli prečítané ani spoločným spravodajcom pred hlasovaním. Spoločný spravodajca
vo vzťahu k pozmeňujúcim návrhom predloženým poslancami z klubu Progresívneho Slovenska
uviedol, že o nich nemožno dať hlasovať, pretože boli schválené body spoločnej správy,
s ktorými sa vzájomne vylučujú. Druhé čítanie bolo ukončené uskutočnením hlasovania
o všetkých pozmeňujúcich návrhoch. Po uplynutí rečníckeho času určeného pre opozičné
poslanecké kluby národná rada pokračovala v rokovaní o novele v treťom čítaní.
238.
Na návrh predsedu národnej rady bolo 8. februára 2024 približne o 17.44 h odhlasované,
že plénum bude rokovať v treťom čítaní nepretržite až do konca diskusie v rozprave.
Počas tejto rozpravy vystúpili dvaja poslanci opozície (Juraj Krúpa a Alojz Hlina)
a spravodajca Tibor Gašpar (z celkového počtu 54 prihlásených poslancov). Následne
predseda národnej rady podal návrh na uzavretie rozpravy podľa § 35 ods. 7 zákona o rokovacom poriadku. Rozprava bola ukončená bezprostredne po prijatí rozhodnutia
národnej rady o 20.24 h a následne národná rada schválila napadnutý zákon hlasovaním
o 20.26 h.
V.2. Všeobecné východiská ústavného rozmeru legislatívneho procesu:
239.
Všetci traja navrhovatelia namietajú porušenie pravidiel legislatívneho procesu v
rôznych rovinách. Vzhľadom na komplexnosť odôvodnenia návrhov v tejto oblasti, berúc
do úvahy aj procesnú ekonómiu tam, kde to situácia dovolí, ústavný súd prepojí tie
časti argumentácie navrhovateľov, v ktorých je ich argumentácia obdobná alebo identická.
240.
Ústavný súd aj pri posudzovaní tejto veci vychádza v prvom rade zo svojej doterajšej
judikatúry sformovanej vo viacerých rozhodnutiach k ústavnému prieskumu legislatívneho
procesu. Táto je mu oporou pri spoločensky citlivých veciach, ktoré majú tendenciu
polarizovať nielen politickú sféru, ale aj sféru právnickú či verejnú diskusiu in genere. Používaním svojej ustálenej rozhodovacej činnosti sa ústavný súd snaží zachovať
si nestrannosť a buduje si vlastnú inštitucionálnu legitimitu v čase ako vzácny kapitál,
čím, samozrejme, neeliminuje judikatúrny vývoj, resp. eventuálny posun alebo korekciu,
ak je odôvodnená vývojom spoločenských pomerov alebo podstatným prínosom nových argumentačných
prvkov (tak ako pri nevyhnutnom vývoji judikatúry všeobecných súdov a nadnárodných
súdov). Ústavný súd preto kladie dôraz na princíp právnej istoty, ktorá je vyjadrená
v postuláte demokratického a právneho štátu. K tomuto princípu sa viackrát prihlásil
vo svojej rozhodovacej činnosti s tým, že ho rešpektuje a je ním viazaný (II. ÚS 48/97,
PL. ÚS 37/99, PL. ÚS 49/03, PL. ÚS 25/00, PL. ÚS 1/04, PL. ÚS 6/04, PL. ÚS 17/2014,
PL. ÚS 7/2017). Prípadná bezdôvodná zmena rozhodovacej činnosti má tendenciu ničiť
vybudovanú dôveru k súdu a posúva súd bližšie k politickému rozhodovaniu, na ktoré
nie je ústavný súd ani inštitucionálne ani kompetenčne vybavený.
241.
Ústavný súd je súdnym orgánom kontroly ústavnosti. Z normatívneho znenia čl. 124 ústavy v kontexte konania o súlade právnych predpisov podľa čl. 125 ústavy vyplýva, že ústavný
súd vykonáva aj tzv. formálnu kontrolu ústavnosti, teda to, či právny predpis prijal
orgán, ktorý má na prijímanie predpisu kompetenciu, a taktiež, či tento orgán dodržal
právne normy, ktoré prijímanie právneho predpisu regulujú, nie však neobmedzene, ale
spôsobom popísaným v nasledujúcom texte.
242.
V prospech kontroly legislatívneho procesu svedčia viaceré hodnoty a argumenty. Kľúčový
argument predstavuje formálny právny štát, ktorý v najjednoduchšom vysvetlení spočíva
na premise, že verejná moc je podriadená právu. Následne aj proces prijímania právnych
predpisov musí spĺňať požiadavku súladnosti so stanoveným právom. Bez toho, aby boli
legislatívne pravidlá dodržané, zákon ani nemôže vzniknúť z titulu ex iniuria ius non oritur.
243.
Dodržiavanie pravidiel rokovania v rámci parlamentu navyše nie je predmetom prieskumu
pred inými orgánmi v revíznom alebo odvolacom konaní s výnimkou ústavného súdu (PL.
ÚS 6/2017). Ústavný súd ale môže byť negatívnym zákonodarcom len pri normatívnom prelomení
ústavných mantinelov a mimo tohto rámca neskúma a nereviduje obsahovú správnosť, kvalitu
a efektívnosť právnej úpravy, v tomto prípade parametre trestnej politiky štátu, keďže
v ústavnom systéme deľby moci nemá postavenie druhej komory parlamentu (národnej rady)
(uznesenie o prijatí tejto veci na ďalšie konanie, bod 77).
244.
Ústavný súd si uvedomuje aj negatívne konzekvencie tohto prístupu, a preto ako protihodnoty
na druhej strane tradične zdôrazňuje autonómiu parlamentu (PL. ÚS 6/2017, PL. ÚS 13/2022,
PL. ÚS 18/2022), princíp deľby moci (PL. ÚS 105/2011, PL. ÚS 24/2014), ale aj neželaný
súdny aktivizmus (PL. ÚS 17/2014, bod 17.7). Posledný argument sa prejavuje predovšetkým
v zdržanlivosti ústavného súdu pri posudzovaní ústavných dimenzií legislatívneho procesu
v parlamente. Inak povedané, len výnimočné okolnosti môžu viesť ústavný súd k tomu,
aby skonštatoval ústavnú relevanciu porušenia legislatívneho procesu.
245.
Aj z tohto dôvodu v prvých rozhodnutiach, v ktorých ústavný súd posudzoval legislatívny
proces parlamentu (PL. ÚS 48/03, PL. ÚS 29/05), skôr len upozornil národnú radu na
požiadavky vyplývajúce z princípu demokratického a právneho štátu, než realizoval
striktný prieskum ústavnosti. Ústavný súd akcentoval požiadavku hrubého a svojvoľného
porušenia pravidiel legislatívneho procesu, resp. vyjadril sa, že porušenie pravidiel
legislatívneho procesu nadobudne ústavnú intenzitu, ak týmto konaním dôjde k vážnemu
porušeniu ústavných práv alebo princípov. Tento prístup si ústavný súd osvojil aj
v neskoršej judikatúre (napr. PL. ÚS 4/2018).
246.
V súčasnosti, keď sa navrhovatelia čoraz častejšie obracajú na ústavný súd pri posudzovaní
vád legislatívneho konania na pôde parlamentu, ústavný súd definoval tri situácie,
keď bude posudzovať možné ústavné vady legislatívneho procesu. V náleze sp. zn. PL.
ÚS 18/2022 ich predstavil takto: Prvú situáciu tvoria najvážnejšie porušenia, ku ktorým
dôjde, ak národná rada poruší ústavné pravidlá výslovne upravujúce legislatívny proces
(bod 27). Druhá situácia sa týka zákona o rokovacom poriadku a konkrétne predstavuje
(i) porušenie ustanovenia zákona o rokovacom poriadku (ii) s určitou, vyššou intenzitou,
pri ktorom mohlo dôjsť (iii) k porušeniu relevantných ústavných článkov (bod 28).
A napokon treťou rovinou je síce formálne dodržanie ustanovení zákona o rokovacom
poriadku, ktoré ale vyústi do porušenia ústavou chránených práv alebo princípov (bod
29).
247.
V tomto prístupe možno badať istú gradáciu intenzity vykonávanej kontroly. Najprísnejšie
ústavný súd vníma ústavné porušenie legislatívneho procesu, menej prísne porušenie
zákona o rokovacom poriadku, ktoré musí navyše dosiahnuť aj istú kvalitatívnu a kvantitatívnu
úroveň. Celkom ojedinele môže nastať tretia situácia, čo implikuje výnimočnosť postupu
parlamentu, ako aj kontroly zo strany ústavného súdu.
248.
V rámci ústavnej kontroly legislatívneho procesu je kľúčovou ochrana parlamentnej
menšiny, ktorá predstavuje v demokratických systémoch vládnutia dôležitý prvok. Medzi
práva parlamentnej menšiny a jej jednotlivých členov, ktoré by mali byť v demokratickom
a právnom štáte ústavne garantované, možno zaradiť najmä účasť na parlamentných procedúrach,
teda práva umožňujúce výkon dozoru a kontrolu vládnej väčšiny aj vlády samotnej. Ďalej
ide o práva umožňujúce parlamentnej menšine domáhať sa ústavného preskúmania väčšinou
prijatých rozhodnutí (zákonov) a v neposlednom rade aj o práva chrániace parlamentnú
menšinu i jej jednotlivých členov pred prenasledovaním a svojvôľou zo strany parlamentnej
väčšiny. Ochrana parlamentnej menšiny je princípom demokratického štátu. Ak by došlo
k takému použitiu vnútorných pravidiel parlamentu, ktoré by marili, sťažili či až
dokonca znemožnili výkon činnosti parlamentnej menšiny, ale najmä výkon práv poslancov,
ktorí k nej patria, tento princíp by bol porušený (PL. ÚS 6/2017).
249.
Ochrana parlamentnej menšiny však nie je samoúčelná. Jej cieľom je poskytnúť ochranu
ústavnému princípu slobodnej a primeranej diskusie v národnej rade, kde sa parlamentná
menšina bude môcť vyjadriť k návrhu zákona. V tvorbe práva v podmienkach parlamentnej
demokracie má byť plne rešpektovaný princíp pluralizmu, podľa ktorého majú všetky
strany zúčastnené na parlamentnej procedúre dostať príležitosť sa s prerokúvanou vecou
oboznámiť a zároveň sa k nej vyjadriť (PL. ÚS 17/2014).
250.
Podľa judikatúry ústavného súdu ochrana parlamentnej menšiny nespočíva v ochrane
pred rozhodnutiami väčšiny, ale umožňuje menšine vyjadriť svoj názor počas rozhodovacieho
procesu v parlamente (PL. ÚS 13/2022). Konečné rozhodnutie v zákonodarnom zbore je
výsledkom väčšinového rozhodovania, pričom je dôležité, aby mal v priebehu legislatívneho
procesu každý poslanec rovnakú možnosť vplývať na finálnu podobu rozhodnutia (PL.
ÚS 6/2017). Ústavný súd už judikoval, že spôsob a metódy prerokovania návrhov zákonov
môžu byť výsledkom politickej taktiky pri zákonodarnom procese, keďže politické metódy
pri tomto postupe patria do konceptu parlamentnej autonómie, do ktorej ústavný súd
nezasahuje (PL. ÚS 18/2022, bod 38).
251.
Ústavný súd si je plne vedomý, že pri posudzovaní legislatívneho procesu je v zložitej
situácii aj vzhľadom na účinky konštatovania protiústavnosti legislatívneho procesu.
Jeho rozhodnutie vo vzťahu k procesu môže znamenať len dve možnosti – buď legislatívny
proces mal ústavné vady alebo nemal ústavné vady. Žiadny kompromis nie je možný, pretože
aj jediné porušenie v rámci procesu má kontumačné dôsledky na celý proces, ak také
porušenie napĺňa relevantné, ústavným súdom definované parametre ako dôvod na derogáciu
finálneho produktu legislatívneho procesu.
V.3. Dôvody na skrátené legislatívne konanie:
252.
Podľa § 89 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku sa národná rada môže na návrh vlády uzniesť na skrátenom
legislatívnom konaní o návrhu zákona za mimoriadnych okolností, keď môže dôjsť k ohrozeniu
základných ľudských práv a slobôd alebo bezpečnosti alebo ak hrozia štátu značné hospodárske
škody.
253.
Jadro sporu medzi navrhovateľmi a národnou radou spočíva v tom, či v posudzovanej
veci existovala mimoriadna okolnosť, ktorá odôvodňovala skrátené legislatívne konanie,
a v priamej príčinnej súvislosti s ňou buď boli ohrozené základné ľudské práva, bezpečnosť,
alebo hrozili štátu značné hospodárske škody. Táto hrozba zároveň musí byť reálna,
bezprostredná a dostatočne konkretizovaná. Kým navrhovatelia argumentujú, že taký
súvis nie je daný, tak vláda s parlamentom tvrdia opak. Úlohou ústavného súdu bolo
posúdiť, či vládou prezentované a národnou radou aprobované dôvody na skrátené legislatívne
konanie možno považovať z právneho (a najmä ústavného hľadiska) za relevantné.
254.
Vláda naliehavosť prijatia návrhu napadnutého zákona v skrátenom legislatívnom konaní
odôvodňuje nevyhnutnosťou prijať legislatívne opatrenia v oblasti trestného práva
(a) nadväzujúce na konania o porušení povinností vyplývajúcich z práva Európskej únie
(b) s cieľom zosúladenia politiky trestania s čl. 46 ods. 3 charty, (c) v reakcii
na nález ústavného súdu sp. zn. PL. ÚS 1/2021 týkajúci sa úpravy trestu prepadnutia
majetku, (d) s cieľom zosúladiť právnu úpravu s rozhodovacou praxou ESĽP, ktorá (podľa
vlády) konštatovala (e) porušenie základných práv sťažovateľov následkom zneužívania
procesných inštitútov trestného konania zo strany úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej
kriminálnej agentúry, a (f) plne tak transponovať smernicu Európskeho parlamentu a
Rady 2012/13/EÚ z 22. mája 2012 o práve na informácie v trestnom konaní (ďalej len
„smernica 2012/13/EÚ“) a smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/42/EÚ z 3. apríla
2014 o zaistení a konfiškácii prostriedkov a príjmov z trestnej činnosti v Európskej
únii (ďalej len „smernica 2014/42/EÚ“). Napokon tiež vláda poukazuje na (g) potrebu
urýchlene reagovať aj na vývoj inflácie, keďže kritériá, na základe ktorých sa škoda
na majetku kvalifikuje ako trestný čin, už môžu byť neaktuálne, čím dochádza ku kriminalizácii
osôb bez reálneho nebezpečenstva pre spoločnosť.
255.
Prezident vo svojom návrhu tvrdí, že podmienky predvídané zákonom o rokovacom poriadku
na skrátené legislatívne konanie neboli splnené. Podľa jeho názoru neexistovala mimoriadna
okolnosť v podobe ohrozenia základných práv a slobôd pri rušení úradu špeciálnej prokuratúry.
Argumentuje, že z viacerých nálezov ústavného súdu, ktorými konštatoval porušenie
základných práv a slobôd, len šesť sa týka úradu špeciálnej prokuratúry, pričom ani
v jednom nebola konštatovaná neústavnosť trestného konania. Podľa prezidenta nemôže
obstáť dôvod, že za ostatnými rozhodnutiami ústavného súdu je tiež úrad špeciálnej
prokuratúry, pretože to boli súdy, ktoré spôsobili porušenie práv a slobôd sťažovateľov.
Podľa jeho názoru neobstojí ani argument, že je daná potreba zosúladenia výšky trestov
s trendmi trestnej politiky v rámci Európskej únie. Poukazuje na analýzu Európskej
prokuratúry (EPPO) k vládnemu návrhu napadnutého zákona, podľa ktorej navrhované zmeny
neboli schopné zabezpečiť, aby trestné činy proti rozpočtu Európskej únie boli na
Slovensku trestané účinnými, primeranými a odradzujúcimi trestnými sankciami.
256.
Obdobne argumentujú v návrhu obe skupiny poslancov. Tvrdia, že podmienka mimoriadnych
okolností v spojení s hrozbou hospodárskych škôd a porušovania ľudských práv neumožňuje
prijímanie komplexných právnych predpisov. Podľa navrhovateľov (s odkazom okrem iného
aj na nález ústavného súdu sp. zn. PL. ÚS 13/2022) je mimoriadna okolnosť taká okolnosť,
ktorú nebolo možné predvídať, pretože nastala náhle, nie je bežná, niečo sa náhle
zmenilo, na čo je potrebné okamžite reagovať, pretože sú ohrozené základné ľudské
práva a slobody alebo bezpečnosť alebo hrozia štátu značné hospodárske škody. Nová
trestná politika je systémovým riešením, a nie bezprostrednou reakciou na mimoriadnu
okolnosť.
257.
Argumenty vlády pre skrátené legislatívne konanie v podobe konaní o porušení povinnosti
transpozície práva Európskej únie do slovenského právneho poriadku a hrozbe hospodárskej
škody nepovažujú za relevantnú podmienku na skrátený legislatívny proces z titulu
selektívnosti týchto konaní (existujú aj niektoré ďalšie konania vedené proti Slovenskej
republike), času (konania boli iniciované v rokoch 2019 – 2021) a reálnosti (vo väčšine
stanovísk neprišlo k vydaniu odôvodneného stanoviska). Ani ohrozenie ľudských práv
nie je dôvodom na skrátené legislatívne konanie z dôvodu vládou tvrdeného rozsudku
Súdneho dvora vo veci C-655/21, nálezu ústavného súdu sp. zn. PL. ÚS 1/2021 či judikatúry
ESĽP proti Slovenskej republike, pretože tieto súdne rozhodnutia nie sú mimoriadnou
okolnosťou relevantnou pre použitie inštitútu skráteného legislatívneho konania. Rovnako
ani argument „vojny“ medzi generálnou prokuratúrou a úradom špeciálnej prokuratúry
neobstojí.
258.
Navrhovatelia považujú za jedinú mimoriadnu okolnosť infláciu, avšak aj tú možno
predvídať, pričom nedošlo k takému odklonu od pravidelných odhadov, ktoré by si vyžiadali
urýchlenú bezprostrednú reakciu v oblasti trestného práva. Navyše sa inflácia v napadnutom
zákone spája len s určením hraníc výšky škody (teda s jedným ustanovením) a dokonca
ani tu zvýšené hranice škody inflácii nezodpovedajú.
259.
Z citovaného § 89 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku vyplýva, že primárnou podmienkou uskutočnenia skráteného
legislatívneho konania je existencia mimoriadnej okolnosti. Za mimoriadnu okolnosť
na účely skráteného legislatívneho konania možno považovať iba takú okolnosť, ktorá
sa zjavne vymyká bežnému priebehu spoločenských alebo politických procesov, a to vnútroštátnych
i vonkajších, alebo môže ísť o okolnosť, ktorú predstavuje prírodná katastrofa (porov.
nález Ústavného súdu Českej republiky sp. zn. Pl. ÚS 55/10, bod 84). Podľa jedného
zo stanovísk možno mimoriadnu okolnosť charakterizovať ako objektívne existujúcu okolnosť,
ktorú nebolo možné predvídať, pretože nastala neočakávane a je potrebné na ňu urýchlene
reagovať (napríklad živelná pohroma, priemyselná havária a pod.; pozri stanovisko
Katedry ústavného práva a správneho práva PF UPJŠ – časť IV.10.2 tohto nálezu).
260.
Ide o objektívne vnímateľnú realitu, ktorú netreba dokazovať, a zároveň ide o predpoklad
vzniku ohrozenia základných ľudských práv a slobôd alebo bezpečnosti alebo hrozby
značných hospodárskych škôd pre štát. Ohrozenie základných ľudských práv a slobôd
alebo bezpečnosti alebo hrozba značných hospodárskych škôd pre štát je potenciálnym
následkom takejto mimoriadnej okolnosti, ktorý je však potrebné individualizovať [a
teda odôvodniť (PL. ÚS 11/2012)].
261.
Ohrozenie základných ľudských práv a slobôd alebo bezpečnosti alebo hrozba značných
hospodárskych škôd pre štát sú dostatočne odôvodnené vtedy, ak ohrozenie je reálne
(atribút reálnosti ohrozenia), priame (atribút bezprostrednosti ohrozenia) a je konkretizovaný
spôsob ohrozenia [atribút konkrétnosti ohrozenia (PL. ÚS 11/2012)]. Česká rozhodovacia
prax navyše zdôrazňuje, že ohrozenie základných ľudských práv a bezpečnosti, resp.
hrozba značných hospodárskych škôd musia byť aj „... intenzívne. S tým súvisí podmienka určitej naliehavosti, ktorá spočíva v tom,
že z dôvodu časovej tiesne návrh zákona už nemožno prejednať štandardným spôsobom.“.
262.
Ústavný súd konštatuje, že napadnutá právna úprava sa týka komplexných zmien trestnej
politiky štátu – práva hmotného, ako aj procesného. Dôvodová správa k napadnutému
zákonu poukazuje na programové vyhlásenie vlády na roky 2023 až 2027 (ďalej len „programové
vyhlásenie vlády“), časť posilnenie úlohy demokratického štátu – trestná politika
štátu, v ktorom sa vláda zaviazala „k priblíženiu slovenského trestného práva európskym štandardom a aktuálnym trendom
v trestnoprávnej politike najvyspelejších krajín Európskej únie, ako aj Európskej
únie ako takej.“.
263.
Vláda v programovom vyhlásení vlády odkazuje na potrebu humanizácie trestov, príklon
k filozofii restoratívnej justície (vrátane uprednostnenia alternatívnych trestov)
a väčšiu primeranosť (individualizáciu) trestov. Na uvedené ciele zákonodarca využil
niekoľko desiatok inštitútov (výška škody, trestné sadzby, spôsoby ukladania trestov,
premlčanie a iné), inštitúcií (zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry), reflexiu súdnych
rozhodnutí (nálezov ústavného súdu, rozsudkov ESĽP a Súdneho dvora), ako i implementáciu
práva Európskej únie do slovenského právneho poriadku.
264.
Ústavný súd považuje za dôležité, že pri konkrétnej identifikácii podmienok na skrátené
legislatívne konanie musia mať vláda aj parlament určitú mieru diskrécie a autonómie.
Takto vymedzený priestor však nemôže byť neobmedzený a môže byť predmetom ústavnej
kontroly zo strany ústavného súdu, ak by formálnym dodržaním zákona o rokovacom poriadku
došlo k porušeniu ústavou chránených práv alebo princípov (PL. ÚS 11/2012, PL. ÚS
13/2022). Ústavný súd sa však, rešpektujúc zodpovednosť vlády a parlamentu, vyhýba
stanoveniu príliš prísnych podmienok na toto konanie z dôvodu, aby vláda aj parlament
mohli plniť svoje ústavné funkcie a identifikovať tie segmenty sociálnej reality,
ktoré treba regulovať urgentne. Vláda a parlament majú široký rozsah uváženia, čo
považujú za priame alebo bezprostredné ohrozenie hodnôt špecifikovaných v zákone o
rokovacom poriadku. Osobitne širokú mieru diskrécie má zákonodarca pri trestnej politike
(PL. ÚS 6/09, PL. ÚS 106/2013).
a) Konania o porušení povinností vyplývajúcich z práva Európskej únie:
265.
V návrhu na skrátené legislatívne konanie vláda poukazuje na nevyhnutnosť prijať
legislatívne opatrenia v oblasti trestného práva súvisiace s konaniami o porušení
povinností vyplývajúcich z práva Európskej únie vedenými proti Slovenskej republike.
266.
Nemožno poprieť, že konania predvídané v čl. 258 zmluvy o fungovaní EÚ, na ktoré
poukázala vláda, aktuálne proti Slovenskej republike prebiehajú a sú v rôznych fázach
predsúdneho štádia vedeného Komisiou. V troch prípadoch bola Slovenskej republike
zo strany Komisie doručená výzva, resp. dodatočná výzva [INFR(2019)2135, INFR(2021)2268
a INFR(2023)2108] a v dvoch prípadoch už bolo doručené aj odôvodnené stanovisko [INFR(2021)2240
a INFR(2023)2008]. Len v jednom z týchto konaní [INFR(2023)2108] by mohla Komisia
v prípadnej žalobe podanej na Súdnom dvore podľa čl. 258 zmluvy o fungovaní EÚ navrhovať
aj uloženie finančných sankcií, keďže v zmysle čl. 260 ods. 3 zmluvy o fungovaní EÚ
vyčíta Slovenskej republike v predsúdnom štádiu aj neoznámenie transpozičných opatrení
vo vzťahu k smernici. V ostatných začatých konaniach môže Komisia v prípade, že sa
rozhodne podať žalobu na Súdnom dvore, podľa čl. 258 zmluvy o fungovaní EÚ žiadať
len konštatovanie neplnenia identifikovaných povinností. K uloženiu finančných sankcií
by mohlo dôjsť až na základe následnej žaloby Komisie podanej podľa čl. 260 ods. 2
zmluvy o fungovaní EÚ pre neprijatie potrebných opatrení na vyhovenie rozsudku Súdneho
dvora vyhláseného podľa čl. 258 zmluvy o fungovaní EÚ.
267.
Podľa názoru ústavného súdu však žiadne z vládou špecifikovaných začatých konaní
nemožno považovať za mimoriadnu okolnosť v zmysle § 89 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku.
Nie je možné v súvislosti s nimi konštatovať, že ich začatie sa vymyká bežnému priebehu
daných procesov, ako to požaduje judikatúra ústavného súdu (PL. ÚS 11/2012). Ide o
konania, ktoré sú predvídané zmluvou o fungovaní EÚ a ich priebeh nevykazuje žiadne
odlišnosti od tejto úpravy.
b) Potreba humanizácie trestov a zosúladenia trestnej politiky s čl. 46 ods. 3 charty:
268.
Argumentácia nevyhnutnosťou urýchlene pristúpiť k humanizácii trestov v Trestnom
zákone síce odôvodňuje potrebu prijatia navrhovaných zmien, avšak ani v tomto prípade
ústavný súd nevidel mimoriadnu okolnosť, pre ktorú bolo nevyhnutné napadnutý zákon
prijať v skrátenom legislatívnom konaní. Okrem iného možno poukázať na to, že humanizácia
trestov nebola predmetom zákonodarného procesu prvýkrát.
269.
Čo sa týka tvrdeného rozporu aktuálnej politiky trestania s čl. 49 ods. 3 charty,
ktorý vláda podporuje aj odkazom na rozsudok Súdneho dvora vo veci C-655/21, je potrebné
pripomenúť čl. 51 ods. 1 charty, v zmysle ktorého je charta určená pre členské štáty
výlučne vtedy, ak vykonávajú právo Európskej únie. Testovať optikou charty teda nie
je možné celý Trestný zákon, ale len tie jeho ustanovenia, ktoré sú dôsledkom vykonávania
práva Európskej únie zo strany Slovenskej republiky. Neobstojí teda všeobecné tvrdenie,
že taká rozsiahla novelizácia, akú predstavuje predmetná právna úprava, bola vyvolaná
potrebou zosúladenia právnej úpravy s chartou. Bolo by potrebné precizovať, vo vzťahu
ku ktorým ustanoveniam má tento argument svoj význam. Okrem toho, ani keby sa pripustila
potreba zosúladenia niektorých ustanovení Trestného zákona s chartou ako dôvod novelizácie
Trestného zákona, nejde o mimoriadnu okolnosť v zmysle judikatúry ústavného súdu popísanej
v bodoch 259 až 264 tohto nálezu.
c) Reakcia na nález ústavného súdu sp. zn. PL. ÚS 1/2021:
270.
Poukázané bolo tiež na nález ústavného súdu sp. zn. PL. ÚS 1/2021 vo veci vyslovenia
nesúladu § 58 ods. 2 a 3 Trestného zákona, ktoré sa týkajú inštitútu trestu prepadnutia
majetku. Ako vláda uvádza, § 58 ods. 2 a 3 Trestného zákona sú zrušené od 20. októbra
2023. Podľa čl. 125 ods. 3 ústavy ak ústavný súd svojím rozhodnutím vysloví, že medzi
právnymi predpismi uvedenými v odseku 1 je nesúlad, strácajú príslušné predpisy, ich
časti, prípadne niektoré ich ustanovenia účinnosť. Orgány, ktoré tieto právne predpisy
vydali, sú povinné do šiestich mesiacov od vyhlásenia rozhodnutia ústavného súdu uviesť
ich do súladu s ústavou, ústavnými zákonmi a medzinárodnými zmluvami vyhlásenými spôsobom
ustanoveným zákonom, a ak ide o predpisy uvedené v odseku 1 písm. b) a c), aj s inými
zákonmi, a ak ide o predpisy uvedené v odseku 1 písm. d), aj s nariadeniami vlády
a so všeobecne záväznými právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov
štátnej správy. Ak tak neurobia, také predpisy, ich časti alebo ustanovenia strácajú
platnosť po šiestich mesiacoch od vyhlásenia rozhodnutia.
271.
Ústavný súd je toho názoru, že šesťmesačná lehota stanovená ústavou je nastavená
tak, aby potrebné zmeny bolo možné prijať v riadnom legislatívnom konaní. Nemalo by
teda zostať pravidlom, že každý nález ústavného súdu, ktorým bude vyslovený nesúlad
právneho predpisu alebo jeho časti s ústavou, má mať za následok skrátené legislatívne
konanie. Navyše pokiaľ ústavný súd rozhodol o neústavnosti konkrétneho ustanovenia
právneho predpisu, tým skôr bolo ohrozenie základných slobôd de facto eliminované. V konkrétnej veci síce treba konštatovať, že v riadnom legislatívnom
procese by sa už navrhované zmeny prijať pravdepodobne nestihli, avšak to nič nemení
na tom, že nález ústavného súdu nie je v zásade mimoriadnou okolnosťou, ktorá by mohla
mať za následok ohrozenie základných práv a slobôd (čo je už zo samotnej povahy ústavného
súdu a jeho rozhodovacej právomoci vylúčené), a v tomto prípade nebolo preukázané,
že by v dôsledku tohto rozhodnutia hrozila Slovenskej republike akákoľvek škoda.
d)Potreba zosúladenia právnej úpravy s rozhodovacou praxou ESĽP:
272.
K vládou uvádzaným rozhodnutiam ESĽP ústavný súd uvádza:
i)
Rozsudok ESĽP vo veci Branislav Adamčo proti Slovenskej republike (č. žiadosti 45084/14)
je z 12. 11. 2019 a ESĽP v tomto rozsudku okrem iného konštatoval porušenie práv sťažovateľa
z dôvodu, že jeho odsúdenie v trestnom konaní bolo v rozhodujúcej miere založené iba
na výpovedi svedka (kajúcnika), pričom ostatné dôkazy boli iba nepriame. Výpoveď svedka
podľa ESĽP nebola dostatočne preskúmaná, pričom mala byť, a to tým skôr, že svedok
za túto usvedčujúcu výpoveď získal praktickú beztrestnosť za trestný čin vraždy.
ii)
S týmto prípadom súvisí rozhodnutie ESĽP vo veci Erik Adamčo proti Slovenskej republike
(rozsudok z 1. 6. 2023, č. žiadosti 19990/20), v ktorom ESĽP vytkol súdom rozhodujúcim
vo veci, že nevenovali žiadnu jasnú individuálnu pozornosť rozsahu a povahe výhod
získaných výmenou za usvedčujúce dôkazy, a to napriek konkrétnym argumentom sťažovateľa.
V oboch prípadoch ESĽP poukázal na to, že sa nezdá, že by slovenské právo obsahovalo
ustanovenia týkajúce sa udeľovania imunity a že takéto dohody boli uzatvárané mimo
súdnej kontroly. V oboch prípadoch ide o rozsudky ESĽP, ktoré sú sledované Výborom
ministrov Rady Európy.
iii) V rozsudku Vasaráb a Paulus proti Slovenskej republike (rozsudok ESĽP z 15. 12.
2022, č. žiadosti 28081/19, 29664/19) bolo konštatované porušenie práva na výsluch
svedka v trestnom konaní. V tomto prípade ESĽP poukazoval na nedostatočné zdôvodnenie
odmietnutia vykonania ďalšieho dokazovania (navrhovaného sťažovateľmi).
iv)
V prípade Mucha proti Slovenskej republike (rozsudok ESĽP z 25. 11. 2021, č. žiadosti
63703/19) sťažovateľ namietal porušenie svojho práva na prerokovanie veci pred nestranným
súdom a porušenie prezumpcie neviny. Sťažovateľ bol súdený a odsúdený tým istým prvostupňovým
súdom, ktorý v minulosti odsúdil jeho spolupáchateľov za trestné činy spáchané spoločne
s ním a pri vymedzení týchto činov poukazoval aj na spoluúčasť sťažovateľa.
273.
Ústavný súd nepopiera potrebu rešpektovania rozhodnutí ESĽP, avšak dospel k záveru,
že ani jedno z označených rozhodnutí nemožno považovať za takú mimoriadnu okolnosť,
ktorá by odôvodňovala potrebu skráteného legislatívneho konania. V prvom rade je potrebné
poukázať na to, že väčšina z rozhodnutí bola prijatá už pred niekoľkými rokmi a zákonodarca
dosiaľ nepovažoval za nevyhnutné kvôli nim urýchlene pristúpiť k novelizácii trestnoprávnych
predpisov. Ak ESĽP v rozhodnutí vysloví, že zmluvný štát porušil práva sťažovateľa,
nemožno bez ďalšieho také rozhodnutie považovať za mimoriadnu okolnosť odôvodňujúcu
potrebu meniť právnu úpravu pre možné ohrozenie základných práv. Dôsledkom existencie
rozhodnutia ESĽP o porušení práv a slobôd je povinnosť rešpektovať právny názor ESĽP
v rozhodovacej činnosti všeobecných súdov, čím sa práve zabráni porušovaniu práv a
slobôd chránených dohovorom v obdobných prípadoch.
e) Vládou namietané „zneužívanie“ inštitútov trestného práva špecializovanými trestnými
zložkami (Národnou kriminálnou agentúrou a úradom špeciálnej prokuratúry):
274.
Vláda v návrhu na skrátené legislatívne konanie argumentovala „zneužívaním“ inštitútov
trestného práva špecializovanými trestnými zložkami (Národnou kriminálnou agentúrou
a úradom špeciálnej prokuratúry) v neprimeranom rozsahu. Podľa vlády sú dva štátne
orgány – generálna prokuratúra a úrad špeciálnej prokuratúry de facto v inštitucionálnej vojne, pretože presadzujú dva odlišné koncepty trestnej politiky
štátu, kde úrad špeciálnej prokuratúry nerešpektuje generálnu prokuratúru ako hlavu
monokratickej štruktúry prokuratúry. K tomu ústavný súd uvádza, že ide o zákonnú deľbu
kompetencií v internom prostredí orgánov prokuratúry, ktorá nekoliduje úprave podľa
čl. 149 až 151 ústavy, pričom tak ako uvedený argument nesvedčí v prospech skráteného
legislatívneho konania, rovnako nesvedčí ani v prospech podaných návrhov v tejto veci
(pozri argumentáciu ďalej), pretože ústavná oddelenosť a z nej vyplývajúca inštitucionálna
nezávislosť sa týkajú sústavy orgánov prokuratúry ako celku a interné vzťahy v jej
rámci ponecháva ústava zákonnej úprave.
275.
Vo svojom vyjadrení k návrhom navrhovateľov vláda poukazuje na nasledujúce rozhodnutia
ústavného súdu: II. ÚS 300/2021, II. ÚS 367/2021, III. ÚS 39/2021, I. ÚS 32/2021,
II. ÚS 428/2020, III. ÚS 287/2020, IV. ÚS 44/2023, I. ÚS 106/2021, IV. ÚS 219/2022,
I. ÚS 20/2022, I. ÚS 486/2021, III. ÚS 456/2021, III. ÚS 581/2021, II. ÚS 373/2021,
III. ÚS 523/2021, II. ÚS 288/2021, III. ÚS 347/2021, II. ÚS 299/2021, III. ÚS 33/2021,
I. ÚS 452/2020, III. ÚS 454/2022, III. ÚS 455/2022, III. ÚS 251/2022, III. ÚS 65/2023,
IV. ÚS 608/2022 a I. ÚS 448/2021.
276.
Z uvedených rozhodnutí sa úradu špeciálnej prokuratúry dotýkajú len rozhodnutia sp.
zn. I. ÚS 106/2021 (neumožnenie návštevy notára obvinenému z korupcie v kolúznej väzbe),
IV. ÚS 219/2022 (neumožnenie odosielania listov manželke a deťom sťažovateľom v kolúznej
väzbe), III. ÚS 454/2022 (nezákonná prehliadka administratívnych priestorov sťažovateľky
na príkaz úradu špeciálnej prokuratúry), IV. ÚS 608/2022 (porušenie práva na konanie
bez zbytočných prieťahov) a I. ÚS 448/2021 (porušenie práva na prerokovanie veci bez
zbytočných prieťahov). Vydanie týchto rozhodnutí pritom poukazuje len na existenciu
fungujúceho systému ústavných sťažností, na ktorých podklade ústavný súd rozhodol,
a tým sa zabránilo ďalšiemu porušovaniu práv (nielen) sťažovateľov v obdobných veciach.
Navyše ide o rozhodnutia za posledné tri roky, a preto nemožno hovoriť o náhlej či
neočakávanej udalosti, na ktorú bolo potrebné reagovať urýchlene skráteným legislatívnym
konaním.
f) Transpozícia smernice 2012/13/EÚ a smernice 2014/42/EÚ:
277.
Napokon vláda v predkladacej správe k návrhu na skrátené legislatívne konanie poukazuje
na potrebu plnej transpozície smernice 2012/13/EÚ a smernice 2014/42/EÚ. V ďalšom
texte samotného návrhu na skrátené legislatívne konanie však na túto skutočnosť nijakým
spôsobom neodkazuje a poukaz na potrebu transpozície predmetných smerníc vláda nevysvetlila
ani vo vyjadrení doručenom v tomto konaní. Je pravda, že v prípade oboch uvedených
smerníc zaslala Komisia Slovenskej republike v súvislosti s ich transpozíciou formálnu
výzvu [INFR(2014)0378 a INFR(2016)0831], ale v oboch prípadoch bolo konanie zo strany
Komisie uzavreté bez podania žaloby na Súdnom dvore (10. decembra 2015, resp. 17.
mája 2018).
g) Vývoj inflácie:
278.
V neposlednom rade vláda poukázala na potrebu urýchlene reagovať na vývoj inflácie,
pretože dochádza ku kriminalizácii osôb bez reálneho nebezpečenstva pre spoločnosť.
Na tomto mieste je potrebné poukázať na to, že inflácia sa spomína v súvislosti so
zmenami v nastavení hraníc na definovanie malej, väčšej, značnej škody a škody veľkého
rozsahu, pričom tieto ustanovenia neboli menené od roku 2006. Práve táto skutočnosť
by mohla poukazovať na to, že aj keď nemožno poprieť potrebu aktualizácie právnej
úpravy, otázkou zostáva, či bolo nevyhnutné, aby k tejto aktualizácii došlo urýchlene.
Ak by v dôsledku inflácie mali byť ohrozené základné práva a slobody, potom bolo povinnosťou
zákonodarcu zakročiť a právnu úpravu aktualizovať omnoho skôr. Samotná vláda však
poukazuje na to, že obdobným spôsobom sa navrhovalo zvýšenie výšky malej škody aj
návrhom pripraveným ministrom spravodlivosti z 30. marca 2023 (tlač 1528), a to bez
toho, aby bolo nevyhnutné takéto navyšovanie hraníc škody schváliť urýchlene.
V.4. Vlastné posúdenie dôvodov na skrátené legislatívne konanie a ďalšieho priebehu
legislatívneho procesu:
279.
Ústavný súd dospel k záveru, že aj pri zohľadnení širokej miery politického uváženia
(wide margin of appreciation, weiter politischer Ermessensspielraum) je nutné konštatovať, že národná rada pri prijímaní napadnutého zákona postupovala
v rozpore s § 89 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku, keď podľa názoru ústavného súdu
nepreukázala splnenie podmienok na skrátené legislatívne konanie. Argumentácia vlády
uvedená v návrhu na skrátené legislatívne konanie čiastočne, tak ako je už uvedené,
poskytuje odôvodnenie pre navrhované zmeny trestnoprávnych kódexov, avšak tieto dôvody
podľa ústavného súdu nie sú dostatočné na to, aby bolo možné racionálne dospieť k
záveru, že bolo nevyhnutné tieto zmeny prijať urýchlene v skrátenom legislatívnom
konaní.
280.
Nerešpektovanie zákonom stanovených pravidiel legislatívneho procesu (teda nezákonnosť)
však nemusí nevyhnutne znamenať aj neústavnosť (pozri bod 246 tohto nálezu). Ako ústavný
súd v obdobných prípadoch zdôrazňuje, jeho úlohou nie je zastávať pozíciu „odvolacieho
súdu“ vo vzťahu k posudzovaniu naplnenia podmienok na skrátené legislatívne konanie,
ale vystupovať ako ochranca ústavných princípov vzťahujúcich sa na legislatívny proces
(PL. ÚS 13/2022). Ústavnú relevanciu vád legislatívneho procesu ústavný súd vidí v
prípade porušenia ustanovenia zákona o rokovacom poriadku, ak ide o porušenie (i)
s určitou, vyššou intenzitou, pri ktorom mohlo dôjsť (ii) k porušeniu relevantných
ústavných článkov (PL. ÚS 18/2022). Uvedené vyplýva z už uvedeného základného východiska
rozhodovacej praxe ústavného súdu, podľa ktorého môže byť rozpor prijatého zákona
s ústavou dôsledkom hrubého a svojvoľného nerešpektovania pravidiel zákonodarného
postupu (PL. ÚS 48/03). Nálezom sp. zn. PL. ÚS 13/2022 zároveň ústavný súd túto požiadavku
spresnil, keď dodal, že „... v zásade však musí ísť o také porušenie pravidiel zákonodarného procesu, ktoré
predstavuje aj zásah do ústavou garantovaných predovšetkým poslaneckých menšinových
práv.“.
281.
Ústavná intenzita porušenia pravidiel legislatívneho procesu veľmi úzko súvisí s
tým, či týmto porušením došlo (alebo mohlo dôjsť) k zásahu do ústavných princípov.
Na túto otázku je potrebné odpovedať v kontexte dôsledkov, ktoré môžu nastať v zmysle
zákona o rokovacom poriadku v prípade, ak je zákon prijatý v skrátenom legislatívnom
konaní.
282.
Podľa § 89 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku sa v skrátenom legislatívnom konaní nepoužijú tieto obmedzenia:
- ustanovenie § 25 zákona o rokovacom poriadku, podľa ktorého rokovanie o jednotlivých bodoch schôdze
národnej rady nemôže začať, ak neboli poslancom najneskôr do 24 hodín pred začatím
rozpravy doručené všetky písomné materiály, ktoré slúžia ako podklad na rokovanie,
ak národná rada bez rozpravy nerozhodne inak;
- ustanovenie § 72 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku, podľa ktorého sa návrh zákona musí zverejniť na webovom
sídle národnej rady najmenej 15 dní pred schôdzou národnej rady, na ktorej sa uskutoční
jeho prvé čítanie;
- ustanovenie § 74 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku upravuje povinnosť národnej rady určiť lehotu na prerokovanie
návrhu zákona vo výboroch, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa pridelenia;
- ustanovenia § 81 ods. 2, § 83 ods. 4 a § 84 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku upravujú lehoty, ktoré majú byť dodržané od doručenia
správy výborov do druhého čítania a v prípade hlasovania o pozmeňujúcich a doplňujúcich
návrhoch; a
- napokon § 86 zákona o rokovacom poriadku, ktorý umožňuje odložiť hlasovanie o návrhu zákona ako
celku v prípade, ak boli schválené pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy, a to až do
času, kým tieto návrhy nebudú poslancom rozdané v písomnej forme.
283.
Obmedzenie upravené v § 25 zákona o rokovacom poriadku možno „obísť“ aj jednoduchým
rozhodnutím národnej rady (toto obmedzenie teda možno „nepoužiť“ aj v riadnom legislatívnom
konaní). Napriek tomu, že § 89 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku umožňuje „nedodržanie“ lehoty upravenej v § 72 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku, zo skutkového stavu vyplýva, že v tomto prípade bola
táto požiadavka materiálne zachovaná. Vo vzťahu k prerokovaniu vo výboroch je podstatné,
že k prerokovaniu napokon došlo (bezprostredne po prvom čítaní). Ustanovenia § 81 ods. 2, § 83 ods. 4 a § 84 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku umožňujú tieto lehoty skrátiť na základe rozhodnutia
národnej rady aj v prípade riadneho legislatívneho procesu. Ustanovenie § 86 zákona
o rokovacom poriadku upravuje len možnosť (nie povinnosť) hlasovanie odložiť, a to
na základe návrhu národnej rady.
284.
Skupina poslancov 2 považuje za osobitný dôvod neústavnosti legislatívneho procesu
aj rozsah pozmeňovacieho návrhu spravodajcu zákona (poslanec Tibor Gašpar), ktorý
mal 22 strán, a najmä skutočnosť, že bol členom ústavnoprávneho výboru zaslaný 29.
januára 2024 o 20.03 h, teda bezprostredne večer pred začatím rozpravy v ústavnoprávnom
výbore, ktorá sa začala 30. januára 2024 o 9.00 h.
285.
Vo vzťahu k rozsahu návrhu v druhom čítaní ústavný súd už skôr rozhodol, že nemôže
posudzovať rozsah pozmeňovacieho návrhu ako dôvod na deklaráciu neústavnosti právneho
predpisu. Stanovením ideálnej, primeranej či neprimeranej dĺžky pozmeňujúceho či doplňujúceho
návrhu bez prepojenia na porušenie ústavných práv alebo princípov by ústavný súd neprimeraným
spôsobom zasiahol do parlamentnej autonómie (PL. ÚS 18/2022, bod 40).
286.
Podľa čl. 9 ods. 2 pravidiel rokovania ústavnoprávneho výboru je člen výboru povinný
zaslať pozmeňujúce a doplňujúce návrhy sekretariátu výboru v časovom predstihu, aby
bolo možné ich zaslať členom výboru najmenej 24 hodín pred konaním schôdze výboru,
na ktorej sa bude uvedený návrh zákona prerokúvať. To však neplatí, ak sa návrh zákona
prerokúva v skrátenom legislatívnom konaní alebo ak ide o pozmeňujúci a doplňujúci
návrh, ktorý obsahuje úpravy zodpovedajúce časti C. stanoviska Odboru legislatívy
a aproximácie práva Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky (legislatívno-technická
úprava), alebo ak s tým súhlasí nadpolovičná väčšina prítomných členov výboru.
287.
Navrhovatelia argumentujú obmedzením relevantnej a kvalifikovanej rozpravy vo výbore,
pričom poukazujú práve na skutočnosť, že k tomuto obmedzeniu došlo v priamej súvislosti
s existenciou skráteného legislatívneho konania o napadnutom zákone.
288.
Je zrejmé, že ak by sa o napadnutom zákone nerozhodovalo v skrátenom legislatívnom
konaní, člen výboru (v tomto prípade poslanec Tibor Gašpar) by bol povinný riadiť
sa 24-hodinovou lehotou a pozmeňujúci návrh by tak členovia ústavnoprávneho výboru
mali k dispozícii skôr. Uvedené pravidlo je obsiahnuté len v pravidlách rokovania
ústavnoprávneho výboru, ktoré boli prijaté ako uznesenie ústavnoprávneho výboru –
teda ako interný predpis konkrétneho výboru parlamentu, preto ani jeho prípadné porušenie
nemohlo dosiahnuť ústavnú intenzitu, ktorá by viedla k protiústavnosti napadnutého
zákona v dôsledku vád legislatívneho procesu. Navyše o tomto návrhu ústavnoprávneho
výboru prebehla diskusia nielen na jeho zasadnutí, ale bolo možné o ňom diskutovať
aj v rámci samotného druhého čítania v pléne národnej rady, ktoré prebiehalo od 31.
januára 2024 do 8. februára 2024.
289.
K námietkam skupiny poslancov 1 (bod 8.9 ich návrhu) týkajúcim sa pozmeňujúceho a
doplňujúceho návrhu podaného poslancom Gáborom Grendelom a pozmeňujúceho a doplňujúceho
návrhu podaného poslancom Martinom Šmilňákom (bod 8.10 ich návrhu) ústavný súd uvádza,
že ústavnú ochranu výkonu mandátu poslanca v rozsahu podávania pozmeňujúcich a doplňujúcich
návrhov počas rokovania o návrhu zákona je možné poskytnúť len vtedy, ak je takýto
návrh podaný v súlade so všetkými požiadavkami zákona o rokovacom poriadku, a tým
je naplnený účel pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.
290.
K požiadavke podpisu predkladateľa pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu ústavný súd
uvádza, že podpis poslanca pod pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom podľa § 82 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku nie je samoúčelný, pretože vyjadruje jeho súhlas s takýmto
návrhom. Fyzickým podpísaním návrhu vzniká a preukazuje sa vzťah poslanca k takémuto
návrhu. Zákon o rokovacom poriadku v § 29 ods. 1 predpokladá, že poslanec podáva svoj pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Ak je na podanie
takého návrhu postačujúci súhlas jedného poslanca (typicky vo výbore národnej rady),
požiadavka jeho podpisu v zákone o rokovacom poriadku nie je, pretože tam nenastane
pochybnosť o tom, že poslanec predkladá svoj pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Ak ale
rokovací poriadok vyžaduje podpisy aspoň 15 poslancov ako prejav súhlasu s pozmeňujúcim
a doplňujúcim návrhom, je elementárnou náležitosťou písomne predloženého návrhu aj
podpis jeho predkladateľa.
291.
V písomnom vyhotovení pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu podaného poslancom Gáborom
Grendelom, ktorý je zverejnený na webovom sídle národnej rady, je na s. 48 v podpisovej
prílohe prvé miesto prázdne, čo navodzuje dojem, že bolo určené práve pre predkladateľa
pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.
292.
Pokiaľ ide o pozmeňujúci a doplňujúci návrh podaný poslancom Martinom Šmilňákom,
je podstatné, že jedným z minimálneho počtu súhlasov poslancov s návrhom bol súhlas
poslanca, ktorého mandát už zanikol. Zánikom mandátu poslanca dochádza k definitívnemu
ukončeniu všetkých práv, ktoré sú s výkonom mandátu spojené. Vo vzťahu k návrhom zákonov
to zákon o rokovacom poriadku výslovne upravuje v § 147 ods. 2. Podanie návrhu zákona
ale nie je jediným oprávnením poslanca v rámci výkonu jeho mandátu. Z podstaty zániku
mandátu podľa ústavného súdu vyplýva, že nie je možné, aby po zániku mandátu poslanca
pretrvávali účinky spojené s výkonom mandátu. Ak súhlas s pozmeňujúcim a doplňujúcim
návrhom vyjadrilo presne 15 poslancov a do momentu hlasovania o ňom mandát jednému
z nich zanikol, bola by požiadavka súhlasu aspoň 15 poslancov naplnená súhlasom poslanca,
ktorého mandát už v čase hlasovania neexistuje. Zmyslom, ktorý je možné z § 82 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku vyvodiť, je, aby bol súhlas aspoň 15 poslancov daný nielen
v momente podpísania pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu, ale aj v momente hlasovania
o ňom.
293.
K argumentácii skupiny poslancov 1 týkajúcej sa podania pozmeňujúceho návrhu poslancom
Tiborom Gašparom 7. februára 2024 na konci rokovania národnej rady o 17.50 h ústavný
súd uvádza, že podľa prepisu rozpravy zo 7. februára 2024 [
Schôdze: Rozprava: Textový prepis rozpravy – Národná rada Slovenskej republiky (nrsr.sk)
] na pozmeňujúci návrh poslanca Tibora Gašpara zo 7. februára 2024 reagovalo faktickými
poznámkami 8 poslancov. V tomto čase vystúpili a na pozmeňujúci návrh poslanca Tibora
Gašpara reagovali poslanci Martin Dubéci, Zuzana Mesterová, Zuzana Števulová, Jaroslav
Spišiak, Tina Gažovičová, Branislav Vančo, Marek Lackovič a Peter Šuca. V nasledujúci
deň (na úvod šiesteho rokovacieho dňa ešte v rámci druhého čítania) po vystúpení poslanca
Gašpara, ktorý predniesol ďalší pozmeňovací návrh, predsedajúci Peter Žiga uviedol:
„V rámci rozpravy neevidujem žiadneho prihláseného, a preto vyhlasujem rozpravu za
skončenú.“294.
To, že spoločný spravodajca vystúpil v rozprave 7. februára 2024 a 8. februára 2024
a v oboch prípadoch podal pozmeňujúci návrh, je využitím jeho práva podľa § 27 ods. 8 v spojení s § 29a ods. 5 zákona o rokovacom poriadku. Návrh zo 7. februára 2024 nepredstavoval významné koncepčné
úpravy návrhu zákona. Celková filozofia trestnej politiky z navrhovanej novelizácie
zostala aj týmto pozmeňovacím návrhom zachovaná a návrh smeroval len k úpravám nevymykajúcim
sa zo základnej obsahovej línie návrhu zákona. Návrhom z 8. februára 2024 bol len
opravený pozmeňujúci návrh z predchádzajúceho dňa.
295.
Ak by mal mať namietaný nedostatok priestoru na poslaneckú reakciu na pozmeňujúci
návrh relevantný význam pre neústavnosť napadnutého zákona, mal by navrhovateľ v dôvodoch
návrhu nielen formálne konštatovať krátkosť alebo nedostatok času, ale mal by aj materiálne,
resp. vecne argumentovať, v čom sa prijatím pozmeňujúceho návrhu zmenil pôvodný vládny
návrh napadnutého zákona v zmysle umocnenia neústavnosti akcentovanej jeho návrhom
podaným na ústavnom súde (na rozdiel od alternatívy, že navrhovateľmi napádané parametre
ústavného nesúladu pôvodného návrhu zákona boli, naopak, dotknutým pozmeňujúcim návrhom
korigované). Tento výsledkový aspekt (ne)ústavnosti legislatívneho procesu je daný
aj viazanosťou ústavného súdu rozsahom a dôvodmi podaného návrhu (§ 45 zákona o ústavnom súde) v spojení s primárnym predmetom prieskumu v konaní o súlade
právnych predpisov, ktorým je samotný právny predpis, jeho časť alebo niektoré jeho
ustanovenie (§ 125 ods. 3 ústavy), teda nie legislatívny proces.
296.
Obdobné závery je potrebné urobiť aj vo vzťahu k ostatným námietkam navrhovateľov
týkajúcim sa dôsledkov existencie skráteného legislatívneho konania o návrhu napadnutého
zákona a v tomto zmysle, najmä pokiaľ ide o nezverejnenie predbežnej informácie, neuskutočnenie
pripomienkového konania, nevypracovanie legislatívneho zámeru či neprerokovanie návrhu
zákona v legislatívnej rade vlády. Všetky tieto procesy sú upravené v podústavných
právnych normách – predovšetkým v legislatívnych pravidlách vlády, ktoré majú rovnako
ako pravidlá rokovania ústavnoprávneho výboru iba povahu interného právneho aktu.
Navrhovatelia kriticky hodnotia zrýchlený legislatívny proces a komplexnosť právnej
úpravy, ktorá sa v návrhu prezentovala. Osobitne tak robí skupina poslancov 1, ktorá
tvrdí, že predmetná novela trestného práva bola dôležitá, komplexná, obsiahla, resp.
odborná a vzhľadom na skrátený legislatívny proces sa k nej nemohli dostatočne kvalifikovane
vyjadriť.
297.
Ako z judikatúry ústavného súdu vyplýva, ten nehodnotí rozsiahlosť, komplexnosť alebo
odbornosť návrhov zákonov a ich prepojenie na parlamentnú diskusiu. Ústavným limitom
pre legislatívny proces je existencia primeranej rozpravy v parlamente, ktorá má chrániť
parlamentnú menšinu formulovať svoje stanovisko, a tak kontrolovať parlamentnú väčšinu
(PL. ÚS 18/2022, bod 43).
298.
Z tejto premisy následne vyplýva, že prípadné chyby prameniace z nedostatočnej diskusie
či komplexnosti návrhu zákona sú najmä vo vyvodzovaní politickej zodpovednosti, ktorej
sú poslanci podrobení v pravidelne sa opakujúcich voľbách, a ústavný súd zasahuje
do procesov v rámci parlamentu celkom výnimočne (PL. ÚS 18/2022, bod 38).
299.
Cieľom ústavnej ochrany legislatívneho procesu sú princípy demokratického a právneho
štátu, najmä princíp väčšinového rozhodovania a ochrany menšiny, princíp slobodnej
súťaže politických strán, ale aj princíp verejnosti v zmysle práva verejnosti oboznámiť
sa a identifikovať sa s „produktom“ parlamentnej procedúry (návrhom zákona). Z pohľadu
tohto cieľa ústavný súd konštatuje, že v okolnostiach posudzovanej veci neidentifikoval
zásah do týchto (ani iných) ústavných princípov spôsobený tým, že sa o napadnutom
zákone rozhodlo v skrátenom legislatívnom konaní. Ústavný súd zároveň upozorňuje,
že toto konštatovanie neznamená, že pri prijímaní napadnutého zákona nedošlo k iným
vadám legislatívneho procesu, ktoré by boli ústavne relevantné (k ostatným námietkam
navrhovateľov sa ústavný súd vyjadruje v ďalšom texte tohto nálezu). Znamená to len
to, že v danom prípade nedošlo k zásahom do ústavných princípov tým, že neboli splnené
podmienky na skrátené legislatívne konanie.
V.5. Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu:
300.
Obidve skupiny poslancov argumentujú, že v legislatívnom procese bol porušený aj
ústavný zákon o ochrane verejného záujmu, konkrétne jeho čl. 3 ods. 4, čl. 4 ods.
1 a 2 písm. a) a čl. 6 ods. 1. K porušeniu ústavného zákona malo dôjsť tým, že dvaja
poslanci Tibor Gašpar a Peter Žiga sú trestne stíhaní za trestné činy a ich participáciou
v legislatívnom procese (Tibor Gašpar bol spravodajcom návrhu napadnutého zákona,
pozn.) bol porušený verejný záujem. Podrobnejšie uvádzajú, že obaja poslanci majú
záujem na znížení trestných sadzieb za trestné činy a skrátenie premlčacích lehôt
kvôli potenciálnej trestnej zodpovednosti svojej, ako aj svojich príbuzných či blízkych
osôb. Títo poslanci tak uprednostnili osobný záujem pred verejným záujmom (čl. 3 ods.
4 a čl. 4 ods. 1 ústavného zákona o ochrane verejného záujmu), využili svoju funkciu
na získanie osobnej výhody [čl. 4 ods. 2 písm. a) ústavného zákona o ochrane verejného
záujmu] a neoznámili na schôdzach národnej rady svoj osobný záujem na novele trestného
práva (čl. 6 ods. 1 ústavného zákona o ochrane verejného záujmu).
301.
Ústavný súd hodnotí túto argumentačnú líniu navrhovateľov ako vecne neprípustnú v
rámci konania o súlade právnych predpisov. V prvom rade poukazuje na to, že ústavný
zákon o ochrane verejného záujmu je právny predpis, ktorého zmyslom je zabezpečiť
právny mechanizmus ochrany verejného záujmu pri výkone verejných funkcií spočívajúci
v zamedzení vzniku rozporu osobných záujmov verejných funkcionárov s uvedeným verejným
záujmom (II. ÚS 483/2018). Ústavný zákon predpokladá aj osobitné konania, ktoré slúžia
k zisťovaniu, či došlo alebo nedošlo k porušeniu verejného záujmu pri výkone verejnej
funkcie (čl. 9 a nasl.). Tieto konania predstavujú ucelený a definitívny rámec aplikácie
ústavného zákona. To znamená, že mimo konaní predvídaných ústavným zákonom nie je
možné porušenie verejného záujmu zisťovať a vyvodzovať za prípadné porušenie právnu
zodpovednosť.
302.
Uvedené ilustruje aj mechanizmus vyvodzovania zodpovednosti za nesplnenie povinností
podľa ústavného zákona o ochrane verejného záujmu. Predmetný ústavný zákon vychádza
z individuálnej zodpovednosti verejných funkcionárov za porušenie povinností podľa
tohto ústavného zákona (napr. čl. 9 ods. 3 ústavného zákona o ochrane verejného záujmu).
Kolektívnu zodpovednosť či dôsledky pre rozhodovanie kolektívneho orgánu, v ktorom
pôsobí verejný funkcionár, ústavný zákon o ochrane verejného záujmu nepozná. Z charakteristiky
predvídanej zodpovednosti verejných funkcionárov v ústavnom zákone teda nemožno dovodiť
to, čoho sa domáhajú navrhovatelia v tejto veci: vyhlásiť právny predpis za neústavný.
Z úpravy osobného výkonu mandátu poslanca podľa čl. 73 ods. 2 ústavy nevyplýva, že
by poslanec mohol byť vylúčený z rokovania a hlasovania o zákone, teda by v prípade
neúčasti na rokovaní bez ospravedlniteľného dôvodu, naopak, porušoval svoje poslanecké
povinnosti.
303.
K totožným záverom možno dospieť aj vo vzťahu k argumentácii navrhovateľov, ktorí
namietajú porušenie čl. 4 ods. 2 písm. a) ústavného zákona o ochrane verejného záujmu
spočívajúce v tom, že obaja poslanci získali výhody pre seba a ich blízke osoby zo
schvaľovanej legislatívy, pretože toto ustanovenie pokračuje výnimkou v podobe činnosti,
ktorá poslancom (verejným funkcionárom) vyplýva priamo z ich funkcie.
304.
Z navrhovateľmi spomínaných poslancov (Peter Žiga, Tibor Gašpar), ktorí sa legislatívneho
procesu zúčastnili, nie je ani jeden dosiaľ za trestný čin odsúdený. Ústavný súd nie
je zákonný súd o rozhodovaní o vine alebo nevine týchto poslancov a, vychádzajúc z
prezumpcie neviny, preto námietka navrhovateľov, že prijatou právnou úpravou si zabezpečili
nižšie tresty, je len predpokladom, ktorý sa ani nemusí naplniť.
305.
Napokon parlament prijíma právnu úpravu, ktorá má plniť požiadavku všeobecnosti vyplývajúcu
z právneho štátu (PL. ÚS 7/2021). Obsahom kritéria všeobecnosti je, že právna norma
sa vzťahuje na druhovo určené subjekty (a nie konkrétnych jednotlivcov) a dispozícia
právnej normy je univerzálna (a nie individuálna). Vychádzajúc z uvedeného, preto
obaja poslanci nie sú priamymi beneficientami právnej úpravy, ale v prípade, ak by
boli uznaní za vinných, tak by z právnej úpravy „profitovali“ tak ako všetci ostatní,
na ktorých sa vzťahuje časť právnej normy (hypotéza, dispozícia alebo sankcia).
306.
Z týchto dôvodov sú argumenty navrhovateľov neprípustné. Ústavný súd dáva do pozornosti
aj konštatáciu samotných navrhovateľov (skupina poslancov 2), ktorí si uvedomujú neštandardnosť
identifikácie ústavného zákona o ochrane verejného záujmu ako referenčnej normy pri
ústavnom prieskume legislatívneho procesu.
V.6. Diskusia s koalíciou:
307.
Prezident vo svojom návrhu tvrdí, že v pléne národnej rady pri schvaľovaní napadnutých
ustanovení nediskutoval s opozíciou žiaden z poslancov vládnej väčšiny. Podľa neho
parlamentná menšina vyjadrila svoj politický, ako aj odborný názor v I., ako aj v
II. čítaní, ale bez akejkoľvek reakcie zo strany koalície. Koalícia sa pripomienkami
a návrhmi nezaoberala. Prezident vidí v tomto postupe porušenie práv parlamentnej
opozície a princípov slobodnej súťaže politických síl v parlamente, a preto bol podľa
neho legislatívny proces v rozpore s čl. 1 ods. 1 ústavy, resp. s čl. 31 ústavy.
308.
Ústavný súd tento argument hodnotí tak, že pre kvalitu rozpravy v parlamente je determinujúci
voľný mandát poslanca, ktorý podľa ustálenej judikatúry znamená, že poslanci národnej
rady svoj mandát vykonávajú podľa svojho svedomia a presvedčenia a nie sú viazaní
príkazmi (PL. ÚS 24/2014, bod 25, PL. ÚS 7/2021, bod 92). Z toho vyplýva, že poslancov
nie je možné nútiť k tomu, aby „museli“ diskutovať o návrhoch zákonov v rámci rozhodovacieho
procesu na úrovni parlamentu, brať do úvahy pripomienky či návrhy predkladané inými
poslancami alebo o nich diskutovať. Inak povedané, voľný mandát poslanca garantuje
slobodu diskusie, ktorú poslanec môže, ale aj nemusí využiť, pričom poslanec je, čo
sa týka utvárania svojho názoru, slobodný nielen od názorov či príkazov svojich voličov,
ale aj od názorov a príkazov iných poslancov. Je bez významu, či ide o poslancov vládnej
koalície alebo opozície. Názor poslanca o návrhu zákona, pripomienkach a návrhoch
opozičných poslancov, ako aj koaličných poslancov sa ultimátne prejaví vo finálnom
akte hlasovania (m. m. PL. ÚS 48/03).
309.
Okrem toho ústavný súd nemá dogmatizované pravidlá, ktorými by objektívne mohol hodnotiť
a posudzovať kvalitu obsahu parlamentnej rozpravy, napr. ako mali reagovať poslanci
koalície na argumenty poslancov opozície, resp. v akom rozsahu sa opozičné návrhy
a pripomienky dostali do finálneho znenia právneho predpisu. Ústavný súd uvedené považuje
za autonómiu parlamentu a jeho forum internum. Zodpovednosť za „nekvalitnú“ diskusiu, neprihliadnutie na argumenty, informácie alebo
návrhy opozície môže existovať vo forme politickej, a nie ústavnoprávnej zodpovednosti.
Ústavný súd opätovne poukazuje na svoju ustálenú judikatúru k legislatívnemu procesu,
podľa ktorej súd posudzuje, či sa každý poslanec mohol rovnakou mierou podieľať na
finálnom znení predpisu (PL. ÚS 6/2017).
V.7. Oboznámenie sa s návrhom napadnutého zákona:
310.
Prezident a skupina poslancov 2 v návrhu argumentujú tým, že poslanci parlamentnej
väčšiny neboli oboznámení v plnej miere s dopadmi prijatia napadnutého zákona na práva
adresátov právnych noriem, ako aj na aplikačnú prax. Prezident poukazuje na (a) vyjadrenie
politickej strany HLAS-SD, podľa ktorej v prípade, ak prax ukáže negatívne dopady
na skrátenie premlčacích lehôt, tak strana bude iniciovať novelu Trestného zákona,
a (b) poslanca Romana Michelka, ktorý povedal, že nebol presne informovaný o všetkých
veciach k pripravovanej novele trestného práva. Poslanci vládnej väčšiny tak boli
podľa názoru prezidenta „pasívnymi aktérmi legislatívneho života inštruovaní vládou, navyše bez reálneho poznania
dopadov dôležitého pre informované hlasovanie o napadnutom zákone.“. Uvedené prezident kombinuje s absenciou právnej komparatistiky v dôvodovej správe,
resp. nereflektovaním názorov odborníkov vo verejnej diskusii (ústavný súd sa k tejto
časti vyjadrí ďalej). Následne z toho navrhovatelia vyvodzujú porušenie voľného mandátu
poslanca národnej rady a rozpor s čl. 1 ods. 1 v spojení s čl. 73 ods. 2 a s čl. 75 ods. 1 ústavy.
311.
V tejto súvislosti možno poukázať na nález sp. zn. PL. ÚS 13/2022, body 173 a 174,
v ktorom ústavný súd uzavrel, že poslanci majú len možnosť, nie povinnosť, oboznámiť
sa s podstatnými skutočnosťami a relevantnými informáciami o prerokúvanom návrhu zákona
o to viac, ak ide o skrátené legislatívne konanie. Uvedené znamená, že nie je povinnosťou
poslancov o každom aspekte danej veci (návrhu zákona) komplexne a vyčerpávajúco diskutovať,
pričom pri rozhodovaní a hlasovaní majú reálnu možnosť takéto informácie zohľadniť.
312.
Ústavný súd opakovane pripomína, že cieľom ústavnej ochrany legislatívneho procesu
sú princípy demokratického a právneho štátu. Za tie ústavný súd považuje najmä princíp
väčšinového rozhodovania a ochrany menšiny, princíp slobodnej súťaže politických strán,
ale aj princíp verejnosti v zmysle práva verejnosti oboznámiť sa a identifikovať sa
s „produktom“ parlamentnej procedúry (návrhom zákona). Ich uplatňovaním v procese
tvorby práva v podmienkach parlamentnej demokracie je plne rešpektovaný princíp pluralizmu,
podľa ktorého majú všetky strany zúčastnené na parlamentnej procedúre dostať príležitosť
sa s prerokúvanou vecou oboznámiť a zároveň sa k nej vyjadriť (PL. ÚS 17/2014). S
tým zároveň súvisí a plynule na to nadväzuje zabezpečenie otvorenej diskusie zástancov
konkurenčného názoru, ochrana práva parlamentnej menšiny (parlamentnej opozície) na
prezentovanie názoru a kontrolu vládnucej väčšiny.
313.
Ústavný súd v zmysle svojho prístupu k posudzovaniu legislatívneho procesu nehodnotí
vôľu poslancov, akú mali pri finálnom hlasovaní, resp. pri jednotlivých hlasovaniach
v rámci legislatívneho procesu. Voľný mandát poslanca spočíva v tom, že poslanec nie
je nútený hlasovať proti svojmu svedomiu a presvedčeniu (čl. 73 ods. 2 ústavy). Práve presvedčenie a svedomie sú konštitutívnymi prvkami reprezentatívneho mandátu.
Vo svojej podstate znamenajú, že poslanci po zvolení a počas funkčného obdobia sú
zodpovední len pred svojím svedomím a presvedčením. Následne im vysloví alebo nevysloví
svoju dôveru ľud v parlamentných voľbách.
V.8. Ignorovanie pripomienok:
314.
Skupina poslancov 2, ako aj prezident vo svojich návrhoch tvrdia, že parlamentná
väčšina ignorovala pripomienky generálneho prokurátora či iných odborníkov, ktorí
sa nemohli k návrhu zákona vyjadriť v prípravnej fáze legislatívneho procesu. Podobne
títo navrhovatelia argumentujú, že národná rada nezobrala do úvahy upozornenia inštitúcií
Európskej únie alebo prezidenta. V uvedenom postupe tak vidia svojvôľu, ktorá je v
rozpore s čl. 1 ods. 1, resp. s čl. 2 ods. 2 ústavy.
315.
K predmetnému argumentu ústavný súd poukazuje na svoju (už) stabilizovanú judikatúru,
podľa ktorej ochrana parlamentnej menšiny nespočíva v ochrane pred rozhodnutiami väčšiny,
ale v tom, že umožňuje menšine vyjadriť svoj názor počas rozhodovacieho procesu v
parlamente (PL. ÚS 13/2022). Výhradu navrhovateľov, podľa ktorej sa nezohľadnili názory
odbornej verejnosti alebo iných inštitúcií, nemožno považovať za zásadnú, resp. za
takú, ktorá má ústavný rozmer, čo ústavný súd už judikoval vo veci sp. zn. PL. ÚS
18/2022 (bod 43). Konečné rozhodnutie v zákonodarnom zbore je výsledkom väčšinového
rozhodovania, pričom dôležité je, či mal v priebehu legislatívneho procesu každý poslanec
rovnakú možnosť vplývať na finálnu podobu rozhodnutia (PL. ÚS 6/2017).
316.
Nezohľadnenie pripomienok zo strany odborníkov, iných inštitúcií alebo verejnosti
v legislatívnom procese v zásade nie je ústavné relevantné. Neúčasť odborníkov na
legislatívnom procese by mohla byť ústavným súdom posudzovaná len v prípade, ak by
nezohľadnením ich pripomienok došlo k priamemu zásahu do ústavou chránených práv a
princípov. Ústavný súd vo svojej rozhodovacej činnosti takú situáciu už identifikoval,
a to konkrétne v náleze sp. zn. PL. ÚS 13/2022, kde konštatoval porušenie čl. 55a
ústavy (v ktorom ústava kladie dôraz na dlhodobú udržateľnosť svojho hospodárenia)
z dôvodu neúčasti Rady pre rozpočtovú zodpovednosť na legislatívnom procese (PL. ÚS
13/2022). V tomto náleze ústavný súd konštatoval, že v zásade nie je povolaný na to,
aby sám vyhodnocoval odborné otázky udržateľnosti hospodárenia a transparentnosti
a efektívnosti vynakladania verejných prostriedkov. Práve na tento účel bola podľa
ústavného súdu zriadená Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, pričom „... ak má byť táto jej úloha nielen formálna, ale aj prakticky naplniteľná, je potrebné,
aby Rada pre rozpočtovú zodpovednosť mohla zo svojej nezávislej a odbornej pozície
do diskusie o otázkach s reálnym dopadom na dlhodobú udržateľnosť hospodárenia aspoň
v minimálnej miere zasiahnuť.“.
317.
Vo vzťahu k „ignorovaniu“ pripomienok generálneho prokurátora, prezidenta alebo inštitúcií
Európskej únie však takýto zásah do ústavných princípov ústavný súd neidentifikoval
(a navrhovatelia ho ani netvrdili). Neúčasť Rady pre rozpočtovú zodpovednosť bola
v okolnostiach posudzovanej veci namietaná len vo vyjadrení PF UPJŠ – samotní navrhovatelia
nesúlad napadnutého zákona (resp. legislatívneho procesu, ktorý prijatiu napadnutého
zákona predchádzal) s čl. 55a ústavy nenamietali. Neúčasť odbornej verejnosti môže mať za určitých okolností vplyv na
kvalitu zákona, avšak nie s nevyhnutným dopadom na jeho ústavnosť. V tomto prípade
takýto dopad navrhovatelia rovnako nepreukázali.
318.
Ústavný súd už judikoval, že spôsob a metódy prerokovania návrhov zákonov môžu byť
výsledkom politickej taktiky pri zákonodarnom procese, keďže politické metódy pri
tomto postupe patria do konceptu parlamentnej autonómie (PL. ÚS 18/2022, bod 38).
Zákon o rokovacom poriadku stanovuje, že slovo sa v parlamente udelí členovi vlády
alebo spravodajcovi k návrhu zákona, kedykoľvek oň požiadajú (§ 27 ods. 8, resp. § 28 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku). Čas, keď skutočne vystúpia v rozprave, tak záleží práve
od politickej taktiky, ktorú parlamentná väčšina pri legislatívnom procese má. To,
že sa rozhodli toto právo využiť v nočných hodinách, resp. nadránom, keď už poslanci
opozície neboli napriek požiadavke § 63 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku na rozprave prítomní, patrí do rámca politickej taktiky.
319.
A contrario, ak by ústavný súd do tejto situácie ingeroval, nevyhnutne by to viedlo k určovaniu
limitov, kedy by člen vlády a spravodajca k návrhu zákona mohol a kedy by už nemohol
požiadať o slovo a vystúpiť v parlamentnej rozprave. Ústavný súd by musel vytvoriť
objektívny test na posudzovanie týchto situácií, čo sa mu zdá nerealizovateľné aj
vzhľadom na slobodnú diskusiu, parlamentnú autonómiu a taktiku parlamentnej väčšiny
(ale aj menšiny) v rámci legislatívneho procesu. Ústavný súd skúma, či sa poslanci
parlamentnej menšiny mohli k návrhu napadnutého zákona vyjadriť, čo nespochybniteľne
mohli. Tým tak vykonávali kontrolu nad parlamentnou väčšinou.
V.9. Skrátenie rozpravy a ukončenie rozpravy:
320.
Navrhovatelia tvrdia, že pri legislatívnom procese došlo k porušeniu čl. 1 ods. 1,
čl. 2 ods. 2, čl. 30 ods. 4 a čl. 31 ústavy tým, že sa skrátila rozprava v prvom a
druhom čítaní k návrhu napadnutého zákona, resp. ukončila sa rozprava v treťom čítaní.
Konkrétne rozprava v prvom čítaní bola skrátená na 20 hodín (10 hodín pre opozíciu),
v druhom čítaní na 62 hodín (z toho 31 hodín pre opozíciu) a v treťom čítaní bola
rozprava uzavretá po vystúpení dvoch z 54 prihlásených poslancov. Podľa prezidenta
inštitút ukončenia rozpravy podľa § 35 ods. 7 zákona o rokovacom poriadku je možné
použiť ako ultima ratio pri obštrukciách poslancov opozície, ktoré trvajú týždne ba mesiace. V tomto konkrétnom
prípade sa opozícia k obštrukciám neuchýlila a argumentovala vecne. Podľa jej názoru
tak došlo k „valcovaniu opozície.“
321.
Ústavný súd vidí v slobodnej diskusii zástupcov ľudu jadro legislatívneho procesu.
Názory predkladateľov návrhu zákona sa v diskusii konfrontujú s názormi poslancov.
Ako ústavný súd už judikoval, porušenie zákona o rokovacom poriadku by mohlo dosiahnuť
ústavnú intenzitu napríklad vtedy, ak by bola hrubo alebo úplne obmedzená rozprava,
možnosť poslancov, zvlášť menšinových, verejne zaujať stanovisko a vyjadriť sa k návrhu
zákona alebo ak by v celej procedúre bolo množstvo nedostatkov, ktoré by vo výsledku
mali rovnaký efekt (PL. ÚS 13/2020, bod 29).
322.
Protipólom k zdanlivo neobmedzenej diskusii je efektívna činnosť parlamentu. V rámci
nej má byť legislatívny proces regulovaný tak, aby produkoval výsledky v rozumnom
čase. Parlament je zástupcom ľudu s demokratickou legitimitou. Z toho vyplýva aj zodpovednosť
parlamentu prijímať právne predpisy, ktoré regulujú sociálnu realitu. Parlament má
ústavnú povinnosť prijímať zákony (PL. ÚS 6/2017, bod 118). Regulácia procesu vo všeobecnosti,
ako aj pri konkrétnych návrhoch zákonov patrí do autonómie parlamentu, kde sa uplatňuje
ústavný princíp väčšinového rozhodovania. Ide o priestor, do ktorého ústavný súd zasahuje
len zriedka, pretože ide v prvom rade o politické otázky.
323.
V prípade prvého a druhého čítania národná rada rozhodla o určení dĺžky času na rozpravu
podľa § 29a zákona o rokovacom poriadku, podľa ktorého sa národná rada môže na návrh
aspoň dvoch poslaneckých klubov uzniesť na určení dĺžky času na rozpravu k bodu zaradenému
do programu schôdze národnej rady. Toto ustanovenie možno pritom použiť s dvoma obmedzeniami:
(a) určená dĺžka času na rozpravu nemôže byť kratšia ako 12 hodín (§ 29a ods. 1 posledná
veta) a (b) návrh nemožno podať, ak má národná rada rokovať o návrhu ústavného zákona,
návrhu zákona o štátnom rozpočte a o programovom vyhlásení vlády (§ 29a ods. 2). V
prípade prvého čítania bola dĺžka rozpravy obmedzená na 20 hodín, v druhom čítaní
na 62 hodín, teda v každom prípade nad rámec limitu uvedeného v § 29a ods. 1 zákona
o rokovacom poriadku a nedošlo ani k porušeniu § 29a ods. 2 zákona o rokovacom poriadku.
324.
Podľa dôvodovej správy k zákonu č. 86/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej
rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej
republiky v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 77/1998 Z. z., ktorým
bolo do zákona o rokovacom poriadku doplnený § 29a, by navrhovaná úprava mala „zefektívniť, racionalizovať, ale aj zatraktívniť priebeh rokovania národnej rady.“. Inštitút obmedzenia rozpravy je podľa názoru ústavného súdu potrebné vnímať aj v
kontexte politickej stratégie, do ktorej (ako už bolo zdôraznené na viacerých miestach
tohto nálezu) ústavný súd nezasahuje. V tomto prípade zo znenia tohto ustanovenia
(a ani z dôvodovej správy) nevyplýva, že by malo k jeho aplikácii dochádzať len výnimočne
(ako tvrdia navrhovatelia), a ako je zrejmé z už uvedeného, na jeho využitie boli
splnené všetky zákonom stanovené podmienky.
325.
Dôležitou argumentačnou líniou v návrhoch je inštitút uzavretia rozpravy, ku ktorému
došlo v treťom čítaní po vystúpení dvoch opozičných poslancov. V treťom čítaní k návrhu
napadnutého zákona 8. februára 2024 vystúpili v rozprave 3 poslanci, a to poslanec
Hlina, na ktorého reagovalo faktickými poznámkami 23 poslancov, poslanec Krúpa, na
ktorého reagovalo faktickými poznámkami 16 poslancov, a poslanec Gašpar, na ktorého
reagovalo faktickými poznámkami 23 poslancov.
326.
Ústavný súd vníma argumenty navrhovateľov, že inštitút uzavretia rozpravy podľa §
35 ods. 7 zákona o rokovacom poriadku môže byť ústavne problematický. Nepochybne treba
súhlasiť s názorom prezidenta, že k jeho využívaniu môže dochádzať len výnimočne.
Podľa stabilizovanej judikatúry k legislatívnemu procesu však aj tento zákonný inštitút
je nutné vnímať v spojení s ústavnými princípmi [najmä so slobodnou súťažou politických
síl (čl. 31 ústavy)] a v konkrétnom kontexte použitia tohto inštitútu, ktorý môže
byť aj legitímnym nástrojom na zabránenie obštrukčnému postupu, ktorý by zneužitím
inak legálnych poslaneckých práv smeroval k zablokovaniu prijatia zákona z dôvodu
parlamentnej matematiky pomeru politických síl reprezentovaných počtom mandátov získaných
v slobodných voľbách. Inak povedané, ústavný súd skúma, v ktorej fáze legislatívneho
procesu došlo k využitiu tohto inštitútu a aký vplyv použitie inštitútu ukončenia
rozpravy malo na ústavné princípy, predovšetkým slobodnú súťaž politických síl.
327.
V legislatívnom procese má každé z troch čítaní totiž iný význam, resp. funkciu.
Kým v prvom čítaní je to všeobecná rozprava, najmä o podstate návrhu, v druhom čítaní
je to najmä rozprava k jednotlivým ustanoveniam spojená aj s možnosťou podávať pozmeňujúce
alebo doplňujúce návrhy. Tretie čítanie je špecifické a rozprava v ňom je skôr výnimočná
(PL. ÚS 6/2017, bod 106).
328.
K ústavnej dimenzii porušenia legislatívneho procesu by došlo, ak by tento inštitút
bol využitý v každom z troch čítaní, resp. v jadre legislatívneho procesu (t. j. v
druhom čítaní). Ústavne neudržateľnou situáciou by bolo, ak by sa diskusia k návrhu
zákona buď nemohla rozvinúť vôbec, alebo by bolo zasiahnuté do možnosti poslancov
podávať pozmeňujúce a doplňujúce návrhy – teda k uzavretiu rozpravy by došlo v druhom
čítaní pred tým, ako poslanci predstavia svoje návrhy k zákonu. V takom prípade by
došlo k „valcovaniu opozície“ (PL. ÚS 18/2022).
329.
Podľa ústavného súdu však takáto situácia nenastala z nasledujúcich dôvodov. V prvom
rade je potrebné zdôrazniť, že inštitút uzavretia rozpravy sa využil až v treťom čítaní.
Teda nedošlo k jeho aktivácii v prvom čítaní a ani v druhom čítaní. Ako z judikatúry
ústavného súdu, ale aj zo samotného zákona o rokovacom poriadku vyplýva, tretie čítanie
je špecifické a rozprava k nemu je výnimočná. Vyplýva to z charakteru tohto čítania,
ktoré je prioritne zamerané na odstraňovanie legislatívno-technických či gramatických
chýb. Diskusia sa však k pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom v treťom čítaní uskutočnila
– vystúpili dvaja poslanci parlamentnej menšiny, po ktorých nasledovalo viacero faktických
poznámok a reakcií. Diskusia celkovo v treťom čítaní trvala dve hodiny (m. m. PL.
ÚS 18/2022, bod 41).
330.
Ochrana parlamentnej menšiny nemôže viesť tak ďaleko, že by viedla k povinnosti umožniť
ničím nelimitované vystúpenie každého poslanca. Cieľom ústavnej ochrany je hľadanie
rovnováhy medzi legitímnym záujmom parlamentnej väčšiny a parlamentnej menšiny. Táto
požiadavka je premietnutá aj v úprave určenia dĺžky času na rozpravu podľa § 29a zákona
o rokovacom poriadku, ktorý bol použitý v prvom a v druhom čítaní. Podľa § 29a ods.
3 zákona o rokovacom poriadku predsedajúci rozdelí čas určený na rozpravu medzi poslanecké
kluby a poslancov, ktorí nie sú členmi poslaneckých klubov, pomerne podľa počtu poslancov.
Je na každom poslaneckom klube, ako so svojím časom na rozpravu naloží.
331.
Ústavný súd z hľadiska zákonnosti legislatívneho procesu hodnotí ako problematickú
okolnosť, že poslanci parlamentnej menšiny predložili v treťom čítaní návrh na opakovanie
druhého čítania podľa § 85 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku, o ktorom parlament
nehlasoval.
332.
Ústavný súd túto okolnosť vníma ako procesné porušenie práv parlamentnej menšiny.
Pre posúdenie, či toto porušenie zákona o rokovacom poriadku malo dopad aj na ústavnosť
legislatívneho procesu, sa ústavný súd oboznámil s návrhom na opakovanie druhého čítania
a zistil, že poslanci v ňom argumentovali tým, že diskusia k návrhu zákona bola krátka,
že je nutné opätovne preskúmať dopady legislatívy na trestnú politiku štátu, rušenie
úradu špeciálnej prokuratúry, a rozsiahlosťou pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov
v druhom čítaní. Teda nešlo o nové argumenty k predloženému pozmeňovaciemu návrhu,
ale o zhodné argumenty s ktorými poslanci parlamentnej menšiny už vystúpili a to tak
v prvom, ako aj v druhom čítaní.
333.
Z tohto dôvodu predmetné porušenie zákona o rokovacom poriadku nemá podľa ústavného
súdu samo osebe ústavnú intenzitu. Ústavný súd nie je strážcom zákonnosti legislatívneho
procesu (rovnako nález Ústavného súdu Českej republiky sp. zn. Pl. ÚS 40/2023, bod
75). Po preskúmaní tohto porušenia vzhľadom na konkrétne dôvody uvádzané na opakovanie
druhého čítania a v súvislosti so slobodnou súťažou politických síl (čl. 31 ústavy),
ústavný súd dospel k záveru, že ústavná intenzita porušenia práv parlamentnej menšiny
nebola dosiahnutá.
334.
Tretím dôvodom, pre ktorý ústavný súd nezistil ústavné vady legislatívneho procesu,
čo je s ohľadom na judikatúru ústavného súdu osobitne dôležité, je, že parlamentná
menšina mala časový priestor sa k predmetnému návrhu zákona vyjadriť a prezentovať
svoj názor. Ústavný súd preskúmal priebeh legislatívneho procesu a zistil nasledujúce
skutočnosti.
335.
V prvom čítaní vystúpilo hneď niekoľko poslancov parlamentnej menšiny, ktorí predniesli
mnohé procesné, resp. vecné návrhy, o ktorých parlament aj hlasoval. Napríklad poslanec
Ondrej Dostál navrhol nepokračovať v rokovaní o návrhu zákona (hlasovanie č. 208 z
26. januára 2024) alebo ten istý poslanec navrhol pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
(hlasovanie č. 211 z 26. januára 2024). Uvedené sa zopakovalo aj pri druhom čítaní.
V rámci neho vystúpilo niekoľko desiatok poslancov parlamentnej menšiny, ktorí predniesli
inter alia zase niekoľko desiatok pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k zákonu. Viacero poslancov
vystúpilo s návrhmi viackrát (napr. Ingrid Kosová, Jozef Pročko, Marek Krajčí). V
treťom čítaní rozprava trvala dve hodiny.
336.
Ústavný súd z verejne dostupných zdrojov zistil, že legislatívny proces k návrhu
zákona celkovo trval viac ako dva mesiace, keďže návrh zákona bol národnej rade doručený
6. decembra 2023 a schválený bol 8. februára 2024. Tri čítania prebehli od 26. januára
do 8. februára 2024, pričom diskusia medzi poslancami trvala viac ako 84 hodín (aj
keď poslanci parlamentnej väčšiny nevyužili svoj čas). Pôvodný návrh napadnutého zákona
pritom rátal s tým, že nová právna úprava nadobudne účinnosť už 1. januára 2024 (resp.
v niektorých častiach 15. januára 2024). K zmene dátumu účinnosti napadnutého zákona
pritom došlo aj práve v dôsledku rozsiahlej diskusie k návrhu na skrátené legislatívne
konanie o napadnutom zákone, čo len potvrdzuje konštatovanie ústavného súdu, že diskusia
prebehla a poslanci (aj keď obmedzene) mali možnosť sa k návrhu na skrátené legislatívne
konanie, ale aj k napadnutému zákonu samotnému vyjadriť.
337.
Ústavný súd teda nedospel k záveru, že by parlamentná diskusia k návrhu zákona (ČPT
106) neprebehla, nerozvinula sa, resp. že by bola opozícia „valcovaná“ a nemohla predstaviť
svoje politické a vecné argumenty v legislatívnom procese, a tak kontrolovať parlamentnú
väčšinu (PL. ÚS 18/2022, bod 42). Ústavný súd neschvaľuje skracovanie lehôt diskusie
v parlamente, ale do autonómie národnej rady z titulu deľby moci môže zasahovať len
celkom výnimočne, ak parlamentom porušené zákonné pravidlá majú vplyv na ústavné princípy
a hodnoty.
338.
A napokon ústavný súd nestráca zo zreteľa, že aj keď išlo o skrátené legislatívne
konanie s obmedzenou diskusiou, resp. s uzavretím diskusie v treťom čítaní, celý legislatívny
proces trval dva mesiace. Aj z tohto pohľadu tak dĺžka legislatívneho procesu umožňovala
nielen primeranú diskusiu v parlamente, ale aj celospoločenskú reflexiu prijímanej
právnej úpravy.
V.10. Iné legislatívne vady:
339.
Skupina poslancov 1 namieta, že pri legislatívnom procese došlo k viacerým ďalším
pochybeniam na zákonnej alebo podzákonnej úrovni. Konkrétne, že sa neuskutočnilo pripomienkové
konanie či jeho skrátená forma; k návrhu zákona nebol vypracovaný legislatívny zámer;
nebola zverejnená predbežná informácia, resp. návrh zákona nebol zverejnený pred rokovaním
vlády.
340.
Tieto námietky majú spoločné to, že sa netýkajú porušenia zákona o rokovacom poriadku,
ale iných právnych predpisov, ktoré patria k rôznym prameňom práva. Ide najmä o zákon
o tvorbe právnych predpisov a legislatívne pravidlá vlády, ktoré sú podzákonným právnym
predpisom. Ústavný súd vníma tieto argumenty navrhovateľov ako relevantné, ale samy
osebe a ani vo vzájomnom spojení nemajú potrebnú ústavnú intenzitu. Dôvodom je skutočnosť,
že len prepojenie týchto argumentov s ústavnými hodnotami by malo ústavnoprávnu relevanciu.
341.
Vo vzťahu k legislatívnym pravidlám vlády ústavný súd už zaujal stanovisko, že ich
porušenie nespôsobuje nesúlad schváleného právneho predpisu s ústavou, hoci môže byť
hodnotené napr. ako zúženie priestoru občianskej spoločnosti na kontrolu výkonu verejnej
moci (PL. ÚS 17/2014, bod 17.12). V podobných intenciách vníma ústavný súd aj porušenie
relevantných ustanovení zákona o tvorbe právnych predpisov.
342.
Ústavný súd opakuje, že legislatívny proces trval dva mesiace, počas ktorých sa k
návrhu predstavitelia občianskej spoločnosti mohli vyjadriť, pričom mnohí aj toto
právo realizovali. K návrhu zákona sa vyjadrili aj mnohé odborné organizácie, mimovládne
organizácie či iné štátne orgány. V súvislosti s uvedenými skutočnosťami ústavný súd
zastáva názor, že občianska spoločnosť bola dostatočným spôsobom o návrhu zákona informovaná
a mohla k nemu zaujať stanovisko.
V.11. Záverečné hodnotenie k legislatívnemu procesu:
343.
Ústavný súd svoje hodnotenie uzatvára tak, že pri prerokovaní parlamentnej tlače
106 nezistil ústavné porušenia, ktoré by bránili diskusii v národnej rade. Poslanci
parlamentnej menšiny sa mohli s návrhom zákona oboznámiť, mohli sa k nemu vyjadriť,
mohli podávať pozmeňujúce a doplňujúce návrhy a participovať na schôdzach národnej
rady, kde sa návrh zákona prejednával. Parlamentná menšina tak mohla kontrolovať parlamentnú
väčšinu. Na tomto závere nemení nič ani porušenie zákona o rokovacom poriadku, keď
sa nehlasovalo o návrhu na opakovanie druhého čítania, keďže z obsahu návrhu vyplývali
podobné argumenty, ktoré parlamentná menšina už vyjadrila v rámci prvého a druhého
čítania. Nie každé porušenie zákona má aj ústavnoprávnu rovinu.
344.
Tento prístup dokumentuje aj doterajšia rozhodovacia prax. V náleze sp. zn. PL. ÚS
13/2022 ústavný súd skonštatoval, že podmienky na skrátené legislatívne konanie neboli
splnené, keď predkladateľ návrhu na skrátené legislatívne konanie poukazoval na pandémiu
COVID-19 a vojnu na Ukrajine, pretože došlo k systémovej zmene rodinných prídavkov,
pričom účinnosť týchto zmien bola navyše viackrát predlžovaná. Možno konštatovať,
že v uvedenej veci neboli splnené podmienky na skrátený legislatívny proces, resp.
neexistovala žiadna spojitosť medzi zákonnými podmienkami a argumentáciou vlády. Ústavný
súd už judikoval, že priamosť absentuje, ak skrátené legislatívne konanie je naviazané
na abstraktné globálne udalosti, ktoré sa právnej úpravy týkajú len nepriamo, pričom
účinnosť tejto úpravy je smerovaná do dlhšej budúcnosti (PL. ÚS 13/2022, body 138
– 140).
345.
Ústavný súd v náleze sp. zn. PL. ÚS 13/2022 skonštatoval, že podmienky na skrátené
legislatívne konanie splnené neboli, no zároveň konštatoval, že takéto „nerešpektovanie zákonom predpísaných podmienok na skrátené legislatívne konanie by
vyvolávalo napätie s čl. 2 ods. 2 ústavy v spojení s čl. 1 ods. 1 ústavy, len ak by
k nemu pristúpili aj ďalšie konkrétne skutočnosti preukazujúce neprípustnú intenzitu
nezákonného postupu prejavujúcu sa ako zásah do ústavných princípov chránených ústavou...“ (potlačenie opozície).
346.
V preskúmavanej veci ústavný súd síce konštatuje nesplnenie zákonných podmienok na
skrátené legislatívne konanie, no v okolnostiach veci napriek napätiu pri prerokovaní
a prijímaní napadnutého zákona sa zákonodarca pridržiaval rokovacieho poriadku vrátane
využitia jeho výnimočných nástrojov. Ústavný súd nezistil popri nesplnení zákonných
podmienok na skrátené legislatívne konanie existenciu ďalšej takej intenzívnej okolnosti,
ktorej kumulatívne pôsobenie by opodstatňovalo bez ďalšieho vyslovenie ústavnej neudržateľnosti
celého zákona. Posúdenie ústavnej konformity legislatívneho procesu v intenciách súladu
jeho procedurálnej stránky s ústavou nie je vo svojej podstate primárne o formálnom
počítaní času diskusie, o striktnom dodržiavaní zákonnej procedúry jednotlivých čítaní
v národnej rade, ktorá je bez presahu na dikciu ustanovení ústavy, ale o materiálnom
poňatí (spoločenskej) diskusie prebiehajúcej nielen na pôde zákonodarného zboru, o
možnosti vedenia a rozvíjania tejto diskusie, ktorej spoločenský rozmer garantuje
aj mieru informovanosti verejnosti o pripravovaných legislatívnych zmenách a reflektovaní
výhrad menšiny parlamentnou väčšinou; z týchto dôvodov nemožno pri legislatívnom procese
k návrhu zákona hovoriť o tzv. kabinetnom väčšinovom schvaľovaní návrhu zákona a o
tzv. valcovaní parlamentnej menšiny a popieraní jej ústavných práv na prerokovanie
legislatívneho materiálu.
347.
Demokracia reprezentovaná pluralizmom s možnosťou parlamentnej menšiny sa vyjadriť
k predkladaným legislatívnym zmenám zostala podľa ústavného súdu v konkrétnom legislatívnom
procese zachovaná. K porušeniu čl. 1 ods. 1, čl. 2 ods. 2, čl. 30 ods. 4 a čl. 31
ústavy, ako aj čl. 1 ods. 1 v spojení s čl. 73 ods. 2 a čl. 75 ods. 1 ústavy v okolnostiach
veci nedošlo.
VI. K zmenám trestných sadzieb, zmenám v spôsobe určenia hraníc výšky škody, zmenám
v možnosti uloženia podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody, zmenám v
premlčaní a k prechodnému ustanoveniu upravenému v bode 198 čl. I (§ 438k ods. 1)
napadnutého zákona:
348.
S ohľadom na už uvedené pristúpil ústavný súd k prieskumu obsahu napadnutého zákona
z toho pohľadu, či možno konštatovať neústavnosť jednotlivých častí napadnutého zákona.
V týchto častiach nálezu sa pritom ústavný súd sústredil len na tie ustanovenia napadnutého
zákona, ktoré navrhovatelia napádajú priamo pre ich nesúlad s ústavou či medzinárodnými
zmluvami. Inak povedané, z doručených návrhov vyplýva, že navrhovatelia označili ako
protiústavný napadnutý zákon ako celok z dôvodu nimi označených vád legislatívneho
procesu. Pokiaľ však ide o obsahovú časť, nenamietali všetky ustanovenia, iba niektoré,
a preto sa ďalšie posudzovanie ústavného súdu dotýka len navrhovateľmi špecifikovaných
ustanovení napadnutého zákona (§ 45 zákona o ústavnom súde).
349.
Navrhovatelia vo svojich podaniach namietajú, že napadnutý zákon (a) výrazne znižuje
trestné sadzby pri majetkových a hospodárskych trestných činoch a pri trestných činoch
korupcie, (b) zásadným spôsobom posúva nahor hranice výšky škody, (c) rozširuje možnosť
ukladania podmienečného trestu odňatia slobody (aj pri najzávažnejšej kriminalite
páchanej organizovanými skupinami) a (d) výrazne skracuje premlčacie lehoty, pričom
kombináciou týchto zásadných zmien a ich vzájomným spolupôsobením môže dôjsť k „... znefunkčneniu vyvodzovania trestnej zodpovednosti a ukladania trestov...“ (pozri tiež bod 35 návrhu prezidenta, bod 159 návrhu skupiny poslancov 1 a tiež bod
170 návrhu skupiny poslancov 2).
VI.1. K zmenám trestných sadzieb a zmenám v spôsobe určenia hraníc škody:
350.
Podľa čl. 49 ústavy len zákon ustanoví, ktoré konanie je trestným činom a aký trest,
prípadne iné ujmy na právach alebo majetku možno uložiť za jeho spáchanie. Pri hodnotení
primeranosti trestov, resp. trestných sadzieb, ktoré navrhovatelia v návrhoch všeobecne
namietli, ústavný súd konštatuje, že pri tejto otázke v prvom rade rešpektuje diskrečný
priestor zákonodarcu. Katalóg trestných činov, ako aj katalóg trestov, ktoré sa majú
ukladať, patrí do plnej kompetencie zvoleného zákonodarcu (PL. ÚS 1/2021, bod 60).
Autonómia parlamentu zahŕňa ustanovenie druhov trestov, ich výmery, zásad a spôsobov
ich ukladania, resp. zákonodarca prijíma rozhodnutia o tom, či zdôrazní alebo dá do
úzadia represiu alebo prevenciu (PL. ÚS 6/09, časť F, bod 1; PL. ÚS 106/2011, časť
V, bod 1; PL. ÚS 5/2017, bod 107).
351.
Zákonodarca v tejto sfére disponuje širokou mierou úvahy, do ktorej ústavný súd zasiahne
len celkom výnimočne, ak by národná rada primeranosť trestov upravila celkom zjavne
neprimerane k ústavným hodnotám. Na porovnanie ústavný súd vo veci sp. zn. PL. ÚS
1/2021 posúdil ako protiústavnú nemožnosť konajúceho súdu individualizovať obligatórny
trest prepadnutia majetku pri jeho zákonom ustanovenej kumulácii s trestom odňatia
slobody. Vo veci sp. zn. PL. ÚS 5/2017 neústavnosť identifikoval v otvorenej formulácii
skutkovej podstaty trestných činov v rozpore s požiadavkou zákonnosti pri trestaní,
keď za neurčité a vágne považoval spojenie „nenávisť voči inej skupine osôb“ a v rozpore
s princípom legality považoval aj spojenie „politické presvedčenie“.
352.
Ústavný súd už vyslovil, že národná rada je viazaná ústavou v rovnakej miere ako
všetky ostatné štátne orgány Slovenskej republiky (čl. 2 ods. 2 ústavy). Pri uplatnení
svojej zákonodarnej pôsobnosti môže prijať ľubovoľný zákon, pokiaľ takýmto zákonom
neprekročí rámec daný ústavou. (PL. ÚS 15/98). Rovnako aj dohovor ponecháva štátom
voľnosť pri možnosti označiť za trestný čin konanie alebo opomenutie, ktoré nepredstavuje
bežný výkon niektorého z práv ním chránených (napr. rozsudok ESĽP vo veci Engel a
iní proti Holandsku z 8. 6. 1976, č. 5100/71; 5101/71; 5102/71; 5354/72; 5370/72,
ods. 81), ako aj pokiaľ nenaráža na niektorý z ďalších mantinelov, ktoré ESĽP vo svojej
judikatúre z rôznych článkov dohovoru vyvodil. Patria k nim zákaz nelegitímnej alebo
neprimeranej kriminalizácie určitého správania (napr. Dudgeon v. Spojené kráľovstvo,
sťažnosť č. 7525/76, rozsudok pléna z 22. 10. 1981), zákaz ukladania neľudských a
ponižujúcich trestov, kam ESĽP podradil aj zákaz ukladania trestov hrubo neprimerane
prísnych vo vzťahu k závažnosti skutku (napr. Vinter a iní v. Spojené kráľovstvo,
sťažnosti č. 66069/09, 130/10 a 3896/10, rozsudok Veľkej komory z 9. 7. 2013), no
najmä aj v súvislosti s niektorými obzvlášť závažnými konaniami vyslovená požiadavka
dostatočne prísnych a odstrašujúcich trestov (napr. Gäfgen v. Nemecko, sťažnosť č.
22978/05, rozsudok z 1. 6. 2010; Okkalı v. Turecko, sťažnosť č. 52067/99, rozsudok
zo 17. 10. 2006; Vazagashvili a Shanava v. Gruzínsko, sťažnosť č. 50375/07, rozsudok
z 18. 7. 2019).
353.
Limitom v oblasti trestného zákonodarstva môže byť len svojvôľa, zákaz mučenia, neľudského
alebo ponižujúceho zaobchádzania a trestania, ako aj primeranosť trestov hodnotená
ako racionálny vzťah medzi činom (stupňom viny) a trestom. Bez prekročenia týchto
limitov patrí stanovenie systému trestných sankcií, podmienok ich ukladania a výkonu
či stanovenie hraníc trestných sadzieb do právomoci zákonodarcu.
354.
Ústavný súd v rámci svojej rozhodovacej činnosti tiež uviedol, že predmetom abstraktnej
kontroly noriem nie je a ani nemôže byť posudzovanie vhodnosti a účelnosti jednej
z viacerých možností zákonnej úpravy, a ak áno, potom iba v tom ohľade, či namietaná
zákonná úprava nie je v reálnom a neudržateľnom konflikte s ústavným poriadkom (ústavou,
ústavnými zákonmi a niektorými medzinárodnými zmluvami), t. j. predovšetkým so základnými
právami a slobodami, s ústavnými princípmi či hodnotami. Nepostačuje konflikt hypotetický
alebo iluzórny, ale tento konflikt musí byť reálny, a preto neprislúcha ústavnému
súdu reagovať na odbornou, politickou a laickou verejnosťou vedenú diskusiu či polemiku
o optimálnom riešení určitého legislatívneho opatrenia, ktorú možno vnímať skôr z
pohľadu de lege ferenda (m. m. PL. ÚS 95/2011). Ústavný súd už niekoľkokrát pripomenul, že jeho úlohou nie
je posudzovať účelnosť či vecnú správnosť právnej úpravy (PL. ÚS 10/2023).
355.
Už uvedené vo vzťahu k trestnému zákonodarstvu znamená, že úlohou ústavného súdu
nie je nahrádzať rozhodnutie zákonodarcu o katalógu trestných činov a katalógu trestov,
ktoré sa za ustanovené trestné činy majú ukladať, ani tieto katalógy nálezom modifikovať.
V tejto polohe by sa ústavný súd dostával do konfliktu s povinnosťou zdržanlivosti
a prinajmenšom nepriamo by sa štylizoval do úlohy tzv. pozitívneho zákonodarcu. Tým
je výlučne národná rada (prípadne za istých podmienok občania Slovenskej republiky).
Ak dospeje zákonodarca k záveru, že doterajšia výška trestných sadzieb nie je správna,
je plne v jeho kompetencii prijať príslušné legislatívne opatrenia.
356.
Úvahy o tom, či určité závadné konania majú byť trestné alebo beztrestné (kriminalizácia
alebo, naopak, dekriminalizácia konania), definovanie skutkových podstát deliktov
(trestných činov, priestupkov) a ustanovenie druhu a výšky sankcie (intenzita trestnej
a správnej represie) sú podmienené mnohými sociálnymi determinantmi, ktoré sa v priebehu
historického vývoja menia. Nie je nič neobvyklé, ak konanie pôvodne beztrestné prehlási
zákonodarca novou právnou úpravou za trestné (kriminalizácia konania) alebo je, naopak,
pôvodne trestné konanie dekriminalizované. Nezriedka sa mení tiež zákonná kategorizácia
deliktov – pôvodné trestné činy začnú byť novou úpravou kvalifikované ako priestupky
či správne delikty alebo, naopak, pôvodné priestupky alebo správne delikty sa stanú
trestnými činmi. Legislatívna úprava všetkých týchto otázok je vo výlučnej kompetencii
zákonodarcu, ktorý sa riadi kriminologicko-politickými kritériami, napr. hľadiskom
generálnej prevencie, početnosti výskytu deliktov v danej historickej dobe, intenzitou
rizika deliktných konaní a z toho vyplývajúcim stupňom ohrozenia riadneho ľudského
spolužitia („právneho mieru“), premenami v axiologickom nazeraní verejnosti na význam
individuálnych a spoločenských hodnôt a právnych statkov poškodzovaných deliktným
konaním páchateľov a pod. (pozri nález Ústavného súdu Českej republiky sp. zn. Pl.
ÚS 14/09 z 25. októbra 2011). Ústavný súd Českej republiky tak rovnako vyslovil, že,
rešpektujúc ústavný princíp deľby moci, nie je povolaný na to, aby posudzoval vhodnosť
(účelnosť) jednotlivých druhov sankcií, zákonom stanovené sadzby sankcií (ich výšku),
možnosť alternatívneho či kumulatívneho ukladania sankcií a pod.
357.
Pridŕžajúc sa návrhov, ústavný súd v prípade napadnutého predpisu nezistil zjavný
exces a nemožno ani konštatovať, že by bol produktom svojvôle zákonodarcu. V demokratickom
štáte môže existovať legitímna diskusia o výške trestov za jednotlivé trestné činy
z hľadiska ich primeranosti a spravodlivosti, čoho dôkazom je aj predmetné konanie
pred ústavným súdom. Táto otázka však primárne patrí národnej rade (PL. ÚS 1/2022,
bod 209). Ústavný súd rozhodnutie národnej rady hodnotí, ale ctí si pritom najmä zdržanlivosť
voči zákonodarcovi, ako aj voči trestnej represii (PL. ÚS 5/2017, bod 113).
358.
Ako ústavný súd v náleze sp. zn. PL. ÚS 6/09, v ktorom posudzoval ústavnosť zásady
„trikrát a dosť“, uviedol: „(námietky navrhovateľa, pozn.) bolo možné považovať skôr za kritiku trestnej politiky
štátu, inými slovami, ide skôr o otázky zákonnosti, nie ústavnosti. Právomoc zákonodarcu
v tejto oblasti je totiž v ústave explicitne daná [čl. 49 v spojení s čl. 72 a čl.
86 písm. a) ústavy] a z nej nepochybne vyplýva aj jeho oprávnenie v závislosti od
konkrétnej spoločenskej situácie sprísňovať alebo zmierňovať tresty, určovať pravidlá
ukladania trestov, prípadne pre niektoré prípady ich modifikovať či vytvárať pre ne
výnimky.“
359.
O to viac je rešpektovanie diskrečného priestoru zákonodarcu namieste, ak v skúmanej
legislatíve neruší trestnosť trestných činov, ale len umožňuje širšiu diferenciáciu
a škálovanosť trestov s cieľom individualizovať sudcovské rozhodovanie. Rozhodnúť
o výške trestu má predovšetkým súd, berúc do úvahy konkrétne okolnosti prípadu (PL.
ÚS 106/2011, bod 27). V tomto prípade sú predmetné požiadavky splnené.
360.
Ústavný súd túto úvahu uzatvára tak, že ak by navrhovatelia boli iného koncepčného
názoru na otázku primeranosti trestov, nič im nebráni, aby sa usilovali o zmenu právnej
úpravy v parlamente demokratickou cestou.
361.
Navrhovatelia nenamietajú, že by boli nové trestné sadzby či ďalšie inštitúty trestného
práva neprimerane sprísnené (t. j. že by boli neproporcionálnym spôsobom definované
v neprospech páchateľa/obvineného). Podľa ich názoru sa, naopak, trestné právo stalo
až príliš „jemným“ s dopadom na poškodených a prestáva plniť svoj účel.
362.
Pre ústavný súd je však podstatné to, či napadnuté zmeny môžu znamenať rozpor s ústavou
alebo medzinárodnými zmluvami a či prijatím takých zmien môže dôjsť k zásahu do ľudských
práv a základných slobôd páchateľa. Je zrejmé, že pokiaľ je napadnutá trestnoprávna
úprava miernejšia, takýto zásah z podstaty veci konštatovať nemožno.
363.
Obsahom vykonávaného trestu je určitá ujma na inak chránených základných právach
a slobodách páchateľa (napr. na osobnej slobode, na majetku, na cti a pod.). Samotná
ujma však nie je cieľom trestu, je iba nevyhnutným prostriedkom na dosiahnutie účelu
trestu. V trestnom zákonodarstve právneho štátu nie je trest sám osebe účelom, nepredstavuje
odplatu za spáchaný trestný čin (pozri tiež PL. ÚS 6/09). Trestnoprávna náuka rozoznáva
a popisuje celú radu účelov trestných sankcií, najmä účel retributívny, smerujúci
k uloženiu zaslúženého trestu a ďalej účel konzekvencionalistický, ktorý sa zameriava
na dôsledky trestu. Medzi ne patrí napríklad odstrašenie (teda individuálna a generálna
prevencia), rehabilitácia páchateľa (teda jeho výchova, náprava), inkapacitácia páchateľa
(teda znemožnenie, zabránenie mu v páchaní ďalšej trestnej činnosti), restorácia (teda
obnova, náprava narušených, poškodených vzťahov medzi páchateľom a obeťou i celou
spoločnosťou) či odškodnenie obete. V moderných systémoch trestnej justície sa tieto
účely obvykle vzájomne kombinujú. Pri ukladaní trestu sa zohľadňuje potreba spravodlivého
postihu v reakcii na protispoločenské konanie, ako aj potreba zaistenia bezpečnosti
občanov a majetku pred nebezpečnými páchateľmi, dosiahnutie prevýchovy páchateľa (pokiaľ
je možná), ako i zjednanie nápravy po spáchaní trestného činu. Pri ukladaní trestu
v konkrétnom prípade však rozličné účely môžu byť vo vzájomnom konflikte. Ten potom
možno riešiť napríklad deklarovaním primárneho účelu, ktorý musí byť naplnený vždy,
a na druhej strane účelov podporných (sekundárnych), ktorých dosiahnutie je vhodné,
avšak nie za každých okolností a v plnej miere nevyhnutné (napr. nález Ústavného súdu
Českej republiky sp. zn. I. ÚS 4503/12 z 11. júna 2014, bod 24).
364.
Prijatie nového Trestného zákona v roku 2005 bolo výsledkom dlhoročných rekodifikačných
snáh, ktorých hlavných cieľom bolo vytvorenie dostatočných legislatívnych predpokladov
na účinný boj s kriminalitou (pozri úvod dôvodovej správy, pozn.). Vo výsledku prijatie
tejto úpravy znamenalo sprísňovanie (nielen pokiaľ ide o trestné sadzby). Tak ako
bol zákonodarca oprávnený rozhodnúť o sprísňovaní trestnoprávnej úpravy, rovnako je
oprávnený rozhodnúť aj opačne a len samotná skutočnosť, že došlo k znižovaniu trestných
sadzieb, nemôže mať za následok protiústavnosť takej zmeny.
365.
Ústavný súd poukazuje na svoje závery uvedené v náleze sp. zn. PL. ÚS 106/2011, kde
zdôraznil, že „... by v záujme rešpektovania požiadavky primeranosti trestu bolo žiaduce, aby sa
do budúcna zákonodarca vysporiadal so všeobecne rozšírenou zjednodušenou mylnou predstavou,
v zmysle ktorej prísne trestanie predstavuje zaručený recept na zníženie kriminality,
pričom páchateľ by v podstate mal byť potrestaný nie ako občan majúci základné práva
a slobody, ale ako nepriateľ spoločnosti. Je totiž neospravedlniteľné, aby právo páchateľa
na primeraný trest zodpovedajúci jeho trestnému činu bolo obetované kolektívnemu spoločenskému
záujmu bezpečnosti, pričom zahraničné kriminologické a penologické výskumy navyše
celkom presvedčivo preukazujú, že neprimerané sprísňovanie trestnej represie, ktoré
obvykle (pod vplyvom médií a vysokej punitivity obyvateľstva) predstavuje produkt
emocionálnej a populistickej trestnej politiky, neprispieva k dosiahnutiu žiadneho
pozitívneho výsledku v podobe zníženej kriminality, ale jeho preukázateľným efektom
sú chronicky preplnené väznice a rastúci index väzenskej populácie. Zákonodarca ani
v rámci boja s kriminalitou nesmie opúšťať základné dlhodobé konštanty moderného demokratického
právneho štátu rešpektujúceho a chrániaceho ľudské práva a slobody (vrátane základných
ľudských práv a slobôd páchateľa trestného činu), a to predovšetkým požiadavku primeranosti,
zásadu pomocnej úlohy trestného práva a poňatie trestného práva ako prostriedku ultima
ratio, ako aj princíp humanity trestného práva.“
366.
Navrhovatelia v rámci namietania dopadov tzv. ,,štvorkombinácie“ (sadzby, škody,
premlčanie, podmienečné tresty) komunikujú dopad neprimerane nízkych dolných hraníc
trestných sadzieb. Atakujú tak adekvátnosť trestov za spáchaný trestný čin ako predpoklad
účinnej ochrany spoločnosti v rámci generálnej a individuálnej prevencie. Preventívno-výchovnú
funkciu trestov zabezpečuje hrozba trestom. Trestný zákon nežiaduce a spoločnosti
škodlivé konania premieta do skutkových podstát trestných činov a ujmu za ich spáchanie
formuluje v podobe trestov. Trestný kódex plní svoju preventívnovýchovnú funkciu prostredníctvom
stupnice druhov trestov a ich výmer za jednotlivé trestné činy vyjadrujúcej hodnotový
úsudok o stupni zavrhnutiahodnosti jednotlivých trestných činov. Teoretické východiská
penológie pritom poukazujú na potrebu zvoliť optimálnu mieru represie, keďže ani príliš
mierny, ani príliš prísny trest nepôsobia výchovne, ale demoralizujúco, zároveň varujú
pred tzv. exemplárnym trestaním spočívajúcim v tom, že sa konkrétna prísnosť trestu
neodôvodňuje hľadiskom individuálnej prevencie, ale potrebou odstrašiť verejnosť ustanovením
prehnane prísnych trestov, kde je zintenzívnením represie potlačený moment prevencie
(PL. ÚS 106/2011). Trest je adekvátny a primeraný, ak je v konkrétnom prípade schopný
splniť svoj účel. Trest odňatia slobody je v podmienkach Slovenskej republiky stanovený
(až na niektoré výnimky) relatívne určitou trestnou sadzbou, ktorá má svoju spodnú
a hornú hranicu. Tento prístup nie je samoúčelný a vo svojej podstate takto určené
rozpätie trestnej sadzby vytvára efektívne predpolie na plné rozvinutie sudcovskej
úvahy, ktorá by pri ukladaní trestu mala vychádzať zo základných zásad ukladania trestov
(§ 34 Trestného zákona) a zohľadňovať individuálne okolnosti každej prejednávanej
veci. Logicko-právnou implikáciou sa ponúka záver, že čím väčšie je rozpätie medzi
spodnou a hornou hranicou trestnej sadzby pri konkrétnej skutkovej podstate, tým väčší
priestor dostáva príslušný súd, aby osobitne zohľadnil prípadné špecifické okolnosti
príslušnej trestnej veci a samotného páchateľa a, zjednodušene povedané, „ušil trest
na mieru“. Zásady ukladania trestov predstavujú samy osebe latentné právne normy a
svoje uplatnenie nachádzajú až v rámci konkrétnych prípadov, ktoré všeobecné súdy
riešia, a preto nemožno automaticky prijať všeobecný záver, že pokiaľ je spodná hranica
zákonného rozpätia trestnej sadzby príslušnej skutkovej podstaty nižšia, oslabuje
sa tým represívny či preventívny účinok trestu. Imanentnou súčasťou trestnej sadzby
je aj jej horná hranica, ktorá vo všeobecnej miere spoluurčuje schopnosť trestu pôsobiť
na páchateľa odstrašujúco.
367.
Napokon ústavný súd poukazuje aj na právne záväzné akty Európskej únie, ktoré predpokladajú
aj také úpravy v rámci právneho poriadku, ktoré nemajú vôbec stanovenú dolnú hranicu
trestnej sadzby za trestné činy (pozri napr. čl. 2 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu
a Rady 2018/1673 o boji proti praniu špinavých peňazí prostredníctvom trestného práva,
podľa ktorého je trestná činnosť „akýkoľvek druh trestnej účasti na spáchaní akéhokoľvek trestného činu, za ktorý možno
v súlade s vnútroštátnym právom uložiť trest odňatia slobody alebo ochranné opatrenie
spojené s odňatím slobody s hornou hranicou trestnej sadzby viac ako jeden rok, alebo
v prípade členských štátov, ktoré majú vo svojich právnych systémoch stanovenú dolnú
hranicu trestnej sadzby za trestné činy, akéhokoľvek trestného činu, za ktorý možno
uložiť trest odňatia slobody alebo ochranné opatrenie spojené s odňatím slobody s
dolnou hranicou trestnej sadzby viac ako šesť mesiacov.“. Ústavný súd poznamenáva, že aj návrh novej smernice o boji proti korupcii – COM(2023)
234 (aktuálne v prvom čítaní, pozn.) upravuje len minimálnu hornú hranicu a dolným
hraniciam trestných sadzieb sa nevenuje.
368.
Ak nenormovanie dolnej hranice trestnej sadzby samo osebe nie je problematické (trest
od „nuly“ po hornú sadzbu), o to menej problematické by malo byť jej ustanovenie (ako
prísnejší prvok právnej úpravy). Rozhodujúcou okolnosťou v podmienkach slovenskej
právnej úpravy zostáva individualizácia trestu (s ohľadom na okolnosti konkrétneho
prípadu). Obava z ukladania trestov na dolnej hranici trestnej sadzby je skôr reakciou
na aplikačnú prax v konkrétnom prípade, ktorá môže, ale nemusí byť pri riešení dotknutej
otázky chybná (dolná hranica je súčasťou zákonnej sadzby), pričom ani eventuálna nesprávnosť
rozhodnutia nemôže byť dôvodom protiústavnosti zákona. V tejto súvislosti ústavný
súd reflektuje okolnosť, že aplikácia § 39 Trestného zákona o mimoriadnom znížení
trestu nebola v aplikačnej praxi súdov ojedinelá a pri vytváraní primeraných poistiek
nadužívania tohto inštitútu nie je zníženie dolnej hranice trestnej sadzby neefektívne,
pričom minimálne nie je konfliktné s ústavou, keď sa posilní diskrečná právomoc súdu
na úkor jeho „zošnurovania“ trestnými sadzbami bez možnosti výberu miernejšieho riešenia.
369.
Nadôvažok ústavný súd (pre demonštráciu rôznosti normatívneho prístupu) poukazuje
na francúzsky trestný zákon, ktorý ustanovuje pre jednotlivé trestné činy pevnú výšku
trestu (trest určený bez hornej a dolnej hranice), pričom na inom mieste kódexu sú
definované okolnosti pre zmiernenie alebo sprísnenie daného trestu.
370.
Ústavný súd je toho názoru, že v rozpore so zákazom svojvôle by mohlo byť nevysvetlené
normovanie neprimerane nízkych trestov pevnou sadzbou bez možnosti ich modifikácie
podľa závažnosti trestnej činnosti a konkrétnych okolností prípadu. Namietaná právna
úprava takýto exces nepredstavuje.
371.
Už uvedené závery možno v zásade vzťahovať aj na ustanovenie výšky škody na účely
trestnosti skutku – opäť ide kompetenciu zákonodarcu. Podľa názoru ústavného súdu
zakonzervovanie výšky škody v zákone v dlhodobom horizonte predstavuje riziko pre
právny štát v tom, že vplyvom ekonomických faktorov, ako najmä devalvácie hodnoty
peňazí, pri nezmenenej výške sadzby škody dochádza k faktickému rozširovaniu trestnej
zodpovednosti (skoršia úprava viazanosti rozsahu škodových pásiem na výšku minimálnej
mzdy bola príliš variabilná, fixná úprava je však pri jej dlhoročnom trvaní už, naopak,
príliš rigidná, bez kontaktu s ekonomickou a sociálnou realitou). Uvedené neznamená
bezbrehú možnosť akejkoľvek zmeny výšky škody ako kvalifikačného momentu, ale jej
skutočná výška je stále rozhodnutím zákonodarcu o tom, aká škoda je pokladaná za spoločensky
nebezpečnú tak, aby s ňou bola spojená trestnosť skutku a nepostačovalo jeho prerokovanie
ako priestupku či správneho deliktu v konaní, ktoré je rýchlejšie a spravidla menej
nákladné ako trestné konanie.
372.
Podľa skupiny poslancov 1 vo vzťahu k dopadom novoupravených sadzieb schválené znenie
napadnutého zákona nestanovuje žiadne prechodné ustanovenie umožňujúce odvodiť interpretačné
pravidlo na jednoznačné posúdenie situácie, v ktorej bola podaním obžaloby za účinnosti
skoršieho znenia zákona založená príslušnosť na konanie senátu konkrétneho súdu, avšak
po zmene stráca senát príslušnosť konať vo veci z dôvodu zníženia trestnej sadzby.
373.
Podľa § 567t ods. 3 Trestného poriadku (v znení napadnutého zákona): „Konania, v ktorých bola podaná obžaloba, návrh na schválenie dohody o vine a treste
alebo návrh na uloženie ochranného opatrenia do 14. marca 2024, sa dokončia na súdoch
príslušných podľa predpisov účinných do 14. marca 2024; to platí aj v prípade, ak
v týchto veciach od 15. marca 2024 súd odmietne obžalobu a vráti vec prokurátorovi
na došetrenie alebo vráti prokurátorovi do prípravného konania dohodu o vine a treste,
alebo ak prokurátor vezme späť obžalobu alebo návrh na schválenie dohody o vine a
treste.“
374.
Príslušnosť súdov na súdne konania začaté podľa Trestného poriadku účinného do 15.
marca 2024, ktorých predmetom bola obžaloba, návrh na schválenie dohody o vine a treste
alebo návrh na uloženie ochranného opatrenia, sa teda spravujú doterajšími právnymi
predpismi.
375.
Podľa § 280 ods. 1 Trestného poriadku v zásade, ak súd zistí v žalovanom skutku trestný
čin, na ktorého prejednanie nie je príslušný, postúpi vec príslušnému súdu. Obsadenie
súdu samosudcom alebo senátnou formáciou je procesnými predpismi riešené a prípadné
zmeny (zo senátu na samosudcu) sa v rozhodovacej činnosti súdov predpokladajú [napr.
§ 244 ods. 1 písm. i) Trestného poriadku]. Okrem iného môžu nastať v prípade, ak sa
má aplikovať (a to nielen v preskúmavanej veci) neskorší priaznivejší predpis a vec
má posúdiť samosudca (čl. 50 ods. 6 ústavy). Ústavný súd, ktorý je limitovaný obsahom
návrhov, neidentifikoval zámer zákonodarcu dosiahnuť napadnutou normou zmeny rozhodovacích
formácii súdov a riešenie tomu zodpovedajúcej procesnej otázky v priebehu konania
(bez akejkoľvek ústavnej relevancie zmeny zákonnej úpravy) je potrebné ponechať rozhodovaniu
súdov.
376.
S ohľadom na už uvedené závery ústavný súd v tejto časti návrhom navrhovateľov nevyhovel.
VI.2. K zmenám v možnosti uloženia podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody:
377.
Napadnuté zmeny rozširujú možnosti súdu ukladať tzv. „podmienečné tresty odňatia
slobody“, resp. legálne rozhodnúť o podmienečnom odklade výkonu trestu odňatia slobody.
Novelizačná zmena má za následok to, že súd bude môcť podmienečne odložiť výkon trestu
odňatia slobody neprevyšujúceho tri roky (aktuálne dva roky) a s probačným dohľadom
bude možné podmienečne odložiť výkon trestu odňatia slobody neprevyšujúceho štyri
roky (aktuálne tri roky). Na tomto mieste treba zdôrazniť, že podmienečné odloženie
výkonu trestu odňatia slobody podľa § 49 a § 51 Trestného zákona je fakultatívnou
možnosťou, ktorá sa viaže na splnenie dvoch podmienok:
a) vzhľadom na osobu páchateľa, najmä s prihliadnutím na jeho doterajší život a prostredie,
v ktorom žije a pracuje, a na okolnosti prípadu, dôvodne zastáva názor, že na zabezpečenie
ochrany spoločnosti a nápravu páchateľa výkon trestu odňatia slobody nie je nevyhnutný,
alebo
b) prijme záruku za nápravu páchateľa a ak vzhľadom na výchovný vplyv toho, kto záruku
ponúkol, zastáva názor, že výkon trestu odňatia slobody nie je nevyhnutný.
378.
Ústavný súd s plnou mierou pochopenia vníma výhrady, ktoré odzneli aj vo verejnosti
a ktoré v návrhoch pretavili navrhovatelia do tvrdenia o amnestii či dekriminalizácii
určitého okruhu osôb, no aj tieto výhrady musí odmietnuť. Ako už ústavný súd v skoršej
časti odôvodnenia predoslal, aj v tomto prípade ide o normatívnu úpravu pre všetky
prípady rovnakého druhu a neurčitého počtu (ako výraz generality práva), ktorých sa
však v konečnom dôsledku zákon a jeho zmena musí, samozrejme, dotknúť aj konkrétne
a osobne. Z vecného hľadiska, páchateľovi súd trest odňatia slobody primárne uloží,
ale zároveň (vždy nenárokovo pri splnení skôr citovaných zákonných podmienok) odloží
jeho výkon na skúšobnú dobu v trvaní jedného roka až piatich rokov, čo znamená, že
odsúdený je vystavený hrozbe trestu a v prípade, ak nebude viesť riadny život, bude
mu nariadený výkon trestu odňatia slobody in natura. Teda ide len o zohľadnenie konkrétneho špecifika, či páchateľ vzhľadom na svoju
osobu, pomery a závažnosť trestného činu patrí do väzenského prostredia alebo nie,
avšak podľa zákonných kritérií a vždy preskúmateľne odvolacím súdom, keď riešenie
dotknutej otázky záleží od konkrétneho prípadu vrátane osoby konkrétneho páchateľa.
Novela teda nemôže mať za následok automatické ukladanie „len“ podmienečných trestov.
Ich počet v absolútnej hodnote aj v percentuálnom vyjadrení zrejme vzrastie, ale to
je už, ako bolo uvedené, vecou trestnej politiky štátu, ktorá je podrobená zodpovednosti
zákonodarcu, a to v rovine politickej, ako aj z hľadiska potreby sledovania aplikačných
výsledkov a eventuálneho prijatia zákonnej zmeny, pričom, naopak, trestná politika
nie je revidovateľná (mimo extrémneho excesu, o ktorý nejde) ústavným súdom v konaní
o súlade právnych predpisov.
379.
Je potrebné vziať do úvahy aj argumentáciu navrhovateľov vo vzťahu k ochrane práv
poškodených. Práve pri majetkovej a ekonomickej kriminalite je podstatným faktorom
náhrada škody, čo je významný prvok restoratívnej justície. Kombinácia podmienečného
trestu odňatia slobody s povinnosťou nahradiť škodu v skúšobnej dobe (čo je súčasťou
už prednovelizačnej zákonnej úpravy) sa môže javiť ako podstatne efektívnejšia aj
z hľadiska dostatku ochrany spoločnosti, spôsobu potrestania páchateľa a garancie
práv poškodeného. To platí aj napriek tomu, že ústavný súd vníma tézy o restoratívnej
justícii zdržanlivo do tej miery, že náhrada škody je súkromnoprávnou samozrejmosťou
a verejnoprávne sankcionovanie trestných činov trestom zabezpečuje prioritne ochranu
spoločnosti, výchovu páchateľa k vedeniu riadneho života, individuálnu a generálnu
prevenciu, zároveň morálne odsúdenie páchateľa spoločnosťou [§ 34 ods. 1 Trestného
zákona a vo vzťahu k právnickým osobám § 11 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti
právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb“)]. To zodpovedá aj účelu
Trestného poriadku podľa § 1 tohto zákona spočívajúcemu predovšetkým v náležitom zistení
trestných činov a potrestaní ich páchateľov. V tejto súvislosti je však vhodné poukázať
aj na novelizované znenie § 34 ods. 4 Trestného zákona zdôrazňujúce pri ukladaní trestu
otázku náhrady škody, čo je vo vzťahu k reparácii následkov trestného činu voči poškodenému
iste priaznivé a túto okolnosť nemožno opomenúť. To všetko sú atribúty, ktoré je súd
v rámci svojej diskrečnej právomoci povinný zvažovať a nájsť optimálne riešenie, čo
platí pri už zmienenej nenárokovosti, a, naopak, potrebe dostatočného odôvodnenia
podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody.
380.
Ústavný súd považuje za dôležité obmedzenie, podľa ktorého je podmienečný odklad
výkonu trestu odňatia slobody zo zákona vylúčený pri úmyselných trestných činoch spáchaných
v skúšobnej dobe podmienečného odsúdenia a podmienečného prepustenia z výkonu trestu
odňatia slobody. Práve v takých prípadoch je rešpektovaná bazálna represívna funkcia
trestného práva vylúčením opakovaného dobrodenia nevykonaním uloženého trestu napriek
úmyselne premárnenej šanci viesť riadny život, pričom k takému polemickému prvku novelizačná
aktivita zákonodarcu neviedla.
381.
Ústavný súd v závere tejto časti poznamenáva, že ak by nebola akceptovaná rozumne
dimenzovaná možnosť podmienečne odložiť výkon trestu odňatia slobody, čo má (nielen)
v našom právnom poriadku významnú tradíciu, nezávislé súdnictvo by stratilo na význame
a sankčný systém by nadobudol charakter prílišnej, pre štát drahej a sociálne neúnosnej
represie. Zvýšenie hornej hranice trestu odňatia slobody, ktorého výkon je možné podmienečne
odložiť (aj s probačným dohľadom) o jeden rok, už prima facie nepredstavuje nivelizáciu sankčnej ochrany spoločenských hodnôt, ktorá by mohla byť
ústavne kolízna, a prezentované úvahy ústavného súdu majú skôr dokresľujúci charakter.
382.
Na základe uvedeného ústavný súd návrhom navrhovateľov v tejto časti nevyhovel.
VI.3. Ku skracovaniu premlčacích dôb:
383.
Navrhovatelia zhodne namietajú skrátenie premlčacích dôb, a to (i) z 20 rokov na
15 rokov v prípade zločinov, ktorých horná hranica trestnej sadzby v osobitnej časti
Trestného zákona prevyšuje 10 rokov podľa § 87 ods. 1 písm. b) Trestného zákona; (ii)
z 20 rokov na 10 rokov v prípade zločinov, ktorých horná hranica trestnej sadzby v
osobitnej časti Trestného zákona neprevyšuje (je ustanovená na) 10 rokov podľa § 87
ods. 1 písm. c) Trestného zákona, a (iii) z 5 rokov na 3 roky v prípade prečinov,
ktorých horná hranica trestnej sadzby v osobitnej časti Trestného zákona neprevyšuje
(je ustanovená na) 3 roky podľa § 87 ods. 1 písm. e) Trestného zákona.
384.
Prvé dve skupiny skrátenia premlčacích dôb sa dotýkajú najmä zločinov a obzvlášť
závažných zločinov, predovšetkým proti životu a zdraviu, slobode a ľudskej dôstojnosti,
proti rodine a mládeži, za ktoré Trestný zákon neumožňuje uložiť trest odňatia slobody
na doživotie a horná hranica trestnej sadzby je najmenej 10 rokov. Navrhovatelia preto
namietajú, že sa napadnutá úprava dotkne veľkého počtu násilných trestných činov.
385.
Uvedené námietky proti skráteniu premlčacích dôb už uvedených trestných činov čiastočne
vyriešilo prijatie zákona č. 47/2024 Z. z., ktorým sa novelizoval Trestný zákon s
účinnosťou od 15. marca 2024. Táto novela Trestného zákona bola prijatá 28. februára
2024, teda po podaní návrhov na začatie konania o súlade napadnutého zákona ústavnému
súdu.
386.
Zákonodarca vložil do § 87 Trestného zákona nový odsek 6, podľa ktorého „ak ide o zločin, za ktorý tento zákon v prvej hlave, druhej hlave, tretej hlave a
deviatej hlave osobitnej časti dovoľuje uložiť trest odňatia slobody s hornou hranicou
trestnej sadzby najmenej desať rokov, trestnosť činu zaniká uplynutím premlčacej doby,
ktorá je dvadsať rokov; ustanovenie odseku 1 písm. b) sa nepoužije. Ak ide o prečin,
za ktorý tento zákon v prvej hlave, druhej hlave, tretej hlave a deviatej hlave osobitnej
časti dovoľuje uložiť trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej
tri roky, trestnosť činu zaniká uplynutím premlčacej doby, ktorá je päť rokov; ustanovenie
odseku 1 písm. d) sa nepoužije“.
387.
Touto novelizáciou došlo v prípade trestných činov uvedených v osobitnej časti Trestného
zákona v prvej hlave (trestné činy proti životu a zdraviu), druhej hlave (trestné
činy proti slobode a ľudskej dôstojnosti), tretej hlave (trestné činy proti rodine
a mládeži) a deviatej hlave (trestné činy proti iným právam a slobodám) de facto k návratu k pôvodným premlčacím dobám, ktoré boli (sú) platné a účinné pred prijatím
napadnutého zákona, resp. účinok napadnutej novelizácie je vo vzťahu k týmto kategóriám
trestných činov z hľadiska zmeny dĺžky premlčacích dôb eliminovaný aj bez sťažovateľmi
navrhovanej eventuality derogačného nálezu ústavného súdu. Pre úplnosť je potrebné
dodať, že pri týchto najzávažnejších trestných činoch zákonodarca nemenil trestné
sadzby, od ktorých výšky sa konkrétne premlčacie doby odvíjajú (s výnimkou drogových
trestných činov, pri ktorých sa mení celá koncepcia vrátane zmeny samotných skutkových
podstát).
388.
Inými slovami, prijatím zákona č. 47/2004 Z. z. a ním vykonaným doplnením Trestného
zákona v § 87 o odsek 6 sa stali vo vzťahu k tam vymedzeným kategóriám trestných činov
neaktuálne námietky úpravy premlčania trestného stíhania v § 87 ods. 1 písm. b) a
d) (body 55 až 57 v čl. I napadnutého zákona), keďže v rozsahu dodatkovej novelizácie
obsahovo dochádza k čiastkovej fixácii aktuálne účinného právneho stavu. Až nadobudnutím
účinnosti napadnutého zákona nadobudne medzitýmna zmena Trestného zákona (nový odsek
6 v § 87) charakter lex specialis oproti zmenenému všeobecnému režimu podľa § 87 ods. 1 písm. b) a d).
389.
Predmetom návrhov navrhovateľov však neboli zásahy zákonodarcu pri premlčacích dobách
len z hľadiska násilných trestných činov (kde sa právna úprava de facto opätovne sprísnila ustanovením výnimky z novelizačného zmiernenia napadnutým zákonom),
ale ich znižovanie namietali aj vo vzťahu k iným trestným činom, kde prijatím zákona
č. 47/2024 Z. z. k zmene nedošlo. Z uvedených dôvodov preto ústavný súd v tej časti
návrhov, ktorých sa zmena Trestného zákona zákonom č. 47/2024 Z. z. priamo dotkla
naplnením ich požiadaviek, čím sa stali obsahovo neaktuálnymi (pozri predchádzajúce
dva body tohto odôvodnenia), bez potreby ďalšieho skúmania argumentácie navrhovateľov
návrhom nevyhovel.
390.
Premlčanie trestného stíhania je jedným z komponentov inštitútu trestnosti činu,
ktorého sa ústava dotýka z intertemporálneho hľadiska v čl. 50 ods. 6. Je potrebné
odlíšiť trestnosť činu a ukladanie trestu ako inštitúty pokryté označeným ústavným
ustanovením s priemetom do § 2 ods. 1 Trestného zákona a výkon trestu, ktorý je mimo
režimu tejto úpravy, a to aj v prípade hmotnoprávnych ustanovení týkajúcich sa výkonu
jednotlivých druhov trestov (napríklad a typicky úprava podmienečného prepustenia
z výkonu trestu odňatia slobody).
391.
Premlčanie ako zložka trestnosti činu v prípade, že dôjde k jej zmierneniu, čo je
spravidla pretavené do skrátenia premlčacích dôb, pôsobí aj na vzťahy pred schválením
novej priaznivejšej úpravy. Popri explicitnom zakotvení pravidla podľa čl. 50 ods.
6 druhej vety ústavy o spätnom pôsobení neskoršej priaznivejšej úpravy ústavný súd
považuje za vhodné upozorniť aj na rozsudok ESĽP Scoppola proti Taliansku (č. 2) zo
17. 9. 2009, č. 10249/03, ktorý sa v oblasti nielen zákazu retroaktivity nepriaznivej
pre páchateľa, ale aj v oblasti príkazu retroaktivity pre páchateľa priaznivej priklonil
pri aplikácii čl. 7 ods. 1 dohovoru k našej ústavnej koncepcii, aj keď by aj opačné
riešenie bolo v tomto konaní ústavného súdu vzhľadom na čl. 50 ods. 6 a čl. 154c ods.
1 ústavy nepodstatné (podobne ESĽP rozhodol vo veci Jidic proti Rumunsku – rozsudok
č. 45776/16 z 18. 2. 2020).
392.
Navrhovatelia vo vzťahu k zmenám inštitútu premlčania v trestnom práve zhodne argumentujú
ústavnou neudržateľnosťou nových pravidiel premlčania a tiež zneužitím tohto inštitútu
s cieľom predkladateľa zákona dosiahnuť zánik trestnosti v individuálnych prípadoch
v dôsledku zásady pôsobenia neskoršieho priaznivého práva.
393.
S navrhovateľmi je možné súhlasiť v tom, že nová právna úprava premlčania z dôvodu
jej priaznivejšieho obsahu môže dopadať na skutky, ku ktorým došlo pred jej účinnosťou.
Avšak opäť ako v predchádzajúcej časti k argumentácii v návrhu skupiny poslancov 2
v bodoch 201 (iv) a 202 o tom, že obsah noriem v čl. I napadnutého zákona má priamo
pomôcť obvineným poslancom, ako aj obvineným spriazneným či blízkym osobám členov
vlády alebo koaličných poslancov, ústavný súd uvádza, že v konaní podľa článku 125
ústavy je z hľadiska ústavného prieskumu relevantné posúdenie súladu preskúmavaných
právnych predpisov s referenčnými normami v abstraktnej rovine (in abstracto).
394.
Jedným z princípov právneho štátu je aj princíp všeobecnosti právnych noriem (generality
práva). Tento princíp vyplýva z dlhodobej a zo stabilnej rozhodovacej činnosti ústavného
súdu, ktorý už vo veci sp. zn. PL. ÚS 16/95 skonštatoval, že porušenie princípu generality
práva nie je v súlade s princípom právneho štátu. Tento názor ústavný súd zopakoval
aj v rozhodnutí vo veci sp. zn. PL. ÚS 37/95, v ktorom okrem iného uviedol, že princíp
generality právnej normy spočíva aj v tom, že ňou ustanovené obmedzenia musia mať
všeobecný charakter. Túto skutočnosť opätovne potvrdil ústavný súd v rozhodnutí vo
veci sp. zn. PL. ÚS 19/05 a význam princípu generality právnych noriem ako súčasti
princípu právneho štátu ústavný súd zvýraznil aj v rozhodnutiach vo veciach sp. zn.
PL. ÚS 18/06, PL. ÚS 115/2011, PL. ÚS 7/2017 a najnovšie aj v sp. zn. PL. ÚS 7/2021.
395.
V tejto súvislosti navrhovateľmi artikulovanú svojvôľu pri tvrdení o cielení novely
až s úmyslom na úrovni abolície oslabuje skutočnosť, že k plošnému zmierneniu trestnosti
nedošlo na základe snahy plošne upraviť trestnosť ako následok určitého dlhodobého
vývoja spoločnosti, ktorá by bola všeobecne aprobovaná ako primeraná, ale na základe
snahy vlády bez rušenia akéhokoľvek trestného činu zmierniť trestnosť činov na základe
argumentu, že novelizácia v roku 2005 privodila výrazné sprísnenie trestnosti (čo
sa konštatovalo sčasti už pri legislatívne nedokončenej novelizácii Trestného zákona
pripravovanej ministrom spravodlivosti predchádzajúcej vlády).
396.
V obsahu čl. I napadnutého zákona v časti úpravy premlčacích dôb ústavný súd neidentifikoval
také určujúce, rozlišujúce alebo vylučujúce kritérium, ktoré by v rozpore s princípom
generality práva zacieľovalo právnu úpravu výslovne na osoby uvedené v bode 201 (iv)
návrhu skupiny poslancov 2. K ochrane verejného záujmu v tomto konaní sa ústavný súd
už vyjadril v časti venovanej legislatívnemu procesu. Je žiaduce dodať (obsahovo opätovne),
že akékoľvek námietky atakujúce zmenu trestnej politiky štátu (ktorej vecné parametre
ústavný súd okrem možnej excesívnosti, ako už bolo uvedené, neskúma) tvrdenou okolnosťou,
že novoustanovené zmiernenie tejto politiky prinesie aj výhodu konkrétnym osobám v
už vedených trestných konaniach, nie sú dôvodom na derogáciu dotknutej zmeny Trestného
zákona ústavným súdom. Konkrétnym a taxatívne ustanoveným dôvodom takého záveru je,
že ústava v čl. 50 ods. 6 prikazuje posúdiť trestnosť činu a uložiť trest podľa neskoršieho
(neskôr účinného) zákona, ak je pre páchateľa priaznivejší než zákon účinný v čase
spáchania činu, a to bezvýnimočne. Práve zákonná zmena, ktorá by nerešpektovala toto
generálne pravidlo pre časovú pôsobnosť Trestného zákona a jeho zmien (stvárnené v
§ 2 ods. 1 tohto zákona), teda by ustanovovala výnimku z priaznivejšieho posúdenia
podľa novoprijatého zákona celkovo pre niektoré osoby alebo niektoré trestné činy,
by bola v tomto obsahovom prvku nesúladná s ústavou. Ak teda má na použitie nového,
pre páchateľa priaznivejšieho zákona nárok každý páchateľ, nemôže mať zároveň poškodený
v ktorejkoľvek trestnej veci opačne orientovaný nárok, a to aby bol vo vzťahu k páchateľovi
použitý (ako menej priaznivý) Trestný zákon účinný v čase spáchania činu, akokoľvek
by sa to mohlo zdať v individuálnom prípade alebo v širšom kontexte spravodlivé. Nadväzujúc
na uvedené, zároveň platí, že námietky o klientelistickej motivácii koncepčnej zákonnej
zmeny týkajúcej sa zmiernenia trestnej represie, ktorá prešla parlamentným schvaľovacím
procesom a ktorá má všeobecný, nie personálne orientovaný normatívny záber (ktorý
by, naopak, v tomto konaní diskvalifikačný bol), sú mimo predmetu prieskumu ústavného
súdu, je ich možné vznášať v rovine morálnej alebo politickej zodpovednosti, ale nie
ako úspešnú námietku v konaní o súlade právnych predpisov.
397.
Ústavný súd aj v tejto časti a v kontexte predchádzajúceho bodu pripomína, že nedisponuje
kompetenciou opravovať či vylepšovať preskúmavanú legislatívu. Ako už mnohokrát konštatoval,
jeho úlohou nie je posudzovať ani správnosť právnej úpravy (PL. ÚS 95/2011, bod 28;
PL. ÚS 102/2011; PL. ÚS 13/2012, bod 98; PL. ÚS 11/2016, bod 26, z novšej judikatúry
PL. ÚS 95/2011 – ústavnosť tajnej voľby, bod 28; PL. ÚS 102/2011 – reforma súdov II,
časť VI; PL. ÚS 13/2012 – platy sestier, bod 80; PL. ÚS 11/2016 – ochrana spotrebiteľa
a premlčanie ex offo, bod 26; PL. ÚS 10/2018 – zrušenie anestéziologických ambulancií; PL. ÚS 15/2018
– nájom pôdy, bod 52; PL. ÚS 6/2022 – odvolávanie vedúcich v štátnej službe, bod 69).
V konaní o súlade právnych predpisov je potrebné rozlišovať medzi kritériom ústavnej
súladnosti a kritériom vecnej správnosti či koncepčnosti právnej úpravy (PL. ÚS 10/2023,
bod 51).
398.
Navrhovatelia ďalej namietajú nesúlad napadnutých noriem o premlčaní aj pre rozpor
s právom Európskej únie v súvislosti s ochranou finančných záujmov Európskej únie.
399.
Povinnosť členských štátov chrániť finančné záujmy Európskej únie vyplýva z čl. 325
zmluvy o fungovaní EÚ, podľa ktorého majú členské štáty zamedziť podvodom a iným protiprávnym
konaniam poškodzujúcim finančné záujmy Európskej únie prostredníctvom odradzujúcich
opatrení, ktoré majú byť rovnaké ako opatrenia, ktoré prijímajú na zamedzenie podvodov
poškodzujúcich ich vlastné finančné záujmy. Súdny dvor v rozsudku vo veci C-105/14,
Taricco uviedol, že členské štáty musia zabezpečiť, aby sa za prípady závažného podvodu
ukladali predovšetkým účinné a odstrašujúce tresty a aby opatrenia prijaté v tejto
súvislosti boli navyše rovnaké ako opatrenia, ktoré členské štáty prijímajú v rámci
boja proti podvodom rovnakého stupňa závažnosti, ktoré poškodzujú ich vlastné finančné
záujmy (bod 43 rozsudku).
400.
V tejto súvislosti je minimálne dôležité, či (i) nové trestné normy o premlčaní negarantujú
ochranu záujmov Európskej únie menej priaznivo oproti vnútroštátnym záujmom a (ii)
nedošlo k strate účinnosti a odstrašujúcej povahy trestania v dôsledku nových trestných
noriem o premlčaní.
401.
Ústavný súd v žiadnom z troch návrhov nenašiel identifikáciu právnej situácie, v
ktorej by namietaná právna úprava garantovala menej priaznivú ochranu vo veciach finančných
záujmov Európskej únie než vo veciach vnútroštátnych záujmov. Vo vzťahu k neúčinnosti
(neefektívnosti) a nedostatku odstrašujúceho účinku namietaných ustanovení o premlčaní
ústavný súd považuje návrhy za neodôvodnené. Návrhy v tomto smere komunikujú len všeobecnú
obavu, že dochádza k zníženiu trestnosti pri premlčaní, v dôsledku čoho dôjde aj v
prebiehajúcich konaniach k zastaveniu už začatých procesov (porov. bod VI.1 odôvodnenia
k trestným sadzbám).
402.
O nič menej ako primerané trestné sadzby sú dôležité trestnoprávne mechanizmy, ktorých
cieľom je neodvrátiteľnosť trestného stíhania. Slovenská republika má tieto mechanizmy
aj pri inštitúte premlčania nastavené primerane a namietaná právna úprava ich nerobí
nevyváženými. Pre porovnanie so slovenskou právnou úpravou je možné spomenúť, že Súdny
dvor sa v už spomínanom rozsudku Taricco zaoberal talianskou právnou úpravou, v zmysle
ktorej sa premlčacia doba, ktorá začala plynúť po prerušení plynutia premlčacej doby,
mohla predĺžiť iba o štvrtinu svojej pôvodnej dĺžky. Slovenská právna úprava takýto
benefit stíhaným osobám nepriznáva.
403.
Podľa novelizovaného § 87 ods. 3 Trestného zákona sa premlčanie trestného stíhania
prerušuje vznesením obvinenia pre trestný čin, o ktorého premlčanie ide, ako aj po
ňom nasledujúcimi riadnymi úkonmi orgánu činného v trestnom konaní, sudcu pre prípravné
konanie alebo súdu smerujúcimi k trestnému stíhaniu obvineného okrem prípadu, ak obvinenie
bolo následne zrušené alebo ak páchateľ bol v premlčacej dobe právoplatne odsúdený
za nový úmyselný trestný čin spáchaný v premlčacej dobe, na ktorý tento zákon ustanovuje
trest rovnaký alebo prísnejší.
404.
Namietaná právna úprava týkajúca sa plynutia premlčacej doby nepozná obdobnú limitáciu
ako v talianskom právnom poriadku (čl. 160 a 161 Trestného zákona, keď prerušenie
premlčacej doby môže viesť k jej predĺženiu nanajvýš o 1/4). Podľa § 87 ods. 4 Trestného
zákona (aj novelizovaného znenia) prerušením premlčania sa začína nová premlčacia
doba.
405.
Konzekvencie s trestnými sadzbami vo veci Taricco nie sú naklonené záveru, že by
namietaná právna úprava premlčania mala byť nedostatočne odstrašujúca. Ústavný súd
medziiným porovnal trestné sadzby a premlčacie doby, ktoré zodpovedajú talianskemu
trestnému činu podania podvodného priznania dane z pridanej hodnoty použitím fiktívnych
faktúr ako v prípade Tarrico. Za obdobný trestný čin poškodzovania finančných záujmov
Európskej únie (§ 261 a nasl. Trestného zákona) ako v prípade Taricco na Slovensku
hrozí trest odňatia slobody na 7 až 12 rokov. Podľa § 87 ods. 1 písm. b) Trestného
zákona je pri tomto zločine premlčacia doba 15 rokov (a to aj podľa novelizovaného
znenia Trestného zákona). Vo veci Taricco išlo v čase, keď sa tento prípad rozhodoval,
maximálne o 7 rokov trestu odňatia slobody s premlčacou dobou 7 rokov.
406.
Navrhovatelia namietajú porušenie medzinárodných záväzkov v spojení s normovaním
trojročnej premlčacej doby. Ústavný súd poukazuje na smernicu Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné
záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva (Ú. v. EÚ L 198, 28. 7. 2017), podľa
ktorej (čl. 12 ods. 1 až 3):
„1. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia s cieľom ustanoviť premlčaciu dobu, ktorá
umožňuje vyšetrovanie, trestné stíhanie, súdne konanie a vydávanie rozsudkov v súvislosti
s trestnými činmi uvedenými v článkoch 3,4 a 5 počas dostatočne dlhého obdobia od
spáchania uvedených trestných činov, aby bolo možné uvedené trestné činy účinne riešiť.
2. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia s cieľom umožniť vyšetrovanie, trestné
stíhanie, súdne konanie a vydávanie rozsudkov v súvislosti s trestnými činmi uvedenými
v článkoch 3, 4 a 5, za ktoré možno uložiť trest odňatia slobody s hornou hranicou
trestnej sadzby najmenej štyri roky, počas obdobia najmenej piatich rokov od spáchania
týchto trestných činov.
3. Odchylne od odseku 2 môžu členské štáty stanoviť premlčaciu dobu, ktorá je kratšia
než päť rokov, ale nie kratšia než tri roky, ak zabezpečia, že plynutie premlčacej
doby sa môže prerušiť alebo pozastaviť na základe konkrétnych úkonov.“
407.
Smernica má za cieľ, aby premlčacie doby umožňovali trestné konanie počas dostatočne
dlhého obdobia od spáchania trestných činov, pričom pripúšťa aj trojročnú premlčaciu
dobu, ak sa premlčanie môže prerušiť alebo pozastaviť na základe konkrétnych právnych
úkonov.
408.
Novo normované sadzby a právne mechanizmy spočívania či prerušenia plynutia premlčacej
doby, pri ktorých nič nenasvedčuje, že by predstavovali nízky štandard trestnoprávnej
ochrany, viedli ústavný súd k zdržanlivosti vo vzťahu k napadnutej právnej úprave
aj pri posudzovaní náročných kritérií podľa dohovoru OSN o boji proti korupcii, podľa
ktorého príslušný štát ,,... alebo zabezpečí pozastavenie premlčacej doby obmedzenia, ak sa údajný páchateľ
vyhýbal výkonu spravodlivosti“ (čl. 29 dohovoru OSN o boji proti korupcii).
409.
Vhodným komparačným príkladom je tradične právna úprava Českej republiky. Podľa §
34 Trestného zákonníka: „trestní odpovědnost za trestný čin zaniká uplynutím promlčecí doby, jež činí a) 30,
jde-li o trestný čin, za který trestní zákon dovoluje uložení výjimečného trestu,
a trestný čin spáchaný při vypracování nebo při schvalování privatizačního projektu
podle jiného právního předpisu, b) 15 let, činí-li horní hranice trestní sazby odnětí
svobody nejméně 10 let, c) 10 let, činí-li horní hranice trestní sazby odnětí svobody
nejméně 5 let, d) 5 let, činí-li horní hranice trestní sazby odnětí svobody nejméně
3 léta, e) 3 léta u ostatních trestných činů.“
410.
Na porovnanie úpravy podľa § 87 Trestného zákona rozdiel spočíva v rozlišovaní dĺžky
premlčacej doby podľa kategorizácie trestných činov (zločin, prečin) a pri dĺžke premlčacej
doby v prípade hornej hranice trestnej sadzby desať rokov a tri roky, čo predstavuje
jednak miernejšie a jednak prísnejšie posúdenie, celkovo je však porovnateľné.
411.
Ústavný súd ani po uvedenej komparácii v medziach návrhov navrhovateľov nedospel
k záveru, že by preskúmavané normy o premlčaní boli neúčinné (neefektívne) alebo také,
ktoré by znamenali významný exces oproti európskym štandardom. K nedostatku kompetencie
vyvodiť závery vo vzťahu k vecnej stránke nových dôb premlčania trestného stíhania
ústavný súd pripomína judikatúrne ustálený koncept rešpektu diskrécie zákonodarcu.
Návrhom navrhovateľov s ohľadom na uvedené ani v tejto časti nebolo možné vyhovieť.
412.
Sumárne k tzv. štvorkombinácii ústavný súd konštatuje, že závery týkajúce sa jednotlivých
prvkov zmiernenia trestnoprávnej represie platia aj pri ich navrhovateľmi namietanom
vzájomnom pôsobení. Je právne podľa obsahu zákona/porovnaním dotknutých právnych úprav,
najmä v oblasti trestných sadzieb, jednoznačne konštatovateľným faktom, že pri rekodifikácii
v roku 2005 došlo v príslušnom smere k výraznému sprísneniu, a to aj oproti okolitým
členským štátom Európskej únie (napríklad a typicky oproti Českej republike). Opätovné
zmiernenie z takto skôr generovaného normatívneho stavu, a to ani v kombinácii sťažovateľmi
pomenovaných faktorov, nestavia Trestný zákon pri samostatnom posúdení ani pri relevantnom
medzištátnom porovnaní (o ktoré sa navrhovatelia ani nepokúšajú) do pozície excesívnej
rezignácie na štátom garantovanú ochranu ústavných a iných spoločenských hodnôt prostriedkami
trestného práva. Ústavný súd na základe už skôr odôvodneného záveru o absencii svojej
ingerencie do ústavne únosnej zmeny trestnej politiky štátu, ako aj na základe v uznesení
o prijatí veci na ďalšie konanie prezentovanej tézy, že nie je druhou komorou parlamentu,
nenašiel dôvod na zásah do právomoci zákonodarného orgánu svojím derogačným nálezom,
a to mimo časti výroku tohto nálezu orientovanej na nesúlad právnych predpisov.
413.
Ústavný súd sa hlási k tomu, že ústavnou hodnotou hodnou osobitnej ochrany je aj
vnútorná bezpečnosť štátu, ktorá je inter alia poskytovaná aj prostredníctvom noriem trestného práva. Vyplýva to z čl. 1 ods. 1
ústavy, v zmysle ktorého je Slovenská republika zvrchovaný, demokratický a právny
štát. Ústavný súd by tak bol povolaný zasiahnuť proti komplexnejším zmenám v trestnej
politike štátu v prípade, ak by ústavná hodnota vnútornej bezpečnosti štátu bola zasiahnutá
deštruktívnym spôsobom, keď by trestné právo nemohlo plniť takmer vôbec účel ochrany
štátu či spoločnosti a realizované zmeny by mali celkom zjavný potenciál vyvolať komplexnú
eróziu trestnoprávnej ochrany. Je evidentné, že od tejto situácie je potrebné odlišovať
stav, keď zákonodarca reprezentovaný v pléne národnej rady demokraticky ustanovenou
väčšinou realizuje svoje vlastné uváženie o účele, cieľoch či prísnosti trestnoprávnej
politiky štátu. Ústavný súd spravidla veľmi uvážlivo vstupuje do zmien v trestnej
politike štátu a ich ústavnosť stráži nielen z hľadiska individuálnych trestnoprávnych
zmien, ale aj z hľadiska systémovej perspektívy, ktorú hodnotí prostredníctvom možnosti
naplnenia skôr popísanej hypotézy evidentného rozkladu systému trestnoprávnej ochrany
ústavných hodnôt v kontexte vnútornej bezpečnosti štátu. V prejednávanom prípade však
ústavný súd takú hrozbu nezistil.
VI.4. K prechodným ustanoveniam upraveným v čl. I bode 198 (§ 438k ods. 1 a 5) a v
čl. XVII bode 7 (§ 36a) napadnutého zákona:
414.
V čl. I bode 198 napadnutého zákona bol za § 438j vložený nový § 438k – Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. marca 2024, kde podľa odseku 1 tohto ustanovenia: „Právna úprava, ktorá nadobudne účinnosť 15. marca 2024, sa vzťahuje na rozhodnutia
o uložení trestu prepadnutia majetku podľa § 58 ods. 2 a 3 zákona účinného do 14.
marca 2024, ktoré nadobudli právoplatnosť pred 15. marcom 2024, ak rozhodnutia o uložení
trestu prepadnutia majetku neboli ešte celkom vykonané, takéto rozhodnutia boli vydané
na základe aplikácie právneho predpisu, jeho časti alebo niektorého ustanovenia, ktoré
stratili účinnosť podľa čl. 125 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a súd na návrh
oprávnenej osoby povolil obnovu konania podľa osobitného predpisu.“
415.
V prípade čl. I bodu 198 napadnutého zákona (v časti týkajúcej sa § 438k ods. 1)
je ústavný súd toho názoru, že ide o neprípustnú modifikáciu čl. 50 ods. 6 ústavy
premietnutú v podústavnej rovine do § 2 ods. 1 Trestného zákona o časovej pôsobnosti
Trestného zákona. Pri opätovnom posudzovaní trestnosti činu a ukladaní trestu (v tomto
prípade pri opätovnom ukladaní trestu po povolení obnovy konania spojenej so zrušením
výroku o treste odsudzujúceho rozsudku) musí súd pre konkrétny prípad vyhodnotiť,
ktorý zákon je v komplexe všetkých aspektov týkajúcich sa relevantných aplikačných
otázok pre páchateľa najpriaznivejší. Spomedzi účinných znení zákona nemožno pritom
vylúčiť jeho znenie po vyhlásení derogačného nálezu ústavného súdu, ktorý modifikuje
účinné znenie § 58 Trestného zákona, teda nemožno opomenúť znenie účinné od 20. októbra
2023, ak by bolo pre páchateľa priaznivejšie než novoúčinné znenie zákona, a to aj
ak by bolo novoúčinné znenie zákona pre páchateľa priaznivejšie než jeho pôvodné „prednálezové“
znenie. Riešenie zvolené zákonodarcom sa tak dostáva aj do konfliktu s čl. 1 ods.
1 ústavy, a to nerešpektovaním kogentnej úpravy dotknutej otázky v čl. 50 ods. 6 ústavy.
Na tejto báze je vo vzťahu k námietke ustanovenia napadnutým zákonom retroaktivity
nepriaznivej pre páchateľa (v iných vecných súvislostiach) generovaný podklad vyslovenia
ústavným súdom nesúladu dotknutého ustanovenia s ústavou v kontexte § 89 zákona o
ústavnom súde. Účinnosť predmetnej zmeny Trestného zákona (napadnutým zákonom v jeho
čl. I ako celkom) bola ústavným súdom pozastavená a po vyhlásení tohto nálezu v zbierke
zákonov sa parciálna časť dotknutej novelizácie pokrytá výrokom tohto nálezu (v tomto
prípade čl. I bod 198 v časti týkajúcej sa § 438k ods. 1) nestane súčasťou platného
a účinného znenia Trestného zákona (negáciou dotknutého doplnenia zákona prechodným
ustanovením, resp. jeho časťou, a to bez náhrady podľa § 91 ods. 3 časti vety za bodkočiarkou
zákona o ústavnom súde, keďže skoršie znenie derogovaného ustanovenia neexistuje,
pričom platnosť tohto doplnenia v napadnutom novelizačnom zákone pretrvá ešte šesť
mesiacov podľa § 91 ods. 2 zákona o ústavnom súde).
416.
V bezprostrednej vecnej nadväznosti závery uvedené v predchádzajúcom bode platia
aj o čl. XVII bode 7 napadnutého zákona, keďže prechodné ustanovenie § 36a odkazuje
na § 31 ods. 1 zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb (čl. XVII bod 3) a
toto ustanovenie (v jeho novej podobe) obsahovo inkorporuje § 58 ods. 1 Trestného
zákona (čl. I bod 32). Uvedené prechodné ustanovenie ako súčasť doplnenia zákona,
ktoré bolo podrobené skoršiemu pozastaveniu účinnosti ústavným súdom, sa teda v dôsledku
účinkov tohto nálezu v derogačnej časti jeho výroku nestane súčasťou platného a účinného
znenia Trestného zákona.
417.
Rovnaký dôvod ústavného nesúladu (čl. 1 ods. 1 v kontexte čl. 50 ods. 6 ústavy),
procesný aspekt jeho vyslovenia ústavným súdom vo vzťahu k podaným návrhom (§ 89 zákona
o ústavnom súde) a ďalšie s tým súvisiace okolnosti a účinky popísané v predchádzajúcich
dvoch bodoch sa týkajú aj v čl. I bodu 198 napadnutého zákona v časti § 438k ods.
5. Jednotlivé čiastkové aspekty posudzovania trestnosti činu a ukladania trestu sa
totiž nedajú oddeliť a selektívne v prechodnom ustanovení zmeny Trestného zákona ustanoviť,
ktorý z nich bude konvenovať čl. 50 ods. 6 ústavy a ktorý nie – dotknuté inštitúty
sa vždy posudzujú ako celok, a to pre konkrétny prípad z hľadiska výslednej priaznivosti
pre páchateľa, od čoho je pri vzájomnom porovnaní závislý výber Trestného zákona v
jeho konkrétne účinnom znení. Okolnosti premlčania trestného stíhania teda nie je
možné diferencovať tak, ako to označené prechodné ustanovenie upravuje. Nie je z tohto
hľadiska podstatné, či dôvody prerušenia premlčania trestného stíhania nastali po
uplynutí novoustanovenej premlčacej doby prvýkrát alebo v ľubovoľnom ďalšom prípade.
Trestné stíhanie konkrétneho činu buď po nadobudnutí účinnosti zákonnej zmeny premlčané
je, alebo nie je, a to sa musí vyhodnotiť ad hoc bez ohľadu na to, o ktorý posudzovaný „cyklus“ po skoršom prerušení premlčania ide.
Účinky vyslovenia nesúladu právnych predpisov sú rovnaké ako v prípade § 438k ods.
1 (a boli už popísané). Záver o ústavnej diskvalifikácii v popísaných intenciách sa
však nevzťahuje na čl. I bod 198 napadnutého zákona v časti § 438k ods. 6, ktorý je
hmotnoprávnym ustanovením týkajúcim sa úpravy premlčania vo vzťahu k výkonu trestu.
Netýka sa teda úpravy trestnosti činu a ukladania trestu, preto nepodlieha ústavnému
režimu čl. 50 ods. 6 ústavy, resp. § 2 ods. 1 Trestného zákona.
418.
Vzhľadom na uvedené ústavný súd dospel k záveru, že ustanovenia čl. I bodu 198 napadnutého
zákona v časti týkajúcej sa § 438k ods. 1 a 5 a čl. XVII bodu 7 (§ 36 a) nie sú v
súlade s čl. 1 ods. 1 ústavy.
VII. K zmenám v aplikácii poľahčujúcich a priťažujúcich okolností:
419.
Podľa prezidenta sa zmenou výpočtu poľahčujúcich a priťažujúcich okolností z taxatívneho
na demonštratívny vytvára priestor pre svojvôľu v aplikácii trestného práva na ujmu
predvídateľnosti, a to v rozpore so zásadou nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege, princípom právnej istoty a zákazom svojvôle. Podľa skupiny poslancov 1 takáto zmena
predstavuje vážne nabúranie zákazu analógie v trestnom práve a porušenie zásady nullum crimen sine lege stricta, v zmysle ktorej sa pri trestnom práve zakazuje extenzívny výklad práva, ktorý by
bol v neprospech dotknutej osoby.
420.
Ústavný súd uvádza, že samotná konštatácia ani pomer poľahčujúcich a priťažujúcich
okolností nemenia podľa iných zákonných kritérií určenú právnu kvalifikáciu činu (nie
je daný konflikt so zásadou nullum crimen sine lege) a pri súčasnej zmene § 38 Trestného zákona taký pomer neovplyvňuje ani výšku (zmenu hraníc) trestnej sadzby
priradenej k dotknutej právnej kvalifikácii (čo eliminuje eventuálne hľadanie konfliktu
so zásadou nulla poena sine lege). Vychádzajúc z tejto situácie, pri zohľadnení aj posúdenia okolností, na ktoré súd
prihliadne pri určovaní druhu a výmery trestu podľa § 34 ods. 4 Trestného zákona (okrem viacerých iných faktorov aj na poľahčujúce a priťažujúce
okolnosti), nie je individuálne posúdenie poľahčujúcich a priťažujúcich okolností,
a to navyše oproti tým, ktoré je možné vopred normatívne zadefinovať, rizikom pre
spravodlivý proces.
421.
Taxatívny výpočet nie vždy umožňuje pokryť všetky situácie, ktoré v bežnom živote
môžu nastať, a práve podstatná skutočnosť, ktorá by mala sprísňovať, ale najmä zjemňovať
trest, sa v režime taxatívneho výpočtu páchateľovi na úkor spravodlivého procesu nepričíta.
Demonštratívny charakter treba chápať v kontexte „ultima ratio“, teda len vo výnimočných prípadoch. Uvedený prístup v Trestnom zákone nie je ojedinelý
– aplikuje sa napríklad aj pri skutkovej podstate prečinu výtržníctva uvedenej v § 364 Trestného zákona (podľa ktorej: „kto sa dopustí slovne alebo fyzicky, verejne alebo na mieste verejnosti prístupnom
hrubej neslušnosti alebo výtržnosti najmä tým, že...“).
422.
Predrekodifikačný Trestný zákon (zákon č. 140/1961 Zb.) účinný do 31. decembra 2006 v § 34 stanovoval tieto okolnosti demonštratívne práve
prostredníctvom formulácie „najmä“. Demonštratívny výpočet poľahčujúcich a priťažujúcich
okolností je návratom do predrekodifikačného právneho stavu (pred 1. januárom 2006)
a nielenže nikdy nebol považovaný za protiústavný, ale nevyskytli sa žiadne iniciatívy,
ktoré by napádali ústavnú nekonformnosť demonštratívneho výpočtu týchto okolností.
Demonštratívny výpočet majú navyše zavedený aj okolité štáty, najbližšie Česká republika
či Rakúska republika.
423.
Skupina poslancov 1 považuje rozšírenie poľahčujúcich okolností („páchateľ spáchal trestný čin, pre ktorý bolo trestné stíhanie vedené neprimerane
dlho, ak túto skutočnosť nemožno spravodlivo pričítať páchateľovi alebo jeho obhajcovi“) za príliš vágne a neurčité, keďže použité pojmy („neprimerane dlho“ a „nemožno spravodlivo
pričítať“) nenadväzujú systematicky na iné legislatívne pojmy v Trestnom zákone (alebo
v Trestnom poriadku), pomocou ktorých by bola ich interpretácia predvídateľná. Použité
pojmy tak majú vyvolávať značnú interpretačnú neistotu, ktorá sa znásobuje tým, že
sú ustanovené bez konkretizácie bližších podmienok.
424.
Toto ustanovenie tiež považujú za rozporné so zásadou individualizácie trestnej zodpovednosti,
podľa ktorej trestnú zodpovednosť znáša iba osoba, ktorá trestný čin spáchala, a preto
aj poľahčujúce a priťažujúce okolnosti musia byť okolnosti prameniace v skutočnostiach
týkajúcich sa priamo páchateľa.
425.
Ústavný súd v tejto časti konštatuje, že nová poľahčujúca okolnosť podľa § 36 písm. p) Trestného zákona (v znení napadnutého zákona) nie je v konflikte s čl. 1 ods. 1 ústavy
v spojení s čl. 48 ods. 2 ústavy a čl. 49 ústavy, keďže predstavuje pre páchateľa
objektívnymi (ním nezavinenými) okolnosťami, ktoré nie je ako inak zohľadniť, vyvolané
dobrodenie, pričom ide o významné, štátu pričítateľné negatívum trestného konania
vedeného proti dotknutej osobe spočívajúce v jeho neprimeranej dĺžke. Podľa konštantnej
judikatúry môže byť neprimeraná dĺžka konania dokonca dôvodom na mimoriadne zníženie
trestu podľa § 39 ods. 1 Trestného zákona v rámci kategórie „okolnosti prípadu“, a maiori ad minus teda môže ísť aj o jednoduchú poľahčujúcu okolnosť. Relatívna neurčitosť pojmov („neprimerane
dlho“ a „nemožno spravodlivo pričítať“) je odstrániteľná výkladom súdu tak ako v iných
prípadoch (napríklad „okolnosti prípadu“ a „pomery páchateľa“ podľa § 39 ods. 1 Trestného zákona).
426.
Neprimeraná dĺžka trestného stíhania je, ako už bolo uvedené, dlhodobo praxou vnímaná
dokonca ako dôvod mimoriadneho zníženia trestu podľa § 39 ods. 1 Trestného zákona (R 10/2011). Limity primeranej dĺžky trestného konania stanovil
mnohokrát vo svojej rozhodovacej praxi aj ESĽP. V prípade neprimeranej dĺžky trestného
konania majú pritom zmluvné štáty dohovoru okrem priznania porušenia práva a priznania
spravodlivého zadosťučinenia určitý priestor na posúdenie, aký prostriedok nápravy
poskytnú v prípade neprimeranej dĺžky trestného konania. Takým prostriedkom môže byť
aj zmiernenie druhu trestu (podmienečný odklad výkonu trestu namiesto nepodmienečného
trestu odňatia slobody), určenie kratšej výmery trestu (napríklad aj prostredníctvom
mimoriadneho zníženia trestu) alebo takej modifikácie trestu, ktorá je pre páchateľa
priaznivejšia (napríklad kratšia skúšobná doba podmienečného odkladu výkonu trestu
odňatia slobody). Pokiaľ vnútroštátne orgány zrozumiteľným spôsobom priznajú porušenie
práva na primeranú dĺžku trestného konania a poskytnú jednotlivcovi náhradu vo forme
zmiernenia trestu, ktoré je merateľné a výslovné, jednotlivec môže stratiť postavenie
poškodeného podľa čl. 34 dohovoru (napr. rozsudok vo veci Eckle proti Nemecku z 15.
7. 1982, § 66; rozsudok vo veci Beck proti Nórsku z 26. 6. 2001, najmä § 27 až § 29;
ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník. 3. vydání. Praha : C. H. Beck, 2023, s. 814 – 815, marg. č. 19.). Ústavný súd v
tejto súvislosti poukazuje aj na rozsudok ESĽP Scoppola proti Taliansku (rozsudok
zo 17. 9. 2009, č. 10249/03, bod 100), podľa ktorého „práve z dôvodu svojej všeobecnej povahy nemôžu byť zákony formulované s absolútnou
presnosťou. Jednou z bežne používaných techník je tak využívanie všeobecných kategórií
skôr než taxatívnych výpočtov. Mnoho zákonov tiež obsahuje viac či menej nejasné formulácie
a ich výklad a použitie závisí od praxe (rozsudky Cantoni, už citované, § 31, a Kokkinakis,
§ 40). Z toho dôvodu, nech je formulácia zákonných ustanovení vrátane ustanovení trestného
práva sebajasnejšia, v ktoromkoľvek právnom systéme nevyhnutne existuje aj súdny výklad.
Vždy bude treba vyjasňovať problematické otázky a prispôsobovať sa zmenám situácie.
Okrem toho istota, ktorá je inak žiaduca, môže niekedy viesť k prílišnej nepružnosti;
právo však musí mať schopnosť prispôsobiť sa zmenám situácie“. Správna aplikácia namietaného ustanovenia je pritom preskúmateľná inštančným postupom,
keďže odvolacie konanie plnohodnotne zabezpečuje revíziu výroku odsudzujúceho rozsudku
o treste.
427.
Formulácie mnohých právnych predpisov (vrátane trestného práva) nie sú absolútne
precízne. Uvedené rešpektuje potrebu vyhnúť sa neprimeranému formalizmu v snahe udržať
krok s možnými meniacimi sa okolnosťami, čo spôsobuje, že zákony, ktoré sú niekedy
viac, niekedy menej vrstvené, sú vágne (Kokkinakis proti Grécku, A, č. 14307/88, rozsudok
z 25. 5. 1993, ods. 40).
428.
Predvídateľnosť práva patrí medzi základné atribúty právneho poriadku, pričom určitá
norma nemôže byť považovaná za súčasť právneho poriadku, pokiaľ nie je naformulovaná
s dostatočnou presnosťou, aby tak každý mohol (v prípade potreby s adekvátnou interpretačnou
pomocou súdu či asistovanou právnou pomocou) v rozumnej miere predvídať, aké dôsledky
vyvolá jeho konanie. Napriek tomu nie je možné dosiahnuť absolútnu precíznosť pri
formulovaní zákonných limitov, osobitne v oblastiach, ktoré sa môžu meniť pod vplyvom
spoločenských zmien (pozri napríklad Müller a iní proti Švajčiarsku, rozsudok z 24.
5. 1988, séria A, č. 133, ods. 20, 29; rozsudok vo veci Olson z 24. 3. 1998, séria
A, č. 130, ods. 61a, Veeber proti Estónsku, sťažnosť č. 45771/99, rozsudok z 21. 4.
2003, ods. 31).
429.
Nie je vylúčené, že podmienky trestnej zodpovednosti (vrátane podmienok na ukladanie
trestu, pozn.) môžu byť postupne od prípadu k prípadu dovysvetľované prostredníctvom
súdneho rozhodovania, pokiaľ tak bude zachovaná podstata a účel predmetného ustanovenia
a výsledok bude v rozumnej miere predvídateľný (Jorgic proti Nemecku, č. 74613/01,
bod 100-01, ECHR 2007-III; Streletz, Kessler and Krenz proti Nemecku, rozsudok z 22.
3. 2001, bod 50; S.W. proti Spojenému kráľovstvu a C.R. proti Spojenému kráľovstvu,
22. 11. 1995, body 34 – 36, s. A, č. 335-B a body 32 – 34, s. A, č. 335-C).
430.
Ani v tejto časti preto ústavný súd návrhom navrhovateľov nevyhovel.
VIII. K možnosti použitia nezákonne získaných dôkazov v trestnom konaní výlučne v
prospech obvineného:
431.
Pravidlá vylúčenia nezákonne získaných dôkazov, osobitne v trestnom konaní, vyplývajú
z princípu právneho štátu (čl. 1 ods. 1 ústavy) a sú prejavom princípu viazanosti štátnych orgánov právom, teda prejavom
ich ústavnej povinnosti konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a
spôsobom, ktorý ustanoví zákon (čl. 2 ods. 2 ústavy). Osobitý charakter trestného práva ako právneho odvetvia, v rámci ktorého
sa prejavuje monopol štátnej moci na uplatňovanie trestnoprávnej zodpovednosti spojenej
s najintenzívnejšími zásahmi do práv a slobôd dotknutých osôb v reakcii štátu na najzávažnejšie
prípady porušení právneho poriadku z hľadiska ochrany ústavou aprobovaných práv a
hodnôt, reflektuje v kontexte zmienených ústavných princípov aj osobitné ustanovenie
čl. 17 ods. 2 prvej vety ústavy, v zmysle ktorej nikoho nemožno stíhať alebo pozbaviť
slobody inak, ako z dôvodov a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.
432.
Účelom ústavnej požiadavky zákonnosti trestného stíhania, ktorej súčasťou sú aj už
spomenuté pravidlá vylúčenia nezákonne získaných dôkazov v trestnom konaní, je ochrana
pred zneužitím moci a nezákonným postupom zo strany orgánov činných v trestnom konaní,
zabezpečenie systémovej integrity výkonu trestnej spravodlivosti zo strany štátu a
v neposlednom rade garantovanie ochrany základných práv a slobôd osôb, ktoré by mohli
byť použitím prostriedkov trestného práva dotknuté [porovnaj napr. Christopher Slobogin:
A Comparative Perspective on the Exclusionary Rule in Search and Seizure Cases (Komparatívny
pohľad na pravidlo vylúčenia dôkazov získaných prehliadkou a zaistením), Public Law
& Legal Theory Working Paper Number 13-21, Vanderbilt University Law School (http://ssrn.com/abstract_id=)].
433.
Posudzovaná právna úprava zavádza na úrovni zákona legálnu výnimku prípustnosti použitia
dôkazu, ktorý nebol pôvodne získaný v súlade so zákonom. Zavedenie takejto výnimky
priamo zákonom formálne napĺňa požiadavku vyplývajúcu z čl. 17 ods. 2 prvej vety ústavy, materiálne však môže zostávať s účelom a so zmyslom uvedeného
ustanovenia v napätí a jej ústavnú akceptovateľnosť je potrebné posúdiť z hľadiska
ústavných limitov vyplývajúcich z čl. 1 ods. 1 a čl. 2 ods. 2 ústavy konkretizovaných
v požiadavkách zabezpečenia účinnej ochrany základných práv a slobôd a integrity výkonu
trestnej spravodlivosti zo strany štátu vrátane poskytovania garancií pred zneužitím
mocenského postavenia jeho štátnych orgánov. Ide totiž o bazálny pojmový rozpor definovateľný
formálne aj materiálne, keď zákon aprobuje získanie dôkazu nezákonným spôsobom, čo
je okrem defektu právnej logiky v právnom štáte aj obsahovo evidentne (použijúc eufemizmus)
„netradičné“.
434.
Pritom je potrebné mať na zreteli, že legitimita a integrita výkonu trestnej spravodlivosti
zo strany štátu sú do značnej miery založené na zásade legality (zákonného postupu)
a účinnej ochrany základných práv a slobôd dotknutých subjektov na strane jednej,
no na druhej strane aj na schopnosti efektívne a zmysluplne dosahovať účel trestnoprávnej
ochrany, k čomu musí inštitucionálny a právny rámec systému trestnej spravodlivosti
poskytnúť súdom a orgánom činným v trestnom konaní účinné prostriedky. Požiadavka
na primeranú rovnováhu v tomto smere je vyjadrená aj v ustanovení vymedzujúcom predmet
právnej úpravy Trestného poriadku (§ 1 uvedeného zákona), podľa ktorého Trestný poriadok
upravuje postup orgánov činných v trestnom konaní a súdov tak, aby trestné činy boli
náležite zistené, ich páchatelia boli podľa zákona spravodlivo potrestaní a výnosy
z trestnej činnosti boli odňaté, pričom treba rešpektovať základné práva a slobody
fyzických osôb a právnických osôb.
435.
V posudzovanom prípade eliminuje v podstatnej miere napätie medzi preskúmavaným ustanovením
Trestného poriadku a materiálnym účelom a zmyslom čl. 17 ods. 2 prvej vety ústavy
fakt, že napadnutá právna úprava zavádza možnosť orgánov činných v trestnom konaní
a súdu použiť v trestnom konaní dôkaz získaný nezákonným spôsobom v prípade, ak sa
tento dôkaz použije iba v prospech obvineného. Výnimka prípustnosti použitia dôkazu,
ktorý nebol pôvodne získaný v súlade so zákonom, sa teda týka iba dôkazov v prospech
osoby, proti ktorej sa trestné konanie vedie. Účelom ústavných garancií obsiahnutých
v čl. 17 ods. 2 prvej vety ústavy je v uvedenom kontexte práve ochrana práv obvineného,
resp. osoby, proti ktorej sa trestné konanie vedie. Nesúlad preskúmavanej právnej
úpravy, resp. účinkov jej aplikácie s označeným ustanovením ústavy tak nie je v prípade
dodržania podmienky zákazu použitia takého dôkazu v neprospech obvineného (a to aj
v prípade konaní proti viacerým spoluobvineným, resp. spoluobžalovaným osobám v kolidujúcom
postavení z hľadiska dôkaznej situácie) natoľko výrazný, ako by to bolo pri „obojsmernom“
odobrení nezákonného postupu.
436.
Navyše ústavná požiadavka zákonnosti má, pokiaľ ide o činnosť orgánov štátu v oblasti
trestného práva, širší význam presahujúci pôsobnosť čl. 17 ústavy. V rámci konceptu
materiálneho právneho štátu jej význam spočíva, ako už bolo uvedené, aj v požiadavkách
na zabezpečenie ochrany základných práv a slobôd subjektov trestnoprávnych vzťahov
(z hľadiska hmotného, ako aj procesného trestného práva) a integrity výkonu trestnej
spravodlivosti zo strany štátu vrátane poskytovania garancií pred zneužitím mocenského
postavenia jeho štátnych orgánov, a preto je potrebné posúdiť ústavnú akceptovateľnosť
napadnutej právnej úpravy aj z hľadiska ústavných limitov vyplývajúcich z čl. 1 ods.
1 a čl. 2 ods. 2 ústavy, prípadne aj v spojení s ďalšími relevantnými ustanoveniami
ústavy a kvalifikovaných medzinárodných zmlúv garantujúcich najmä základné práva a
slobody.
437.
Odobrenie použitia nezákonne získaného dôkazu svedčiaceho v prospech obvineného ako
podkladu na meritórne rozhodovanie (bod 39 napadnutého návrhu novely Trestného poriadku
doplňujúceho § 119 uvedeného zákona novým odsekom 6), a to práve v trestnom konaní,
ktoré je reakciou štátu na najzávažnejšiu formu porušenia práva jeho adresátmi v podobe
trestnej činnosti, vytvára paradox dosahovania práva neprávom, ktorý v danom prípade
nie je pri posudzovaní preskúmavanej právnej úpravy ospravedlniteľný len v rozsahu
zákonného zakotvenia vylúčenia takého dôkazu v prípadoch, keď bol získaný nezákonným
donútením alebo jeho hrozbou, ktoré boli použité na účely získania dôkazu v prospech
obvineného, čo predstavuje z pohľadu ústavného súdu legislatívne opomenutie zákonodarcu
spočívajúce v príliš úzkom vymedzení uvedenej výnimky.
438.
Z hľadiska bazálnych princípov demokratického a právneho štátu podľa čl. 1 ods. 1
ústavy, ak by sa mechanicky pripustilo uzákonenie výsledkovo použiteľného nezákonného
postupu pri získaní dôkazu, a to dokonca vo vzťahu k postupu orgánov činných v trestnom
konaní a súdu, a maiori ad minus by to vyvolalo nielen úvahy o podobnej úprave v iných oblastiach právnej regulácie
de lege ferenda, ale aj úvahy o priamej analógii zákona (ak možno taký postup použiť v trestnom konaní
ako prísne legálnom procese, možno ho, ak sa efektívne zadefinuje hodnoverný účel,
použiť prakticky kdekoľvek).
439.
Vo vzťahu k jednote a bezrozpornosti právneho poriadku sa napadnutou úpravou profiluje
konflikt so zákonom č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím
informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
o ochrane pred odpočúvaním) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane
súkromia“). Tento zákon sa osobitne týka (aj) zabezpečovania informácií použiteľných
ako dôkaz v trestnom konaní (§ 7 ods. 2) prostriedkami, ktoré možno podradiť pod v
ňom upravenú definíciu informačno-technických prostriedkov (§ 2 ods. 1), pričom práve
takých postupov sa môže ústavným súdom preskúmavaná trestnoprocesná úprava do značnej
miery týkať. Je teda problematické interpretačné určenie vzťahu špeciality (lex specialis a lex generalis) napadnutej právnej úpravy a zákona o ochrane súkromia, ktorý použitie nezákonne (v
rozpore s požiadavkami tohto zákona) získaných dôkazov explicitne zakazuje (§ 2 ods.
7, § 7 ods. 3), a to nielen pre štátne orgány, ale aj pre akékoľvek fyzické osoby
a právnické osoby. Zákon o ochrane súkromia teda predmetným obmedzením ingeruje do
celkového univerza (vertikálnych aj horizontálnych) právnych vzťahov. V tejto súvislosti
nemožno prehliadať ústavnú požiadavku na bezrozpornosť právneho poriadku ako celku,
resp. na vnútornú bezrozpornosť všeobecne záväzných právnych predpisov, ako i právnych
noriem (ustanovení). Právo, či už ako celok, alebo všeobecne záväzný právny predpis,
musí byť vnútorne zladené, jeho jednotlivé časti (napr. právne normy, ustanovenia)
nemôžu samy seba vyvracať v dôsledku vzájomných rozporov medzi nimi. Vzájomná vnútorná
rozpornosť (nesúladnosť) môže spôsobovať logickú a systémovú nezlučiteľnosť, neefektívnosť
a v konečnom dôsledku i právnu nesplniteľnosť [realizácia, resp. aplikácia jednej
právnej normy v dôsledku nesúladnosti zabraňuje realizácii, resp. aplikácii inej právnej
normy (PL. ÚS 30/95)].
440.
Preskúmavaná právna úprava vytvára reálne riziko legalizácie nezákonných dôkazotvorných
postupov a znižuje garancie ochrany základných práv a slobôd osôb, ktoré by mohli
byť použitím prostriedkov trestného práva alebo iných prostriedkov umožňujúcich zásahy
do základných práv a slobôd, napr. v súvislosti s vyhľadávaním a zaisťovaním dôkazov,
dotknuté. Z hľadiska zabezpečenia systémovej integrity výkonu trestnej spravodlivosti
zo strany štátu by mohlo dôjsť k zníženiu dôvery v objektívne a nestranné fungovanie
justičného systému v dôsledku špekulácií či podozrení o možnej koncepčnej činnosti
zameranej na (samozrejme, protiprávny, a teda prvotne utajený) zber informácií orientovaných
na predmet vedených trestných konaní, keď v prípade, ak sa získaná informácia pre
obvineného alebo podozrivého „hodí“, bude poskytnutá na oficiálne použitie so zákonom
garantovanou relevanciou, a ak nie, ostane v skrytej držbe jej disponenta.
441.
To je s podstatou demokratického a právneho štátu zásadne nezlučiteľné. V súhrne
prezentovaných okolností predstavuje napadnutá právna úprava principiálne až príliš
široko ponímaný súhlas s nezákonným postupom, ktorý má nájsť pozitívny odraz pri závažnom
rozhodovaní štátnych orgánov vrátane súdov, a to v spoločensky aj individuálne citlivej
oblasti tvoriacej predmet trestnej jurisdikcie. V dôsledku toho dochádza k oslabeniu
záruk pred zneužitím mocenského postavenia zo strany orgánov štátu a zároveň k oslabeniu
záruk ochrany základných práv a slobôd osôb potenciálne dotknutých prostriedkami trestného
práva.
442.
Okrem práva na ochranu súkromia (čl. 19 ústavy, čl. 8 dohovoru) v súvislosti s už
spomenutým utajeným sledovaním, resp. použitím informačno-technických prostriedkov
je potrebné poukázať aj na fakt, že napadnutá právna úprava v § 119 ods. 5 a 6 Trestného
poriadku pripúšťa použitie dôkazu získaného aj nezákonným donútením alebo hrozbou
takého donútenia, keď sa dôkaz použije v prospech obvineného a nezákonné donútenie
alebo hrozba takého donútenia neboli použité na účely získania dôkazu v prospech obvineného.
Pripustenie takto získaného dôkazu (napríklad použitím násilia alebo hrozby násilím
pri výsluchu svedka) sa dostáva do konfliktu s absolútnym zákazom mučenia alebo krutého,
neľudského či ponižujúceho zaobchádzania vyplývajúcim z čl. 16 ods. 2 ústavy a čl.
3 dohovoru. Judikatúra ESĽP pritom zaujíma prísny postoj k prípadom, v ktorých boli
dôkazy získané porušením čl. 3 dohovoru, teda porušením jedného zo základných a absolútnych
práv zaručených dohovorom, pretože takéto porušenie vždy vyvoláva vážne otázky vo
vzťahu k spravodlivosti konania, a to aj v prípade, že prijatie takého dôkazu nebolo
rozhodujúce pre odsúdenie (Jalloh proti Nemecku [GC], 2006, § 99 a § 105).
443.
Použitie výpovedí, ktoré boli získané v dôsledku porušenia čl. 3, a to bez ohľadu
na to, či išlo o mučenie, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie, ESĽP klasifikuje
bez ďalšieho ako porušenie spravodlivosti konania podľa čl. 6 dohovoru (Gäfgen v.
Nemecko [GC] rozsudok z 1. 6. 2010, č. 22978/05, bod 166; Ibrahim a ďalší proti Spojenému
kráľovstvu [GC], rozsudok z 13. 9. 2016, č. 50541/08, 50571/08, 50573/08, bod 254;
El Haski proti Belgicku, rozsudok z 25. 9. 2012, č. 649/08, bod 85; Cēsnieks proti
Lotyšsku, rozsudok z 11. 2. 2014, č. 9278/06, body 67 – 70). To platí aj pre materiálne
dôkazy získané ako priamy dôsledok mučenia, avšak ak je konanie, ktorým boli dôkazy
získané, klasifikované ako neľudské zaobchádzanie v rozpore s čl. 3, ktoré ale nedosiahlo
úroveň mučenia, porušením čl. 6 dohovoru bude vtedy, ak sa preukáže, že malo vplyv
na výsledok konania proti obžalovanému, t. j. malo vplyv na jej alebo jeho odsúdenie
alebo trest (Gäfgen proti Nemecku [GC], už citované, bod 178; El Haski proti Belgicku,
už citované, bod 85; Zličić v. Srbsko, rozsudok z 26. 1. 2021, č. 73313/17, 20143/19,
bod 119). Rovnako uvedené zásady platia aj v prípade, ak je obeťou zlého zaobchádzania
tretia osoba (El Haski proti Belgicku, už citované, bod 85; Urazbayev proti Rusku,
rozsudok z 8. 10. 2019, č. 13128/06, bod 73).
444.
Zároveň je potrebné poznamenať, že ani neexistencia prípustnej sťažnosti podľa čl.
3 dohovoru v zásade nebráni ESĽP, aby vzal do úvahy sťažovateľove tvrdenia, že policajné
výpovede boli získané metódami nátlaku alebo útlaku a že ich zaradenie do spisu, o
ktorý sa opieral súd, preto predstavovalo porušenie záruky spravodlivého procesu podľa
čl. 6 (Mehmet Duman proti Turecku, rozsudok z 23. 10. 2018, č. 38740/09, bod 42).
445.
Je pravdou, že uvedená judikatúra ESĽP sa týkala situácií, keď boli dôkazy získané
v rozpore s čl. 3 dohovoru použité proti sťažovateľovi, a nie v jeho prospech. Vzhľadom
na závažnosť a absolútnu povahu zákazu mučenia alebo krutého, neľudského či ponižujúceho
zaobchádzania však samotný fakt, že dôkaz má byť použitý v prospech obvineného, nemôže
ospravedlniť či prevážiť skutočnosť, že bol získaný porušením tejto garancie kľúčovej
z hľadiska ochrany ľudskej dôstojnosti, integrity a slobody. K uvedenému je potrebné
dodať, že pokiaľ je účelom zavedenia daného inštitútu ochrana dôvery verejnosti vo
výkon trestnej spravodlivosti zo strany štátu a predchádzanie justičným omylom („... aby trestné činy boli náležite zistené, ich páchatelia boli podľa zákona spravodlivo
potrestaní...“), je dôležité prihliadnuť na skutočnosť, že dôkazy získané nezákonným donútením alebo
hrozbou takého donútenia bývajú okrem nezákonnosti postihnuté aj nízkou hodnovernosťou.
Splnenie jedinej zákonnej podmienky na použitie dôkazov získaných nezákonným donútením
alebo hrozbou takého donútenia v prospech obvineného, totiž že nezákonné donútenie
alebo hrozba takého donútenia neboli použité na účely získania dôkazu v prospech obvineného,
je podľa názoru ústavného súdu v praxi taktiež veľmi ťažko kontrolovateľné.
446.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti je nutné konštatovať nesúlad dotknutých napadnutých
novelizačných ustanovení Trestného poriadku s čl. 1 ods. 1 a čl. 2 ods. 2 ústavy,
a to v kontexte prekročenia ústavného základu a ústavných medzí zákonnou úpravou rozsahu
a spôsobu konania štátnych orgánov. Tento záver sa premietol do výroku, ktorým ústavný
súd vyslovil nesúlad čl. II bodu 4 v časti slov „a 6“, bodu 38 v časti vety „alebo keď sa použije v prospech obvineného podľa odseku 6“ a bodu 39 napadnutej novely Trestného poriadku.
447.
Aj keď novelizácia v rozsahu pokrytom výrokom tohto nálezu nie je z už vysvetlených
dôvodov ústavne súladná, k akceptácii dôkazu nezískaného v súlade so zákonom v trestnom
konaní môže dôjsť ústavne konformným spôsobom aj interpretačne podľa naďalej platného
a účinného znenia Trestného poriadku (primárne § 119 ods. 3), a to na báze modifikácie výslovne sformulovaného pravidla podľa účelu dotknutého
ustanovenia, ako aj v kontexte účelu zákona ako celku (§ 1).
448.
Predovšetkým dôkaz nie je v trestnom konaní diskvalifikovaný rozporom so zákonom
pri prvotnej fixácii dôkaznej informácie kýmkoľvek. Trestnoprocesná úprava zákonnosti
postupu sa týka orgánov činných v trestnom konaní a súdu, teda nie iných subjektov,
ktoré síce mohli zaznamenať/zabezpečiť takú informáciu alebo jej nosič v rozpore s
právom, ak sa však do dispozície orgánov činných v trestnom konaní dostala v súlade
so zákonom, bude dôkazne použiteľná (napríklad odcudzená alebo inak páchateľom nelegálne
získaná vec je dôkazom, ak bola vydaná alebo odňatá pri zákonnom úkone domovej prehliadky
u páchateľa, avšak pri jej odňatí z obydlia páchateľa, resp. obvineného konajúcim
orgánom bez trestnoprocesného titulu nebude dôkazne použiteľná). Ak dôkaz obstaráva
strana (§ 2 ods. 10, § 119 ods. 4 Trestného poriadku), nesmie nelegálne vstupovať do výlučnej pôsobnosti orgánov činných
v trestnom konaní alebo súdu (napríklad svojpomocne vykonať domovú prehliadku) – vo
všetkých prípadoch ide o posúdenie prípustnosti dôkazu. Vo vzťahu k už primárnemu
zaznamenaniu dôkaznej informácie však vyplývajú určité obmedzenia zo zákona o ochrane
súkromia, ktorý dôkazne eliminuje už prvotne nelegálne získavanie údajov bez ohľadu
na to, kto informačno-technický prostriedok neoprávnene použil (§ 7 ods. 3 s tam zakotvenou
výnimkou v neprospech vyhotoviteľa nezákonného záznamu, ktorým v zmysle § 2 ods. 7
môže byť akákoľvek osoba) – v takom prípade teda nepostačuje legálna uzurpácia výsledku
použitia informačno-technického prostriedku orgánmi činnými v trestnom konaní alebo
súdom v rámci trestného konania.
449.
Účelom Trestného poriadku je úprava postupu orgánov činných v trestnom konaní a súdov
tak, aby trestné činy boli náležite zistené, ich páchatelia boli podľa zákona spravodlivo
potrestaní a výnosy z trestnej činnosti boli odňaté, pričom treba rešpektovať základné
práva a slobody fyzických osôb a právnických osôb (§ 1). Obsahovo v súlade so zásadou
dôkazného bremena týkajúceho sa spáchania trestného činu konkrétnou osobou, ktoré
musí proti obvinenému uniesť prokurátor ako žalobca (čo je conditio sine qua non spravodlivého procesu v jeho ústavných a medzinárodnozmluvných dimenziách), je zrejmé,
že účelom procesnej regulácie postupu orgánov činných v trestnom konaní a súdu je
zabezpečiť náležité zistenie trestných činov a spravodlivé potrestanie ich páchateľov
výlučne zákonným postupom. V opačnom obsahovom význame, teda na účel zabránenia skutkovo
nepodloženému odsúdeniu obvineného, vzhľadom aj na konkrétne špecifikum dôkaznej situácie
skôr vyjadrená téza nemusí platiť absolútne a bezvýnimočne.
450.
O legitimizácii (a v nadväznosti na to aj legalizácii) nezákonnosti pri získaní dôkazu
by však bolo možné uvažovať výlučne na základe okolností, ktoré vyvolávajú nevyhnutnosť
takého postupu na odvrátenie nemožnosti odôvodniť na inom podklade rozhodnutie, ktoré
by malo v záujme objektívnej spravodlivosti vyznieť celkovo alebo vo vzťahu k určitému
relevantnému kvalifikačnému momentu v prospech obvineného, ak je zároveň dotknuté
riešenie únosné z hľadiska základov verejného poriadku (v ktorom je vždy v konečnom
dôsledku reflektovaná ochrana základných práv a slobôd občanov). Či tieto podmienky
budú v konkrétnom prípade splnené, vždy posúdi súd a jeho rozhodnutie môže byť preskúmané
v rámci legálnej inštančnej postupnosti.
451.
Pripustenie použitia dôkazu, ktorý nebol pôvodne získaný v súlade so zákonom, napokon
vždy vyvoláva otázku legality (zákonnosti procesného postupu) a účinnej ochrany základných
práv a slobôd dotknutých subjektov, ktorých postavenie a záujmy sa neraz nachádzajú
vo vzájomnej opozícii. Inými slovami, pripustenie použitia dôkazu, ktorý nebol pôvodne
získaný v súlade so zákonom, vždy vyvolá otázky týkajúce sa rešpektovania práva na
spravodlivý proces (siedmy oddiel druhej hlavy ústavy, resp. čl. 6 dohovoru) v jeho
rôznych aspektoch, osobitne pokiaľ ide o zásady rovnosti strán konania a rovnosti
zbraní. Navrhovatelia v tejto súvislosti konkrétne namietali, že zákonodarca v danom
prípade opomenul iné strany trestného konania odlišné od obvineného, medzi ktoré patrí
aj poškodený. Napadnutý zákon preto podľa nich nie je v súlade s čl. 47 ods. 2 a 3 ústavy.
452.
Hoci zo základného práva na súdnu a inú právnu ochranu (čl. 46 ods. 1 ústavy) ani
z práva na spravodlivé súdne konanie (čl. 6 dohovoru) nevyplýva právo poškodeného
na trestnoprávny postih obvinenej osoby a ani zásadu rovnosti strán nemožno v trestnom
konaní ponímať rigidne a absolútne (zvýšená ochrana práv osoby, proti ktorej sa konanie
vedie, sa prejavuje napríklad v otázkach dôkazného bremena, v zásade in dubio pro reo atď.), je nepochybné, že pripustenie použitia dôkazu, ktorý nebol pôvodne získaný
v súlade so zákonom, vyžaduje zo strany súdu starostlivé vyvažovanie kolidujúcich
práv a záujmov a zohľadnenie dopadu pripustenia takého dôkazu na spravodlivosť konania
ako celku (v danom kontexte je potrebné zohľadňovať mnoho faktorov týkajúcich sa dotknutého
konania, napr. závažnosť porušenia zákona v súvislosti so získaním dôkazu a charakter
práv, do ktorých bolo porušením zasiahnuté, vierohodnosť a význam takto získaného
dôkazu najmä s ohľadom na existenciu ďalších dôkazov, závažnosť trestného činu, ktorý
je predmetom konania, závažnosť ujmy spôsobenej poškodenému, možnosť strán uplatniť
v konaní svoje procesné práva s ohľadom na celkovú procesnú a dôkaznú situáciu atď.).
453.
Samozrejme, aj bez procesného výkonu nezákonne získaného dôkazu ovplyvní jeho (orgánu
činnému v trestnom konaní alebo súdu) známy výskyt, resp. obsah hodnotenie ostatných,
legálne prípustných dôkazov, čo je výsledkom prirodzenej myšlienkovej činnosti. Jej
výsledok musí byť (aj podľa súčasne a naďalej účinnej úpravy) na základe skôr prezentovaných
téz navonok umelo upravený (abstrahovaním od inak reálne podložených záverov) len
v prípade, ak ide o dôkaznú nezákonnosť výsledkovo svedčiacu v neprospech obvineného
(bez ohľadu na to, že zároveň môže byť v prirodzenej kontrapozícii v prospech poškodeného).
454.
Naostatok prezentované interpretačné úvahy ústavného súdu nie sú právnym názorom
v zmysle § 91 ods. 2 zákona o ústavnom súde. Ustanovenie § 119 ods. 5 Trestného poriadku ostáva po vyhlásení tohto nálezu v nezmenenom aktuálne platnom
a účinnom znení (s výnimkou alternatívneho odkazu na odsek 6 v závere textu), pričom
§ 119 sa nedoplní o odsek 6, v zásade bez potreby ďalšej novelizácie. Ústavný súd
však pripúšťa, že také doplnenie orientované smerom naznačeným aktuálne derogovanou
úpravou je možné, avšak len pri dôkladnom vyriešení otázok prezentovaných v tejto
časti odôvodnenia nálezu a premietnutím predmetných riešení do zákonného textu.
455.
V dôsledku uvedeného výroku tohto nálezu v spojení s výrokom uznesenia ústavného
súdu č. k. PL. ÚS 3/2024-112 z 28. februára 2024, ktorým bola pozastavená účinnosť
čl. II bodu 39 napadnutého zákona, sa ustanovenie odseku 6 v § 119 Trestného poriadku nestane súčasťou platného a účinného znenia Trestného poriadku (negáciou dotknutého
doplnenia bez náhrady podľa § 91 ods. 3 časti vety za bodkočiarkou zákona o ústavnom
súde, keďže skoršie znenie derogovaného ustanovenia neexistuje, pričom platnosť tohto doplnenia v napadnutom novelizačnom zákone pretrvá ešte šesť
mesiacov podľa § 91 ods. 2 zákona o ústavnom súde). V čiastkovom textuálnom odraze v kontexte výroku tohto nálezu
o vyslovení nesúladu čl. II bodu 4 a bodu 38 v časti vety „alebo keď sa použije v prospech obvineného podľa odseku 6“ napadnutej novely Trestného poriadku, teda vo vzťahu k doplneniu § 2 ods. 12 a doplneniu
zákonnej úpravy časťou nového znenia § 119 ods. 5 Trestného poriadku, príslušné časti
takého doplnenia (ktorých účinnosť nebola ústavným súdom pozastavená) prestanú byť
od vyhlásenia tohto nálezu v zbierke zákonov súčasťou platného a účinného znenia Trestného
poriadku bez náhrady (§ 91 ods. 3 časť vety za bodkočiarkou zákona o ústavnom súde,
keďže skoršie znenie derogovaného textu neexistuje), pričom platnosť týchto doplnení
v napadnutom novelizačnom zákone pretrvá ešte šesť mesiacov podľa § 91 ods. 2 zákona
o ústavnom súde.
IX. K zrušeniu úradu špeciálnej prokuratúry:
456.
Prezident vidí v zrušení úradu špeciálnej prokuratúry nesúlad s čl. 48 ods. 2 ústavy
a čl. 6 ods. 1 dohovoru. Podľa jeho názoru sa zrušením úradu špeciálnej prokuratúry
neskončené veci presunú na osem krajských prokuratúr, kde budú nanovo pridelené príslušnému
prokurátorovi. Nový prokurátor si bude musieť spis načítať a komplexne sa s vecou
oboznámiť. To si nevyhnutne vyžiada čas, pričom spisy majú aj niekoľko tisíc strán.
Napadnutý zákon pritom neobsahuje žiadnu legisvakanciu, počas ktorej by sa prokuratúra
vedela technicky, personálne a organizačne pripraviť na zmenu príslušnosti prokuratúr
tak, aby v spisoch nedochádzalo k prieťahom v konaní a mareniu efektívneho vyšetrovania
trestnej činnosti.
457.
Podľa skupiny poslancov 1 je zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry v rozpore s medzinárodnými
zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, a s právom Európskej únie s neprípustným
dosahom do základných práv obetí a poškodených trestnými činmi. Zrušenie úradu špeciálnej
prokuratúry je podľa skupiny poslancov 1 v rozpore s čl. 1 ods. 1, čl. 1 ods. 2, čl.
15 ods. 1, čl. 20 ods. 1, čl. 46 ods. 1 a 2 a čl. 48 ods. 2 ústavy a s čl. 6, čl.
8 a čl. 13 dohovoru, s čl. 20 dohovoru o korupcii, čl. 29 dohovoru OSN proti nadnárodnému
organizovanému zločinu, čl. 36 dohovoru OSN proti korupcii, čl. 325 zmluvy o fungovaní
EÚ, čl. 4 ods. 3, čl. 3 ods. 1, čl. 2 a čl. 19 ods. 1 zmluvy o EÚ a čl. 2 ods. 1,
čl. 17 ods. 1, čl. 47 charty.
458.
Podľa skupiny poslancov 2 je zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry v rozpore s čl.
1 ods. 1 a 2, čl. 48 ods. 2 ústavy, čl. 36 dohovoru OSN proti korupcii a čl. 20 dohovoru
o korupcii. Povinnosť zriadiť špecializované orgány boja proti korupcii vyplýva podľa
skupiny poslancov 2 priamo z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika
viazaná, pričom deklarovanie cieľa zriadiť špecializované odbory na krajských prokuratúrach
bez ich zákonného zakotvenia nie je dostatočné na splnenie podmienok stanovených medzinárodnými
dohovormi o korupcii.
459.
Vzhľadom na to, že potreba zrušenia úradu špeciálnej prokuratúry bola vládou odôvodňovaná
a národnou radou akceptovaná okrem iného aj naplnením „jednotnosti“ sústavy prokuratúry
s cieľom priblížiť pravidlá jej fungovania obvyklému usporiadaniu vnútorného členenia
prokuratúry vo väčšine európskych krajín (zo všeobecnej časti dôvodovej správy k napadnutému
zákonu, pozn.), ústavný súd v rámci vlastného komparatívneho prieskumu zistil, že
podobné orgány sú v členských štátoch Európskej únie bežné až väčšinovo sa vyskytujúce.
460.
Zavádzanie špecializovaných prokuratúr s celoštátnou pôsobnosťou na stíhanie určitých
druhov trestných činov sa datuje do 70. rokov 20. storočia. V roku 1973 bola v Dánsku
zriadená špecializovaná prokuratúra s celoštátnou pôsobnosťou, Štátne zastupiteľstvo
pre závažnú ekonomickú kriminalitu. V roku 1988 bola v Španielsku zákonom č. 5/1988
zriadená špecializovaná protidrogová prokuratúra a následne zákonom č. 10/1995 osobitná
špecializovaná prokuratúra zameraná na boj proti korupcii a s ňou súvisiacej ekonomickej
kriminalite. V Taliansku boli v roku 1992 pre stíhanie organizovanej kriminality zákonným
dekrétom č. 367/1991 (konvertovaný zákonom č. 8/1992) zriadené špecializované sekcie
prvostupňových prokuratúr, ako aj nad nimi dohliadajúca celoštátna špecializovaná
prokuratúra na čele s národným prokurátorom pre boj proti mafii, ktorý disponoval
právomocou trestnú vec odobrať prvostupňovému špecializovanému prokurátorovi v prípade
jeho nečinnosti a sám ju stíhať. Pre účinnejší postup proti trestným činom, ako je
obchodovanie s ľuďmi, terorizmus, organizovaný zločin a legalizácia príjmov z trestnej
činnosti, bola aj v Belgicku v roku 1998 zákonom z 22. decembra zriadená špecializovaná
Federálna prokuratúra a pre stíhanie obdobných trestných činov bola zákonom z 19.
apríla 1999 (Stb. 1999, 194) zriadená holandská Národná prokuratúra. V Holandsku navyše
bola zákonom z 29. mája 2006 (Stb. 2006, 285) zriadená ďalšia špecializovaná prokuratúra,
ktorá sa zameriava na boj proti podvodom a trestným činom proti životnému prostrediu
a konfiškáciu majetkov.
461.
V roku 2001 bol v Chorvátsku zákonom z 28. septembra (NN br. 88/01) založený špecializovaný
úrad prokuratúry na potláčanie korupcie a organizovanej kriminality. V Rumunsku bolo
neodkladným nariadením č. 43/2002 zriadené Národné protikorupčné riaditeľstvo a zákonom
č. 508/2004 aj Riaditeľstvo pre vyšetrovanie organizovaného zločinu a terorizmu, obe
ako špecializované prokuratúry s celoštátnou pôsobnosťou. Na rozdiel od všeobecnej
právomoci nemá generálny prokurátor vo vzťahu k týmto dvom špecializovaným prokuratúram
právomoc zrušiť nezákonné rozhodnutia alebo opatrenia nižšie postavených prokurátorov,
čo ako pozitívum vyzdvihla Benátska komisia v stanovisku CDL-AD(2022)045 (body 50
až 54).
462.
V Rakúsku bola zákonom z 5. decembra 2007 (BGBl. I Nr. 112/2007) zriadená špecializovaná
zložka prokuratúry na stíhanie korupcie, ktorej pôsobnosť bola neskôr rozšírená aj
na ekonomickú trestnú činnosť, a dnes nesie názov Centrálne štátne zastupiteľstvo
na stíhanie ekonomickej kriminality a korupcie. V Slovinsku bola v roku 2011 (Uradni
list RS, št. 58/11) zriadená Štátna špecializovaná prokuratúra pre vybrané trestné
činy. Maďarská Ústredná vyšetrovacia hlavná prokuratúra zriadená príkazom najvyššieho
prokurátora č. 12/2012 na základe zákonného zmocnenia stíha trestné činy proti štátu,
korupciu vybraných štátnych funkcionárov, útoky na verejných činiteľov, vraždy sudcov
a prokurátorov.
463.
Organickým zákonom č. 1115 zo 6. decembra 2013 bola aj vo Francúzsku zriadená prvostupňová
Národná finančná prokuratúra pre stíhanie závažnej a zložitej ekonomickej kriminality,
pričom v rámci obligatórnej preventívnej kontroly ústavnosti bol tento zákon vyhlásený
za súladný s ústavou (2013-680 DC). Následne došlo zákonom č. 222 z 23. marca 2019
k zriadeniu celoštátnej prvostupňovej Národnej protiteroristickej prokuratúry zameranej
na terorizmus, trestné činy proti ľudskosti a vojnové trestné činy. Na rozdiel od
prípadov, ktoré nie sú stíhané týmito špecializovanými prokuratúrami, nemôže parížsky
generálny prokurátor do konkrétnych vecí spadajúcich do pôsobnosti ani jednej z dvoch
menovaných špecializovaných prokuratúr zasahovať inak ako vydávaním individuálnych
výlučne pozitívnych pokynov, ktoré však príslušného prokurátora na pojednávaní pred
súdom nijako nezaväzujú.
464.
Podobne aj vo Švédsku a v Lotyšsku pôsobia špecializované prokuratúry s celoštátnou
pôsobnosťou, ktoré sa venujú určitým druhom závažnej kriminality. Od 1. marca 2024
zaviedlo špecializovanú prokuratúru aj Estónsko.
465.
Úrad špeciálnej prokuratúry bol zriadený s účinnosťou od 1. mája 2004 zákonom č.
458/2003 Z. z. Podľa § 38 ods. 1 písm. a) zákona o prokuratúre v znení účinnom od 1. mája 2004 do účinnosti napadnutých ustanovení
sústavu prokuratúry o. i. tvorila generálna prokuratúra, ktorej osobitnou súčasťou
s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky bol úrad špeciálnej prokuratúry.
466.
Úrad špeciálnej prokuratúry bol od začiatku zriadený a po celý čas existoval ako
súčasť generálnej prokuratúry. Mal síce postavenie osobitnej súčasti generálnej prokuratúry
(pozri § 55b až § 55l zákona o prokuratúre), ale aj táto osobitnosť vychádzala z inštitucionálneho
začlenenia úradu špeciálnej prokuratúry v sústave prokuratúry do generálnej prokuratúry
(§ 55d ods. 1 a 3, § 55f, § 55h ods. 1 a 2 a § 55k zákona o prokuratúre v znení účinnom
do účinnosti napadnutých ustanovení).
467.
Úrad špeciálnej prokuratúry nebol zriadený ako samostatný štátny orgán v sústave
prokuratúry a ani ako orgán prokuratúry nezávislý od generálnej prokuratúry. Práve
vďaka tomu úrad špeciálnej prokuratúry obstál v teste ústavnosti. Podľa ústavného
súdu «sa zriadenie úradu špeciálnej prokuratúry a vymedzenie jeho postavenia a pôsobnosti
nedostáva do rozporu s ústavne definovaným poslaním prokuratúry ako orgánu ochrany
práv a zákonom chránených záujmov fyzických osôb a právnických osôb a štátu ani do
rozporu s ústavne definovaným postavením generálneho prokurátora, ktorý je v zmysle
čl. 150 ústavy „na čele prokuratúry“» a „Postavenie úradu špeciálnej prokuratúry a
osobitne špeciálneho prokurátora v zmysle navrhovateľom napadnutej právnej úpravy
nie je natoľko autonómne, aby predstavovalo popretie riadiacej a kontrolnej právomoci
generálneho prokurátora v zmysle § 10 zákona č. 153/2001 Z. z.“ (sp. zn. PL. ÚS 17/08).
468.
V náleze sp. zn. PL. ÚS 17/08 súčasne ústavný súd vyjadril svoj názor na právnu úpravu
organizácie, štruktúry a činnosti prokuratúry, ktorý je dnes už bezpochyby súčasťou
jeho konštantnej judikatúry (PL. ÚS 105/2011, PL. ÚS 25/2020, PL. ÚS 2/2023). Ústavný
súd vo svojej rozhodovacej činnosti týkajúcej sa prokuratúry (PL. ÚS 17/08, PL. ÚS
105/2011, PL. ÚS 25/2020, PL. ÚS 2/2023) vychádza z toho, že ústava neupravuje organizáciu,
štruktúru a činnosť prokuratúry a ani podrobnosti o vymenúvaní a odvolávaní či právach
a povinnostiach prokurátorov. Na úpravu týchto otázok splnomocňuje zákonodarcu (čl.
151 ústavy). Z toho vyplýva oveľa širšia miera regulatívnej voľnosti zákonodarcu pri
úprave postavenia, činnosti a organizácie prokuratúry, ako aj vymenúvania a odvolávania
či práv a povinností prokurátorov než v prípadoch týkajúcich sa postavenia, činnosti
a organizácie súdov, ako aj vymenúvania a odvolávania či práv a povinností sudcov.
469.
Organizačná štruktúra prokuratúry a funkčné vzťahy pri výkone jej pôsobnosti sú princípmi
zákonnými, nie princípmi ústavnými. Zákonodarca, ktorý princípy organizácie a funkčných
vzťahov pri výkone pôsobnosti prokuratúry, ako aj úpravu vymenúvania a odvolávania
či práv a povinností prokurátorov konštituuje, môže taktiež tieto princípy a túto
úpravu modifikovať a meniť, prirodzene, s ohľadom na rešpektovanie iných ustanovení
ústavy vrátane jej čl. 149 a čl. 150 (sp. zn. PL. ÚS 25/2020). Tieto konštituujú základnú
úlohu, ale aj zodpovednosť prokuratúry v Slovenskej republike ako demokratickom a
právnom štáte a jej jediný ústavný organizačný prvok, a to že na čele prokuratúry
je generálny prokurátor, ktorý sa tak premieta ako ústredný prvok do zákonnej úpravy
organizácie prokuratúry a vzťahov v nej (sp. zn. PL. ÚS 2/2023).
470.
Ak ústavný súd nezistil zásah do čl. 150 ústavy zriadením úradu špeciálnej prokuratúry ako súčasti generálnej prokuratúry práve preto,
lebo právomoc generálneho prokurátora vo vzťahu k činnosti úradu špeciálnej prokuratúry
bola obmedzená len čiastočne a nebola obmedzená v rozsahu, ktorý by popieral postavenie
generálneho prokurátora podľa čl. 150 ústavy, o to menej môže podľa už uvedenej konštantnej
judikatúry ústavného súdu predstavovať neústavný zásah zákonodarcu do organizácie
a štruktúry prokuratúry zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry.
471.
Navrhovatelia namietajú absenciu kontinuity v dozorovaní trestných vecí úradom špeciálnej
prokuratúry, čo bude mať dopad na efektivitu trestných stíhaní, ale tiež aj vznik
zbytočných prieťahov. Zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry je legislatívne spojené
aj s prechodnými ustanoveniami zákona o prokuratúre a zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení napadnutého zákona (ďalej
len „zákon o prokurátoroch“).
472.
V § 56ag zákona o prokuratúre sú upravené prechodné ustanovenia k úpravám účinným
od 15. marca 2024. Podľa nich úrad špeciálnej prokuratúry odovzdá k 20. marcu 2024
spisy a ostatné písomnosti zapísané v registroch a evidenčných pomôckach vedených
na úrade špeciálnej prokuratúry generálnej prokuratúre v právoplatne skončených veciach,
príslušnej krajskej prokuratúre podľa § 46 ods. 3 zákona o prokuratúre v neskončených veciach; ak v neskončenej veci začne plynúť zákonná
lehota pred 20. marcom 2024, príslušný prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry je
povinný vykonať úkon alebo konať tak, aby nedošlo k zmeškaniu tejto lehoty, generálnej
prokuratúre v ostatných veciach.
473.
Ak v neskončených veciach podľa § 56ag ods. 1 písm. b) zákona o prokuratúre sú na
trestné konanie príslušné dve alebo viaceré krajské prokuratúry, o tom, ktorá krajská
prokuratúra bude príslušná na konanie, rozhodne generálny prokurátor.
474.
Podľa § 56ah zákona o prokuratúre prechádza s účinnosťou od 20. marca 2024 pôsobnosť
úradu špeciálnej prokuratúry na príslušné krajské prokuratúry.
475.
V § 265zf zákona o prokurátoroch sú upravené prechodné ustanovenia k úpravám účinným
od 15. marca 2024. Podľa nich oprávnenie vykonávať funkciu vedúceho prokurátora, prokurátora,
asistenta prokurátora, štátneho zamestnanca a zamestnanca pri výkone práce vo verejnom
záujme v úrade špeciálnej prokuratúry zaniká najneskôr 19. marca 2024. Generálny prokurátor
zaradí osoby uvedené v § 265zf ods. 1 do organizačnej zložky generálnej prokuratúry
k 20. marcu 2024. To neplatí, ak sa osoba uvedená v § 265zf ods. 1 dohodne s generálnym
prokurátorom inak.
476.
Podľa ústavného súdu vytvárajú prechodné ustanovenia v zákone o prokuratúre a zákone
o prokurátoroch zákonný základ na plynulý prechod pôsobnosti úradu špeciálnej prokuratúry,
spisov a písomností úradu špeciálnej prokuratúry a na zaradenie prokurátorov zrušeného
úradu špeciálnej prokuratúry. Prechodné ustanovenia vychádzajú z ústavnej právomoci
generálneho prokurátora prokuratúru efektívne riadiť v súlade s už uvedenými zásadami
prokuratúry.
477.
Ústavný súd vzal do úvahy aj skutočnosť, že generálny prokurátor vydal v súvislosti
so zrušením úradu špeciálnej prokuratúry sériu interných riadiacich aktov, ktorých
cieľom malo byť zabezpečenie riadneho konania a rozhodovania vo veciach patriacich
do pôsobnosti Špecializovaného trestného súdu, resp. do pôsobnosti zrušeného úradu
špeciálnej prokuratúry (https://www.genpro.gov.sk/zbierka-sluzobnych-predpisov-generalneho-prokuratora/).
478.
S ohľadom na už uvedené ústavný súd dospel k záveru, že zrušenie úradu špeciálnej
prokuratúry nie je v rozpore s navrhovateľmi označenými referenčnými normami na ústavnej
úrovni.
479.
Okrem ústavy má byť zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry podľa skupiny poslancov
1 aj v rozpore s ustanoveniami primárnych prameňov práva Európskej únie. Zmluva o
EÚ, zmluva o fungovaní EÚ a charta nepochybne spĺňajú kritériá ustanovené v čl. 125
ods. 1 ústavy a môžu byť referenčným rámcom pre konanie o súlade právnych predpisov.
480.
Členským štátom s obdobnou úpravou je Rumunsko, v ktorom bol v roku 2018 zriadený
osobitný odbor prokuratúry s výlučnou právomocou na vedenie trestného konania vo veci
trestných činov spáchaných sudcami a prokurátormi vrátane vojenských sudcov a prokurátorov
a členov Najvyššej súdnej rady. Prejudiciálne otázky rumunského súdu vo veci C 127/19
smerovali v tomto kontexte k čl. 2 v spojení s čl. 4 ods. 3 a k čl. 19 ods. 1 druhému
pododseku zmluvy o EÚ a k čl. 47 charty. V rozsudku z 18. mája 2021 v spojených veciach
C83/19, C127/19, C195/19, C291/19, C355/19 a C397/19 Súdny dvor v bode 111 pripomenul
svoju konštantnú judikatúru, v zmysle ktorej organizácia súdnictva v členských štátoch
patrí do právomoci týchto štátov pri dodržiavaní práva Európskej únie. Okrem toho
však v bode 210 ten istý záver vztiahol aj na prokuratúru. Podľa generálneho advokáta
Súdneho dvora vo veci C-634/2022 (prejudiciálne konanie vo vzťahu k zrušeniu bulharského
špecializovaného trestného súdu) prípustný je ktorýkoľvek model trestného súdnictva
– špecializovaný, ale aj taký, kde všeobecné súdy rozhodujú o všetkých trestných činoch.
481.
Uvedená judikatúra Súdneho dvora teda jednoznačne potvrdzuje, že Slovenská republika
pri úprave štruktúry prokuratúry koná v rámci právomocí, ktoré nepreniesla na Európsku
úniu. Samozrejme, a znovu je to potvrdené konštantnou judikatúrou Súdneho dvora, aj
pri výkone tejto právomoci musí konať Slovenská republika tak, aby dodržiavala povinnosti,
ktoré jej vyplývajú z práva Európskej únie (napr. rozsudok Súdneho dvora z 24. 6.
2024 vo veci C-107/23 PPU, bod 127). Štruktúra prokuratúry teda musí byť navrhnutá
tak, aby bolo zabezpečené dodržiavanie požiadaviek vyplývajúcich z práva Európskej
únie, najmä požiadavky na nezávislosť súdov rozhodujúcich o otázkach súvisiacich s
uplatňovaním alebo výkladom tohto práva, aby bola osobám podliehajúcim súdnej právomoci
zaručená účinná súdna ochrana práv, ktoré im vyplývajú z tohto práva (rozsudok Súdneho
dvora z 18. 5. 2021 v spojených veciach C83/19, C127/19, C195/19, C291/19, C355/19
a C397/19, bod 211).
482.
Zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry žiadnym spôsobom nezasahuje do nezávislosti
súdnej moci a nespôsobuje tak ohrozenie účinnej súdnej ochrany práv osôb, ktoré im
vyplývajú z práva Európskej únie. Právna úprava, ktorou dochádza k zrušeniu úradu
špeciálnej prokuratúry, sa tak nedostáva do rozporu s čl. 19 ods. 1 druhým pododsekom
zmluvy o EÚ a v dôsledku toho ani do rozporu s čl. 2, s čl. 4 ods. 3 a čl. 3 ods.
1 zmluvy o EÚ.
483.
Skupina poslancov 1 žiada preskúmanie zrušenia úradu špeciálnej prokuratúry aj z
pohľadu čl. 325 zmluvy o fungovaní EÚ. Je teda potrebné overiť, či Slovenská republika
realizáciou svojej právomoci upraviť štruktúry prokuratúry neporušila povinnosť, ktorá
jej vyplýva z čl. 325 zmluvy o fungovaní EÚ.
484.
V čl. 325 ods. 1 zmluvy o fungovaní EÚ je obsiahnutá povinnosť členského štátu prijať
opatrenia, ktoré majú zamedziť podvodom a iným protiprávnym konaniam poškodzujúcim
finančné záujmy Európskej únie. Použitý pojem „opatrenia“ zahŕňa viacero možností.
Súdny dvor už pod neho zahrnul hlavne účinné a odrádzajúce trestné sankcie (napr.
rozsudok Súdneho dvora z 24. 7. 2023 vo veci C-107/23 PPU, body 83 a 84) alebo opatrenia,
ktoré zaručia účinný a úplný výber vlastných zdrojov, ktorými sú príjmy pochádzajúce
z uplatnenia jednotnej sadzby na harmonizovaný vymeriavací základ dane z pridanej
hodnoty (napr. rozsudok Súdneho dvora z 21. 12. 2021 v spojených veciach C357/19,
C379/19, C547/19, C811/19 a C840/19, bod 182).
485.
Je zrejmé, že zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry nemá spojitosť so sankciami,
ktoré slovenský právny poriadok predvída v prípade protiprávnych konaní poškodzujúcich
finančné záujmy Európskej únie. Rovnako je zrejmé, že táto právna úprava neovplyvňuje
účinný a úplný výber vlastných zdrojov Európskej únie. Napadnutá právna úprava sa
tak nemôže dostať do obsahového rozporu s povinnosťou, ktorá Slovenskej republike
vyplýva z čl. 353 zmluvy o fungovaní EÚ.
486.
Keďže, ako už bolo uvedené, Slovenská republika pri úprave štruktúry prokuratúry
koná v rámci právomocí, ktoré nepreniesla na Európsku úniu, nevykonáva teda právo
Európskej únie. V dôsledku toho nie je založená pôsobnosť charty v zmysle jej čl.
51, čo znamená, že v tomto konaní o súlade právnych predpisov nemôže byť charta referenčným
rámcom a nie je potrebné uskutočňovať prieskum súladu dotknutej právnej úpravy s čl.
17 ods. 1 a čl. 46 charty.
487.
Z medzinárodných dohovorov, prameňov primárneho práva a zo sekundárneho práva Európskej
únie, ktoré skupina poslancov 1 a skupina poslancov 2 uvádzajú na podporu svojho tvrdenia
o porušení medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky v oblasti trestnej politiky,
osobitne pokiaľ ide o trestný postih trestných činov poškodzujúcich finančné záujmy
Európskej únie, korupčných trestných činov a nadnárodnej organizovanej trestnej činnosti,
vyplýva požiadavka na špecializáciu vnútroštátnych orgánov v boji proti kriminalite,
na ktorú sa ten-ktorý dohovor či prameň práva Európskej únie vzťahuje.
488.
Vzhľadom na prirodzenú rôznosť či rôznorodosť vnútroštátnych orgánov určených na
boj proti kriminalite, a to na všetkých úrovniach Organizácie Spojených národov, Rady
Európy, ale aj samotnej Európskej únie, tieto dokumenty nestanovujú presné inštitucionálne
zabezpečenie záväzku zmluvnej strany príslušného dohovoru či členského štátu Európskej
únie. Práve naopak, s ohľadom na požiadavku cieľa, ktorý sa má dosiahnuť, je otázka
vnútroštátneho riešenia prenechaná na zmluvnú stranu príslušného dohovoru či členský
štát Európskej únie. Požiadavka špecializácie vnútroštátnych orgánov nemusí byť naplnená
iba vytvorením samostatných, nezávislých či osobitných vnútroštátnych orgánov určených
na boj proti kriminalite, na ktorú sa ten-ktorý dohovor či prameň práva Európskej
únie vzťahuje (takúto požiadavku by nesplnil ani úrad špeciálnej prokuratúry), ale
táto požiadavka môže byť naplnená aj vnútornou špecializáciou v rámci inak všeobecného
orgánu. Dosiahne sa to napr. vytvorením osobitného špecializovaného organizačného
útvaru alebo špecializáciou konkrétnych osôb v príslušnom štátnom orgáne, v Slovenskej
republike z povahy veci predovšetkým na generálnej prokuratúre.
489.
Prechodné ustanovenia zákona o prokuratúre a zákona o prokurátoroch a interné riadiace
akty generálneho prokurátora vydané v súvislosti so zrušením úradu špeciálnej prokuratúry
zabezpečujú univerzálny prechod spisov v neskončených veciach, teda aj tých, na ktoré
sa vzťahujú medzinárodné záväzky Slovenskej republiky v oblasti trestnej politiky,
na krajské prokuratúry, ktoré sú ako štátne orgány v sústave prokuratúry [§ 38 ods.
1 písm. b) zákona o prokuratúre] viazané čl. 2 ods. 2 ústavy, ale aj požiadavkou čl. 1 ods. 2 ústavy. Do pôsobnosti krajských prokuratúr
ako štátnych orgánov v sústave prokuratúry patria aj nové veci po účinnosti napadnutých
ustanovení. Požiadavka čl. 2 ods. 2 ústavy, ale aj čl. 1 ods. 2 ústavy tu platí rovnako.
Tým budú medzinárodné záväzky Slovenskej republiky na úseku trestného postihu trestných
činov poškodzujúcich finančné záujmy Európskej únie, korupčných trestných činov a
nadnárodnej organizovanej trestnej činnosti podľa označených referenčných noriem skupinou
poslancov 1 a skupinou poslancov 2 zabezpečené.
490.
Vo vzťahu k porušeniu čl. 48 ods. 2 ústavy a čl. 6 ods. 1 dohovoru v rozsahu základného
práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov si ústavný súd osvojil judikatúru
ESĽP k čl. 6 ods. 1 dohovoru, pokiaľ ide o právo na prejednanie záležitosti v primeranej
lehote, preto v obsahu týchto práv nemožno vidieť zásadnú odlišnosť (napr. II. ÚS
55/98, I. ÚS 280/08) a ich prípadné porušenie možno preskúmavať spoločne (sp. zn.
I. ÚS 89/2020).
491.
ESĽP vo svojej judikatúre stanovil začiatok plynutia lehoty z hľadiska práva na prejednanie
veci v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru v prípade trestného konania odo
dňa, keď bolo podané obvinenie. Pojem „obvinenie“ ESĽP nechápe vo formálnom slova
zmysle, ale v materiálnom. V rozhodnutí vo veci Neumeister proti Rakúsku (rozsudok
ESĽP z 27. 6. 1968, sťažnosť č. 1936/63) bol za začiatok plynutia doby považovaný
deň, v ktorom bol sťažovateľ po prvýkrát vypočutý ako obvinený. Toto stanovisko ESĽP
modifikoval v prípade Eckle proti Spolkovej republike Nemecko (rozsudok ESĽP z 15.
7. 1982, č. 8130/78), podľa ktorého lehota začína plynúť od momentu, keď sťažovateľ
začína pociťovať účinky trestného vyšetrovania proti svojej osobe. Podobne v prípade
Manzoni proti Taliansku (rozsudok ESĽP z 19. 2. 1991, č. 11804/85) určil, že lehota
začína plynúť odo dňa vydania príkazu na zatknutie. Aj keď ide o rôzne momenty, ich
spoločným menovateľom je, že sa neviažu výslovne iba na konanie a rozhodovanie súdu.
492.
Ústavný súd vychádza zo svojej doterajšej judikatúry k právu na prerokovanie veci
bez zbytočných prieťahov a jeho účelu, podľa ktorej „právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov sa ústavou priznáva vo vzťahu
k Slovenskej republike a všetkým orgánom, ktoré konajú v jej mene vo veciach, kde
rozhodujú o právnej neistote osoby oprávnene žiadajúcej o rozhodnutie alebo vykonanie
iného opatrenia ustanoveného zákonom“ (sp. zn. II. ÚS 52/1999).
493.
Napriek tomu, že určujúca judikatúra ústavného súdu, ako aj ESĽP sa dotýka práve
súdneho konania, právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov v zmysle čl. 48 ods. 2 ústavy sa uplatňuje primerane na všetky konania vedené verejnoprávnym orgánom, resp.
iným orgánom rozhodujúcim v prípadoch preneseného výkonu verejnej správy na takýto
orgán. Orgánom, na ktorý sa vzťahuje požiadavka konať bez zbytočných prieťahov, je
preto aj prokuratúra.
494.
Ústavný súd už odkázal na prechodné ustanovenia v zákone o prokuratúre a zákone o
prokurátoroch, ale aj na interné riadiace akty generálneho prokurátora, ktoré upravujú
prechod agendy zrušeného úradu špeciálnej prokuratúry na krajské prokuratúry. Zrušenie
úradu špeciálnej prokuratúry je jednorazová záležitosť, ktorá nezakladá trvalú alebo
systémovú legislatívnu vadu v činnosti prokuratúry s potenciálom dlhodobo či trvalo
a systematicky zasahovať do práva podľa čl. 48 ods. 2 ústavy a čl. 6 ods. 1 dohovoru.
495.
Ústavný súd napokon pripomína, že koná o súlade právnych predpisov podľa čl. 125
ústavy, teda o abstraktnej ochrane ústavnosti, a nie o sťažnostiach podľa čl. 127 ústavy. Rozhodnutím ústavného súdu v tomto konaní nie je dotknuté právo nikoho podať sťažnosť
podľa čl. 127 ústavy, ak bude namietať porušenie svojho základného práva na prerokovanie
veci bez zbytočných prieťahov.
496.
Ústavný súd preto návrhom na vyslovenie nesúladu napadnutého zákona z dôvodu zrušenia
úradu špeciálnej prokuratúry s čl. 1 ods. 1, čl. 1 ods. 2, čl. 15 ods. 1, čl. 20 ods.
1, čl. 46 ods. 1 a 2 a čl. 48 ods. 2 ústavy, čl. 6, čl. 8 a čl. 13 dohovoru, čl. 20
dohovoru o korupcii, čl. 29 dohovoru OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu,
čl. 36 dohovoru OSN proti korupcii, čl. 325 zmluvy o fungovaní EÚ, čl. 4 ods. 3, čl.
3 ods. 1, čl. 2 a čl. 19 ods. 1 zmluvy o EÚ a čl. 2 ods. 1, čl. 7 ods. 1, čl. 47 charty
nevyhovel.
X. K ďalším námietkam porušenia medzinárodnoprávnych záväzkov štátu v oblasti trestnej
politiky:
497.
Navrhovatelia namietajú porušenia medzinárodnoprávnych záväzkov štátu aj v časti
trestných činov proti životnému prostrediu.
498.
Slovenská republika je viazaná Dohovorom o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi
voľne žijúcich živočíchov a rastlín, podľa ktorého „Strany urobia primerané opatrenia na to, aby ustanovenia tohto Dohovoru uviedli do
života a znemožnili také obchodovanie s exemplármi, ktoré by ho porušovalo (čl. 8 ods. 1 tohto dohovoru). Dohovor predpokladá opatrenia „na pokutovanie obchodu s takými exemplármi alebo ich držby, prípadne oboch; a na
vykonanie konfiškácie takých exemplárov alebo ich navrátenie do štátu, ktorý ich vyviezol“. Nepredpisuje konkrétnu formu opatrení a napadnutá právna úprava pri širokej škále
do úvahy prichádzajúcich opatrení zahŕňajúcich aj iné odvetvia práva než ultimatívne
trestné právo sa preto nedostáva do rozporu s týmto dohovorom.
499.
Smernica 2008/99/ES bez ohľadu na okolnosť, že smernica nie je tzv. referenčnou normou
v konaní o súlade právnych predpisov a že posudzovanie a sankcionovanie nesprávnej
implementácie, resp. transpozície smerníc je z hľadiska pôsobnosti kompetenčnou doménou
Súdneho dvora realizovanou v osobitnom konaní, pri vecnom náhľade, pokiaľ ide o pojmy
„podstatná škoda“ a „nie zanedbateľné množstvo“, požaduje, aby
i) konanie vymedzené v čl. 3 písm. a), b), d), e) predstavovalo trestný čin, ak ním
bola spôsobená podstatná škoda na kvalite ovzdušia, na kvalite pôdy, na kvalite vody
alebo na živočíchoch alebo rastlinách,
ii) konanie vymedzené v čl. 3 písm. f) a g) predstavovalo trestný čin s výnimkou prípadov,
keď sa takéto konanie týka zanedbateľného množstva takýchto exemplárov a má zanedbateľný
vplyv na stav ochrany druhov.
500.
Smernica však tieto pojmy nedefinuje. Počas konania pred ústavným súdom bola zároveň
táto smernica nahradená smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2024/1203 z 11.
apríla 2024 o ochrane životného prostredia prostredníctvom trestného práva, ktorou
sa nahrádzajú smernice 2008/99/ES a 2009/123/ES, a to s účinnosťou od 20. mája 2024
[ďalej len „smernica 2024/1203“ (čl. 26 smernice)]. Nová smernica rovnako používa
pojem „podstatná škoda“, ale podobne ako pôvodná smernica 2008/99/ES neidentifikuje tento pojem presnou sumou,
ale ponecháva to na jednotlivých členských štátoch v rámci transpozície smernice.
Novinkou je skutočnosť, že v čl. 3 ods. 3 uvádza okolnosti, ktoré má členský štát
zohľadniť pri kvalifikovaní škody ako podstatnej, medzi nimi sa nachádza aj „rozsah rozšírenia škody alebo závažnosť škody“. Z uvedeného vyplýva, že ak členský štát v rámci reformy trestného práva zmení definíciu
pojmov malá škoda, väčšia škoda, značná škoda a škoda väčšieho rozsahu, nemôže sa
tým dostať do rozporu so smernicou 2024/1203, ktorá používa všeobecný pojem podstatná
škoda, ktorého obsah si určuje každý členský štát samostatne.
501.
S ohľadom na už uvedené závery ústavný súd ani v tejto časti podaných návrhov neidentifikoval
rozpor napadnutého zákona s ústavu alebo medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky
a návrhom preto v tejto časti nevyhovel.
XI. K podaniu dovolania v prípade právoplatne schválených dohôd o vine a treste ministrom
a k porušeniu zákazu retroaktivity v neprospech obvinených:
502.
Skupina poslancov 1 a skupina poslancov 2 namietajú nesúlad napadnutého zákona v
rozsahu čl. II bodu 99 (§ 370 ods. 1 Trestného poriadku v znení napadnutého zákona),
čl. II bodu 100 (§ 371 ods. 2 Trestného poriadku v znení napadnutého zákona) a čl.
II bodu 134 (v časti § 567t ods. 4 Trestného poriadku v znení napadnutého zákona)
s čl. 1 ods. 1 ústavy pre porušenie princípu právnej istoty.
503.
Podľa § 567t ods. 4 Trestného poriadku v znení napadnutého zákona „(4) Ustanovenie § 370 ods. 1 v znení účinnom od 15. marca 2024 sa použije aj na dohody
o vine a treste schválené pred 15. marcom 2024.“. Túto úpravu v prechodnom ustanovení je potrebné vykladať nielen v spojení so zmenou
v § 370 ods. 1 Trestného poriadku v znení napadnutého zákona, ktorým došlo k predĺženiu
lehoty na podanie dovolania v neprospech obvineného zo šiestich mesiacov na tri roky,
ale aj v spojení so zmenou v § 371 ods. 2 Trestného poriadku v znení napadnutého zákona,
ktorou došlo k doplneniu nového dovolacieho dôvodu ministrom spravodlivosti. Tieto
dve zmeny sú účinné od 15. marca 2024.
504.
Napadnuté prechodné ustanovenie sa týka dohôd o vine a treste schválených pred 15.
marcom 2024. Konanie o dohode o vine a treste predstavuje jednu z možností odklonov
od klasického priebehu trestného konania. Obsah tohto inštitútu spočíva v tom, že
dochádza k uzavretiu efektívnej a obojstranne výhodnej dohody o spôsobe ukončenia
trestnej veci. Dohodu o vine a treste uzatvárajú prokurátor a obvinený.
505.
Dohodou o vine a treste sa podľa § 2 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 619/2005 Z. z. o podmienkach
a postupe prokurátora pri konaní o dohode o uznaní viny a prijatí trestu rozumie dohoda
prokurátora a obvineného a v prípadoch ustanovených zákonom aj poškodeného alebo aj
inej oprávnenej osoby podľa § 10 ods. 10, § 35 ods. 1, § 44 ods. 3 a § 232 ods. 2 Trestného poriadku o priznaní spáchania skutku, uznaní viny a prijatí trestu obvineným
a prípadne aj o ďalších výrokoch podľa § 232 ods. 3 a 7 Trestného poriadku.
506.
Trestný poriadok v § 232 ods. 1 umožňuje prokurátorovi začať konanie o dohode o vine a treste na podnet obvineného
alebo aj bez takého podnetu, iba ak výsledky vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania
dostatočne odôvodňujú záver, že skutok je trestným činom a spáchal ho obvinený, ktorý
sa k spáchaniu skutku priznal, uznal vinu a dôkazy nasvedčujú pravdivosti jeho priznania.
Ak osoby uvedené v § 232 ods. 2 Trestného poriadku uzavreli dohodu o vine a treste, prípadne o ďalších výrokoch,
prokurátor podá podľa § 233 ods. 1 Trestného poriadku súdu návrh na schválenie tejto dohody.
507.
Táto dohoda následne podlieha schváleniu súdom. Týmto konaním sa obvinený vzdáva
práva na prerokovanie veci pred súdom na hlavnom pojednávaní a súd ukladá obvinenému
trest bez dokazovania viny. Návrh dohody o vine a treste podľa § 331 ods. 1 Trestného poriadku na súde preskúma predseda senátu a podľa jeho obsahu a podľa obsahu
spisu
- určí termín verejného zasadnutia na rozhodnutie o návrhu dohody o vine a treste alebo
- návrh dohody o vine a treste odmietne, ak zistí závažné porušenie procesných predpisov,
najmä porušenie práva na obhajobu, alebo ak navrhovaná dohoda o vine a treste je zrejme
neprimeraná.
508.
Uzavretie dohody o vine a treste medzi prokurátorom a obvineným a jej následné schválenie
súdom za podmienok stanovených v Trestnom poriadku v znení účinnom do 14. marca 2024
ukončovalo trestné konanie rozsudkom o schválení dohody o vine a treste. Proti tomuto
rozsudku nebolo prípustné odvolanie ani dovolanie okrem dovolania podľa § 371 ods.
1 písm. c), teda ak zásadným spôsobom bolo porušené právo na obhajobu. Inak právoplatnosť
rozsudku zakladala právnu istotu odsúdeného o ukončení jeho trestnej veci podľa súdom
schválenej dohody o vine a treste.
509.
K imanentným znakom právneho štátu neodmysliteľne patrí aj požiadavka (princíp) právnej
istoty a ochrany dôvery občanov v právny poriadok, čoho súčasťou je i zákaz spätného
(retroaktívneho) pôsobenia právnych predpisov, resp. ich ustanovení (sp. zn. PL. ÚS
10/04), samozrejme, okrem špecifických výnimiek, ktorou je aj čl. 50 ods. 6 ústavy
v druhej vete tohto ustanovenia S inštitútom právnej istoty v právnom štáte úzko súvisí
požiadavka zachovania legálne nadobudnutých práv. Vo všeobecnom vyjadrení to znamená,
že nikomu nemožno odňať jeho riadnym spôsobom nadobudnuté práva na základe neskoršie
vydaného právneho predpisu (sp. zn. PL. ÚS 16/95).
510.
S požiadavkou (princípom) právnej istoty, ochrany dôvery občanov v právny poriadok
a so zákazom spätného (retroaktívneho) pôsobenia právnych predpisov, resp. ich ustanovení
nie je podľa ústavného súdu zlučiteľná možnosť podať dovolanie v dovolacej lehote
predĺženej s účinnosťou od 15. marca 2024 (teda v neprospech obvineného) proti ktorémukoľvek
rozhodnutiu právoplatnému pred 15. marcom 2024 a možnosť ministra spravodlivosti podať
dovolanie z dôvodu existujúceho od 15. marca 2024 proti dohodám o vine a treste právoplatne
schváleným súdmi pred 15. marcom 2024.
511.
Ústavný súd pritom z hľadiska miery akceptácie tvorby pravidiel trestného konania
rozlišuje zmeny v § 370 ods. 1 a § 371 ods. 2 Trestného poriadku v znení napadnutého zákona pri ich pôsobení do budúcna a previazanie
týchto zmien s doplnením Trestného poriadku prechodným ustanovením v § 567t ods. 4.
512.
Ustanovenie § 370 ods. 1 Trestného poriadku v znení napadnutého zákona predlžuje lehotu na podanie dovolania v neprospech obvineného
zo šiestich mesiacov na tri roky. Zároveň doplnená druhá veta § 371 ods. 2 Trestného poriadku v znení napadnutého zákona zavádza legitimáciu ministra spravodlivosti na podanie
dovolania v prípade, ak súd schválil dohodu o vine a treste, ktorá nie je so zreteľom
na závažné porušenie hmotnoprávnych ustanovení primeraná alebo spravodlivá. Použitie
týchto ustanovení, ako to už bolo vysvetlené, pri ústavnokonformnom výklade zákona
prichádza do úvahy len pri rozhodnutiach súdu (vrátane rozhodnutí súdu o schválení
dohody o vine a treste), ktoré nadobudli právoplatnosť najskôr 15. marca 2024.
513.
Mimoriadny opravný prostriedok ako taký už zo svojej podstaty zasahuje do právnej
istoty založenej právoplatným rozhodnutím, pretože len rozhodnutie, ktoré je právoplatné,
je ním možné napadnúť. Aj preto je použitie mimoriadnych opravných prostriedkov limitované,
pričom tradičným spôsobom limitácie je ich použitie iba na odstránenie nezákonnosti
právoplatného rozhodnutia, pričom prípustným dôvodom na použitie nie sú skutkové zistenia
a snaha o ich čiastkovú revíziu, ale iba porušenie zákonnosti vo vzťahu k podstate
dotknutého rozhodnutia. Záujem na zákonnosti rozhodnutia prevyšuje nad záujmom na
stabilite založenej právoplatnosťou nezákonného rozhodnutia, pričom intenzita tejto
prevahy je úmerná tomu, či v kontexte celého príslušného konania predstavuje mimoriadny
opravný prostriedok poslednú ultimatívnu možnosť nápravy nezákonnosti alebo nie (m.
m. sp. zn. PL. ÚS 1/2022). Skutkové dôvody podania dovolania sú skôr výnimkou (§ 371 ods. 3 Trestného poriadku).
514.
Nový dovolací dôvod v § 371 ods. 2 Trestného poriadku v znení napadnutého zákona smeruje proti rozsudkom súdu schválenej dohode o vine
a treste z dôvodu jej neprimeranosti alebo nespravodlivosti ako výsledku závažného
porušenia hmotnoprávnych ustanovení. Takto vymedzený dovolací dôvod nepredstavuje
podľa ústavného súdu odklon od doterajšej funkcie dovolania zabezpečiť zákonnosť rozhodnutia
či v tomto prípade zabezpečiť zachovanie hmotnoprávnych ustanovení relevantných pre
uzavretie a schválenie dohody o vine a treste. Záujem na zachovaní právoplatnosti
rozsudku, ktorým bola schválená dohoda o vine a treste, tak ustupuje záujmu na jej
zákonnosti spojenej s primeranosťou a so spravodlivosťou dohody. Pre taký záver je
relevantný aj ústavnokonformný výklad zákona, ktorý pri textuálnej naviazanosti nespravodlivosti
a neprimeranosti dohody o vine a treste na závažné porušenie hmotnoprávnych ustanovení,
ak taký výklad nemá negovať inštitút dohody o vine a treste v jeho podstate, pripúšťa
možnosť revidovať schválenie dohody súdom pri kvalifikačných deformáciách, nie však
pri otázke výšky dohodnutého a súdom schváleného trestu vrátane jeho zníženia podľa
§ 39 ods. 4 Trestného zákona v prípade kvalifikačnej správnosti, resp. ak nejde o takto (kvalifikačne) orientovanú
závažnú nesprávnosť. Druhou možnosťou využitia aktívnej procesnej legitimácie ministra
je, ak by išlo o trest v intenciách hmotnoprávneho defektu obdobného dôvodu dovolania
podľa § 371 ods. 1 písm. h) Trestného poriadku, teda v prípade trestu mimo zákonom ustanovenej trestnej sadzby alebo trestu podľa
zákona neprípustného.
515.
V tomto osobitnom prípade je totiž, a to evidentne so zameraním v neprospech obvineného
[na rozdiel od dôvodu dovolania podľa § 371 ods. 1 písm. c) ako rovnako dostupného
pre ministra spravodlivosti pri dohode o vine a treste], dovolaním atakované súdne
rozhodnutie vydané na základe už predbežného konsenzu prokurátora a obvineného, ktorý
je sankčným kompromisom zohľadňujúcim vzdanie sa obvineným práva na spravodlivý proces
v konaní pred súdom v jeho štandardnej podobe, čo odbúrava dôkazné bremeno prokurátora
v súdnom konaní, ktorého unesenie je inak nevyhnutné pre uznanie viny. Bolo by teda
z hľadiska čl. 1 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 ústavy vo vzájomne vyváženom kontexte atribútu spravodlivosti nezlučiteľné so základným
právom obvineného na súdnu ochranu v právnom štáte najprv uzavretie dohody s obvineným
a prokurátorom a jej schválenie súdom, teda v oboch prípadoch štátom (pre ktorý predovšetkým
platí princíp pacta sunt servanda), a potom „vypovedanie“ právoplatne fixovanej dohody na základe iniciatívy ministra
(teda opäť reprezentanta štátu), len preto, lebo sa prokurátor „zle“ dohodol na výške
trestu, avšak v rámci zákonnej sadzby (na rozdiel od nesprávne určenej právnej kvalifikácie
činu, ktorá môže generovať aj úplne odlišnú trestnú sadzbu). Dohoda strán a jej schválenie
súdom je pre oblasť výšky trestu (okrem excesu jeho dohodnutého uloženia mimo zákonom
ustanovenej trestnej sadzby) dostatočnou garanciou a následná justičná ingerencia
je už nadbytočná, a to aj z hľadiska súladu s ústavou. Práve možnosť takého (ústavnokonformného)
výkladu, a to aj skôr objasnených intertemporálnych otázok (body 508 až 510) umožnila
ústavnému súdu derogačne nezasiahnuť jednak vo vzťahu k predĺženiu lehoty na podanie
dovolania v neprospech obvineného, ako aj vo vzťahu k rozšíreniu dovolacieho oprávnenia
ministra spravodlivosti, resp. zásah ústavného súdu bol potrebný len vo vzťahu ku
kritickému prechodnému ustanoveniu novelizácie Trestného poriadku označenému vo výroku
tohto nálezu (čomu sa venujú nasledujúce body tohto odôvodnenia).
516.
V rozsahu § 370 ods. 1 a § 371 ods. 2 Trestného poriadku v znení napadnutého zákona tak ústavný súd návrhom na vyslovenie
ich nesúladu s čl. 1 ods. 1 ústavy nevyhovel.
517.
Účinok § 567t ods. 4 Trestného poriadku v znení napadnutého zákona je ale nasmerovaný
do minulosti. Iba spojením s § 567t ods. 4 Trestného poriadku v znení napadnutého
zákona je možné použiť nový dovolací dôvod aj na dohody o vine a treste právoplatne
schválené pred 15. marcom 2024 (poprípade nadobudnúť dojem, že sa predĺži už plynúca
alebo uplynutá lehota na podanie dovolania v neprospech obvineného pri iných rozhodnutiach,
proti ktorým je prípustné podanie dovolania).
518.
Táto právna úprava bola do návrhu napadnutého zákona doplnená pozmeňujúcim návrhom
na rokovaní ústavnoprávneho výboru a bola odôvodnená iba v rozsahu jednej vety, a
to že „Súčasne sa navrhuje prechodné ustanovenie k novému zneniu § 370 ods. 1.“. Takéto odôvodnenie je vo vzťahu k právnej úprave s takými závažnými dôsledkami nepresvedčivé
a nedostatočné.
519.
Napadnuté prechodné ustanovenie vykazuje v spojení s rozšírením procesného priestoru
na podanie dovolania v neprospech obvineného aj hmotnoprávny presah, pretože zásah
do trestných konaní právoplatne ukončených schválením dohôd o vine a treste narúša
právnu istotu o právoplatne uzavretých hmotnoprávnych otázkach viny a trestu a nesie
so sebou potenciál prísnejšieho trestného postihu.
520.
Tým sa § 567t ods. 4 Trestného poriadku v znení napadnutého zákona (čl. II bod 134
napadnutého zákona) dostáva do rozporu s princípmi materiálneho právneho štátu, a
to najmä s princípom právnej istoty, princípom ochrany nadobudnutých práv a princípom
zákazu spätného pôsobenia práva. V ústavnom poriadku Slovenskej republiky možno všeobecný
zákaz spätného pôsobenia právnych predpisov alebo ich ustanovení odvodiť z čl. 1 ústavy, podľa ktorého je Slovenská republika právnym štátom. K imanentným znakom
právneho štátu neodmysliteľne patrí aj požiadavka (princíp) právnej istoty a ochrany
dôvery občanov v právny poriadok, čoho súčasťou je i zákaz spätného (retroaktívneho)
pôsobenia právnych predpisov, resp. ich ustanovení. V podmienkach demokratického štátu,
kde vládnu zákony, a nie subjektívne predstavy ľudí, a z požiadavky právnej istoty
jednoznačne vyplýva záver, že právny predpis, resp. jeho ustanovenia pôsobia iba do
budúcnosti, a nie minulosti. V prípade ich spätného pôsobenia by sa vážne porušila
požiadavka na ich bezrozpornosť, ďalej na všeobecnú prístupnosť (poznateľnosť), čím
by nevyhnutne dochádzalo k situácii, že ten, kto postupuje podľa práva, by nemal žiadnu
možnosť zoznámiť sa s obsahom budúcej právnej normy, ktorá by napríklad jeho konanie
podľa platného práva v minulosti vyhlásila za protiprávne, resp. za právne neúčinné.
To by teda znamenalo, že jednotlivé subjekty práva by nemali istotu, či ich konanie
podľa platného a účinného práva v dobe, keď k nemu došlo, nebude neskoršie (po prijatí
nového právneho predpisu) a ex tunc posudzované ako protiprávne alebo právne neúčinné s vylúčením ochrany nimi riadne
nadobudnutých práv v minulosti (v súlade s platnou a účinnou právnou úpravou; PL.
ÚS 36/95). Samozrejme, už v predchádzajúcom texte bolo objasnené, že spätné pôsobenie
právneho predpisu je ako odôvodnená a výslovne ustanovená výnimka možné, ako to je
upravené pri spätnom posúdení trestnosti činu a ukladaní trestu, ak je nová zákonná
úprava pre páchateľa priaznivejšia (čl. 50 ods. 6 ústavy, § 2 ods. 1 Trestného zákona).
521.
Ústavný súd zdôrazňuje, že v súlade s tendenciami príznačnými pre modernú európsku
konštitucionalistiku podlieha z hľadiska princípu právnej istoty ochrane aj tzv. legitímne
očakávanie (legitimate expectation, Vertrauensschutz), ktoré je užšou kategóriou ako právna istota. Štát, dokonca aj keď nekoná retroaktívne
alebo nezasiahne do nadobudnutých práv, môže vertikálnym mocenským zásahom, napríklad
náhlou, resp. neočakávanou zmenou pravidiel, na ktoré sa adresáti právnych noriem
spoliehali, porušiť princíp právneho štátu. Ide o jeden z množstva konkrétnych výrazov
princípu materiálneho právneho štátu, v ktorom sú všetci nositelia verejnej moci vrátane
parlamentu podriadení ústave a jej princípom. Generálny princíp právneho štátu je
kľúčový princíp, na ktorom je budovaný celý právny poriadok i celý systém fungovania
nášho štátu. Znamená to, že tento princíp sa premieta bez rozdielu do všetkých oblastí
spoločenského života. Ústavný súd ako orgán ochrany ústavnosti je povinný rešpektovať
rámec právneho štátu, v ktorom je okrem iného garantovaná právna istota vrátane ochrany
legálne nadobudnutých práv, ako aj legitímnych očakávaní a tiež trvácnosť a stabilita
právnych noriem a je zakázaná svojvôľa v činnosti orgánov verejnej moci, parlament
z toho nevynímajúc. V dôsledku posunu v nazeraní na ústavné princípy nastal posun
aj v smere od formálneho chápania právneho štátu k jeho materiálnemu chápaniu, ku
ktorému sa ústavný súd svojou judikatúrou zreteľne prihlásil (PL. ÚS 12/05).
522.
Výsledkom týchto úvah je výrok tohto nálezu v jeho derogačnej časti vo vzťahu k čl.
II bodu 134 napadnutého zákona v časti týkajúcej sa § 567t ods. 4. Účinnosť predmetnej
zmeny vo forme doplnenia zákona bola ústavným súdom pozastavená a po vyhlásení tohto
nálezu v zbierke zákonov sa nestane súčasťou platného a účinného znenia Trestného
poriadku (negáciou dotknutého doplnenia bez náhrady podľa § 91 ods. 3 časti vety za bodkočiarkou zákona o ústavnom súde, keďže skoršie znenie derogovaného
ustanovenia neexistuje, pričom platnosť tohto doplnenia v napadnutom novelizačnom
zákone pretrvá ešte šesť mesiacov podľa § 91 ods. 2 zákona o ústavnom súde).
XII. K navrhovaným prejudiciálnym otázkam:
523.
Vo svojej replike skupina poslancov 1 navrhla ústavnému súdu, aby sa obrátil na Súdny
dvor a predložil mu prejudiciálne otázky (k zneniu prejudiciálnych otázok pozri bod
188).
524.
Ústavný súd pripúšťa možnosť, že sa môže pri výkone svojich právomocí dostať do situácie,
keď sa aj na neho bude vzťahovať povinnosť predložiť prejudiciálnu otázku Súdnemu
dvoru podľa čl. 267 zmluvy o fungovaní EÚ (IV. ÚS 206/08, PL. ÚS 3/09) a v konaní
sp. zn. PL. ÚS 5/2018 už dokonca takúto prejudiciálnu otázku aj predložil.
525.
V zmysle konštantnej judikatúry Súdneho dvora „môže byť vnútroštátny súd oslobodený
od povinnosti predložiť prejudiciálnu otázku len v prípade, ak konštatoval, že položená
otázka nie je relevantná alebo že predmetné ustanovenie práva Únie už bolo predmetom
výkladu zo strany Súdneho dvora, alebo že správny výklad práva Únie sa javí byť taký
jasný, že neponecháva miesto pre žiadne primerané pochybnosti“ (rozsudok Súdneho dvora
zo 6. 10. 1982 vo veci C-283/81, Cilfit a i., EU:C:1982:335, bod 21; z novších rozsudok
Súdneho dvora zo 6. 10. 2021 vo veci C561/19, Consorzio Italian Management e Catania
Multiservizi a Catania Multiservizi, EU:C:2021:799, bod 33).
526.
Súdny dvor okrem toho ďalej pripomína, že „zo vzťahu medzi článkom 267 druhým odsekom
ZFEÚ a článkom 267 tretím odsekom ZFEÚ vyplýva, že súdy uvedené v článku 267 treťom
odseku ZFEÚ majú rovnakú mieru voľnej úvahy ako všetky ostatné vnútroštátne súdy,
pokiaľ ide o otázku, či je rozhodnutie vo veci práva Únie nevyhnutné na to, aby im
umožnilo vydanie ich rozhodnutia. Tieto súdy preto nie sú povinné predložiť otázku
výkladu práva Únie nastolenú v konaní pred nimi, ak otázka nie je relevantná, t. j.
v prípade, ak akákoľvek odpoveď na túto otázku nebude môcť mať nijaký vplyv na rozhodnutie
sporu“ (rozsudok Súdneho dvora z 15. 3. 2017 vo veci C-3/16, Aquino, ECLI:EU:C:2017:209,
bod 43). Vnútroštátny súd tak musí na vlastnú zodpovednosť nezávisle a s náležitou
pozornosťou posúdiť, či sa nachádza v jednej z hypotéz, ktorá mu umožňuje zdržať sa
predloženia prejudiciálnej otázky Súdnemu dvoru (C-561/19, bod 50). Ak vnútroštátny
súd dospeje k záveru, že je splnená niektorá z uvedených negatívnych hypotéz, nie
je povinný obrátiť sa na Súdny dvor s prejudiciálnou otázkou, a to aj keby bola otázka
týkajúca výkladu práva Európskej únie vznesená účastníkom konania, ktoré pred ním
prebieha (C-561/19, bod 57).
527.
Podľa názoru ústavného súdu odpovede Súdneho dvora na prejudiciálne otázky navrhované
skupinou poslancov 1 nie sú nevyhnutné na vydanie jeho rozhodnutia, a preto nepristúpil
k predloženiu týchto otázok Súdnemu dvoru. Navrhované prejudiciálne otázky sa síce
formálne týkajú čl. 325 zmluvy o fungovaní EÚ, ale v skutočnosti nesmerujú k výkladu
tohto článku, ale k posúdeniu súladu vnútroštátnej právnej úpravy s týmto ustanovením.
Tento záver v konečnom dôsledku vyplýva aj priamo z návrhu skupiny poslancov 1, keď
tvrdia, že je žiaduce, aby Súdny dvor posúdil súlad napádaného zákona s európskym
právom. Úlohou Súdneho dvora v konaní podľa čl. 267 zmluvy o fungovaní EÚ je podávať
výklad práva Únie a nie posudzovať súlad vnútroštátneho práva s právom Únie. Táto
otázka patrí do právomoci ústavného súdu. Navyše navrhované znenie prejudiciálnych
otázok vychádza z predpokladov, ktoré neboli v tomto konaní preukázané. Prvá navrhovaná
prejudiciálna otázka predpokladá, že došlo k „zrušeniu úradu špeciálnej prokuratúry bez náhrady, teda bez určenia či zriadenia
inej zložky špecializovanej prokuratúry.“ Ako však už bolo v tomto náleze uvedené, požiadavka špecializácie vnútroštátnych
orgánov nemusí byť naplnená iba vytvorením samostatných, nezávislých, či osobitných
vnútroštátnych orgánov určených na boj proti kriminalite. Druhou navrhovanou prejudiciálnou
otázkou sa navrhuje posúdenie súladu „rapídneho zníženia trestných sadzieb a skrátenia premlčacích dôb trestného postihu,
a to najmä za finančné podvody a korupciu“. Zo záverov ústavného súdu uvedených v predchádzajúcich častiach tohto nálezu vyplýva,
že zníženie trestných sadzieb a skrátenie premlčacích dôb nevylučuje eurokonformný
výklad a aplikáciu napadnutých ustanovení orgánmi činnými v trestnom konaní a všeobecnými
súdmi pri rozhodovaní individuálnych prípadov. Napokon posledná navrhovaná prejudiciálna
otázka vychádza z existencie „normy nastavenej právnymi úpravami členských štátov“, ktorá nebola v tomto konaní navrhovateľmi identifikovaná. Za týchto okolností, ak
by aj Súdny dvor odpovedal na navrhované prejudiciálne otázky, jeho odpovede by neboli
využiteľné pre rozhodnutie ústavného súdu. Ústavný súd ani sám nedospel k záveru o
potrebe predložiť prípadne aj iné prejudiciálne otázky Súdnemu dvoru.
528.
V závere v tejto časti je potrebné uzavrieť, že popísané závery sú profilované požiadavkami
ochrany ústavnosti, nie výsledkami negociácií o tvorbe platného práva podľa názorového
diskurzu vedeného s útvarmi Európskej komisie v kontexte dobrej praxe presadzovania
práva v podmienkach členských štátov Európskej únie, a preto je potrebné striktne
rozlišovať medzi otázkami súladu preskúmavaných právnych noriem s referenčnými normami
vyššej právnej sily (vrátane noriem práva Európskej únie) a medzi otázkami týkajúcimi
sa optimálnosti preskúmavanej právnej úpravy.
XIII. K návrhu na vyžiadanie stanoviska Rady pre rozpočtovú zodpovednosť:
529.
Skupina poslancov 1 vo svojej replike navrhla vyžiadať stanovisko Rady pre rozpočtovú
zodpovednosť. Ústavný súd sa týmto procesným návrhom zaoberal, no keďže navrhovatelia
v návrhoch nenapadli referenčnú normu čl. 55a ústavy, pričom ústavný súd je viazaný
petitom návrhu (PL. ÚS 19/2018, bod 58), na Radu pre rozpočtovú zodpovednosť sa s
požiadavkou o stanovisko neobrátil. Okrem tohto formálneho argumentu nie sú ústavnému
súdu zrejmé ani dôvody, pre ktoré by reforma trestného práva mala mať materiálne prepojenie
s dlhodobou udržateľnosťou hospodárenia. Posudzovaná legislatíva podľa ústavného súdu
nemá reálny dopad na udržateľnosť alebo efektivitu verejných financií (a contrario PL. ÚS 13/2022, bod 161).
XIV. Záverečné hodnotenie k ústavnosti napadnutého zákona:
530.
Ústavný súd svojím uznesením z 28. februára 2024 prijal na ďalšie konanie tri návrhy
smerujúce proti zákonu, ktorý ešte nebol vyhlásený v zbierke zákonov, a rozhodol,
že pozastavuje účinnosť čl. I, čl. II bodu 39, čl. II bodu 134 v časti týkajúcej sa
§ 567t ods. 4 a čl. XVII napadnutého zákona. Ústavný súd na tomto mieste pripomína,
že okrem krátkeho času na rozhodnutie do nadobudnutia účinnosti napadnutého zákona
a rozsahu napadnutého zákona bol vedený najmä materiálnym naplnením čl. 125 ods. 2
ústavy v situácii, keď by nadobudnutie účinnosti napadnutého zákona vyvolalo nezvratné
právne účinky. Vzhľadom na skutočnosť, že ústavný súd v tomto náleze dospel k záveru
o nesúlade niektorých častí napadnutého zákona s ústavou, potvrdila sa opodstatnenosť
pozastavenia jeho účinnosti.
531.
Ústavný súd sa od začiatku konania dôsledne riadil svojou judikatúrou týkajúcou sa
preskúmavania vád zákonodarného procesu, ako aj preskúmavania trestného zákonodarstva
v súlade s princípom minimalizovania zásahov do pôsobnosti zákonodarcu a jeho autonómie.
532.
Ako už bolo na iných miestach tohto nálezu konštatované, ústavný súd opätovne zdôrazňuje,
že legislatívny proces prijímania napadnutého zákona neprebehol bezchybne a v žiadnom
prípade neschvaľuje pravidelné alebo nadmerné používanie skráteného legislatívneho
procesu či skracovanie lehôt v rámci diskusie v parlamente. Avšak po vlastnom prieskume
v návrhoch označených vád legislatívneho procesu ústavný súd nezistil, že by namietané
nedostatky dosahovali ústavnoprávnu intenzitu takého charakteru, ktorá by znamenala
ústavne nesúladný zásah zákonodarcu do ústavných práv alebo princípov.
533.
Ústavný súd rovnako podrobil prieskumu napadnutý zákon aj z hľadiska namietaných
obsahových vád, pričom sa dôsledne riadil zásadou viazanosti návrhmi navrhovateľov
a svojou predchádzajúcou judikatúrou o deľbe moci v oblasti trestného zákonodarstva.
Zároveň vzal zreteľ na argumenty a názory obsiahnuté vo vyjadreniach odbornej právnickej
verejnosti.
534.
Namietané zmeny trestných sadzieb, zmeny v spôsobe určenia hraníc výšky škody, zmeny
v možnosti uloženia podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody a zmeny v
premlčaní ústavný súd posudzoval v plnej miere s rešpektom k diskrečnej právomoci
zákonodarcu. Ústavný súd zároveň nezistil, že by napadnutý zákon bol celkom zjavne
excesívny alebo produktom svojvôle zákonodarcu vo vzťahu k zmenám v právnej úprave
týkajúcej sa majetkovej, hospodárskej a korupčnej trestnej činnosti.
535.
Ústavný súd vyslovil nesúlad prechodných ustanovení týkajúcich sa trestu prepadnutia
majetku, ktoré prikazujú po obnove konania vyvolanej skorším derogačným nálezom ústavného
súdu použiť novoúčinné znenie napadnutého zákona vo vzťahu k tejto otázke, aj keď
priaznivejšie pre páchateľa môže byť aktuálne účinné znenie trestného zákona, generované
práve týmto skorším nálezom, čo je v nesúlade s ústavným príkazom podľa čl. 50 ods. 6 ústavy, a tým aj čl. 1 ods. 1 ústavy v neprospech páchateľa.
536.
Z rovnakých dôvodov za nesúladné s ústavou považoval ústavný súd aj prechodné ustanovenie
§ 438k ods. 5 Trestného zákona, ktoré umožňuje považovať pri spätnom použití nových,
pre páchateľa priaznivejších pravidiel týkajúcich sa trestnosti činu trestné stíhanie
za premlčané len v prípade, ak dôvody skoršieho prerušenia premlčania nastali po márnom
uplynutí novoustanovenej premlčacej doby len prvýkrát, teda nie aj v ľubovoľnom ďalšom
prípade takého, teda spätného posúdenia prerušenia premlčania.
537.
Ústavný súd tiež vyslovil nesúlad prechodného ustanovenia, ktoré ministrovi spravodlivosti
umožňuje podať dovolanie v neprospech obvineného spätne do troch rokov pri dohodách
o vine a treste schválených pred 15. marcom 2024. Súčasťou odôvodnenia nálezu je právny
názor na ústavnokonformný výklad napadnutého zákona, podľa ktorého ustanovenia o predĺžení
lehoty na podanie dovolania v neprospech obvineného na tri roky a o rozšírení oprávnenia
ministra spravodlivosti podať dovolanie aj proti rozsudkom súdu o schválení dohody
o vine a treste možno použiť len pri rozhodnutiach, ktoré nadobudli právoplatnosť
najskôr 15. marca 2024.
538.
Napokon ústavný súd vyslovil nesúlad ustanovení upravujúcich možnosť použiť nezákonne
získaný dôkaz v trestnom konaní, aj keď výlučne len v prospech obvineného.
539.
V ostatných častiach návrhom navrhovateľov nevyhovel. To sa týka aj častí napadnutého
zákona súvisiacich so zrušením úradu špeciálnej prokuratúry. Ústavný súd pritom vychádzal
z vlastnej judikatúry, podľa ktorej vznik a existencia úradu špeciálnej prokuratúry
ako súčasti generálnej prokuratúry nepredstavovali zásah do čl. 150 ústavy práve preto, lebo právomoc generálneho prokurátora vo vzťahu k činnosti úradu špeciálnej
prokuratúry bola obmedzená len čiastočne a nebola obmedzená v rozsahu, ktorý by popieral
postavenie generálneho prokurátora podľa čl. 150 ústavy. O to menej môže predstavovať
neústavný zásah zákonodarcu do organizácie a štruktúry prokuratúry zrušenie úradu
špeciálnej prokuratúry. Zrušením úradu špeciálnej prokuratúry nedochádza k narušeniu
systému slovenskej prokuratúry ani medzinárodných záväzkov, keď agendu úradu špeciálnej
prokuratúry preberajú iné útvary v rámci prokuratúry podriadené generálnemu prokurátorovi.
XV. Účinky nálezu:
540.
Podľa § 91 ods. 1 zákona o ústavnom súde právny predpis, jeho časť alebo jeho ustanovenie, ktorých
nesúlad s právnym predpisom vyššej právnej sily ústavný súd vyslovil, strácajú účinnosť
dňom vyhlásenia nálezu ústavného súdu v zbierke zákonov. Ústavný súd uznesením č.
k. PL. ÚS 3/2024-112 z 28. februára 2024 pozastavil účinnosť čl. I, čl. II bodu 39,
čl. II bodu 134 v časti týkajúcej sa § 567t ods. 4 a čl. XVII napadnutého zákona.
Vzhľadom na uvedené ústavný súd konštatuje, že:
(i) ustanovenia čl. I bodu 198 napadnutého zákona v časti týkajúcej sa § 438k ods.
1 a 5, čl. II bodu 39 a bodu 134 napadnutého zákona v časti týkajúcej sa § 567t ods.
4 a čl. XVII bodu 7 (§ 36a) napadnutého zákona, ktorých nesúlad s ústavou bol týmto
nálezom vyslovený, nenadobudnú účinnosť a nestanú sa súčasťou platného a účinného
znenia napadnutým zákonom novelizovaných právnych predpisov;
(ii) ustanovenia čl. II bodu 4 v časti slov „a 6“ a bodu 38 v časti slov „alebo keď sa použije v prospech obvineného podľa odseku 6“ napadnutého zákona, ktorých nesúlad s ústavou bol týmto nálezom vyslovený, strácajú
účinnosť dňom vyhlásenia tohto nálezu v zbierke zákonov a prestanú byť súčasťou platného
a účinného znenia Trestného poriadku;
(iii) ustanovenia napadnutého zákona, ktorých účinnosť bola pozastavená uznesením
ústavného súdu č. k. PL. ÚS 3/2024-112 z 28. februára 2024 a ktorých nesúlad s ústavou
nebol týmto nálezom vyslovený, nadobudnú účinnosť dňom vyhlásenia tohto nálezu v zbierke
zákonov a zmenia alebo doplnia platné a účinné znenie novelizovaných právnych predpisov.
541.
Podľa § 91 ods. 2 zákona o ústavnom súde orgán verejnej moci, ktorý má uviesť právny predpis do súladu podľa čl. 125 ods. 3 ústavy, je viazaný právnym názorom vysloveným v náleze ústavného súdu. Ak do šiestich mesiacov
od vyhlásenia nálezu v zbierke zákonov neuvedie právny predpis do súladu s právnym
predpisom vyššej právnej sily alebo medzinárodnou zmluvou, stráca právny predpis,
jeho časť alebo jeho ustanovenie, ktorého nesúlad s právnym predpisom vyššej právnej
sily ústavný súd vyslovil, platnosť.
542.
Podľa § 67 ods. 1 zákona o ústavnom súde k tomuto rozhodnutiu pripája odlišné stanovisko sudca Peter Straka, ktoré sa týka
odôvodnenia nálezu.
P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu ústavného súdu nemožno podať opravný prostriedok.
V Košiciach 3. júla 2024
Ivan Fiačan v. r.
predseda Ústavného súdu
Slovenskej republiky
predseda Ústavného súdu
Slovenskej republiky
PL. ÚS 3/2024
Odlišné stanovisko sudcu Petra Straku
k nálezu ústavného súdu sp. zn. PL. ÚS 3/2024 z 3. júla 2024
k nálezu ústavného súdu sp. zn. PL. ÚS 3/2024 z 3. júla 2024
1.
V súlade s § 67 ods. 1 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky
a o zmene a doplnení niektorých zákonov pripájam k nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky (ďalej len „ústavný súd“) vo veci sp. zn. PL. ÚS 3/2024 odlišné stanovisko,
ktoré má povahu doplňujúceho stanoviska k odôvodneniu nálezu.
Úvodné poznámky
2.
Na priblíženie podstaty preskumávanej veci uvádzam, že ústavný súd posudzoval novelu
trestnoprávnych predpisov (ďalej aj „novela“ alebo „nová právna úprava“), ktorou sa
okrem iného zmierňujú tresty a skracujú premlčacie doby trestných činov. Vláda iniciovala
rozsiahlu zmenu (aj) v reakcii na výrazné sprísnenie trestnosti v roku 2005. Za všetky
prípady vyberám trestanie za krádež. Tam, kde české trestné právo pri najzávažnejších
formách krádeže s hornou sadzbou končí (5 až 10 rokov), tam slovenské právo trestať
začína (10 až 15 rokov). Hornú hranicu 10 rokov má aj nemecký právny poriadok, pričom
nemeckí sudcovia majú široký priestor na individualizáciu trestu, keď sa dolná hranica
trestnej sadzby pohybuje na úrovni troch alebo šiestich mesiacov.
3.
Vyvstáva otázka, aké možnosti individualizácie trestu ponúka slovenská právna úprava
pri sadzbe pohybujúcej sa v rozmedzí od 10 do 15 rokov. Pýtam sa, či pri takto nastavených
dolných sadzbách pre trestné činy spadajúce do sféry záujmu Európskej únie nenastáva
obdobná kolízia, akú konštatoval Súdny dvor Európskej únie (ďalej len „Súdny dvor“)
vo veci C-655/21 (rozsudok Trestné konanie proti G. ST. T. z 27. 4. 2023), keď za
neprimeranú označil dolnú sadzbu piatich rokov pri osobitnej skutkovej podstate, a
to pre jej striktné zakotvenie bez možnosti zníženia trestu.
4.
Novela podľa jej odôvodnenia kladie väčší dôraz na alternatívne trestanie a restoratívnu
justíciu, ktorá priorizuje poškodeného, pričom si za cieľ stanovuje vytvorenie lepšieho
priestoru na individualizáciu trestu. Po námietkach opozície sa do novely zahrnulo
aj zmiernenie trestania veľmi frekventovanej tzv. horalkovej trestnej činnosti (horalka
je keksík s hodnotou približne 1 euro, pozn.). Problém v tomto smere vidím najmä vo
vysokej miere takej chudoby, pri ktorej človek nedokáže naplniť ľudsky dôstojný štandard
bytia. Z minimálnej mzdy je častokrát nemožné po úhradách základných položiek získať
to, čo moderná doba ponúka (a nemusia to byť finančne náročné veci). Namiesto poskytnutia
pomyselnej horalky bolo možné podľa skoršej právnej úpravy takýmto osobám uložiť trest
odňatia slobody až na dva roky. Po nadobudnutí účinnosti novely bude také protiprávne
konanie v zásade priestupkom. Z medializovaných informácií vyplýva, že novela môže
mať zmierlivejší dopad na približne 1200 sociálne slabých obvinených.
5.
Príkladom toho, akým spôsobom je novela spôsobilá zasiahnuť do pozície obžalovaných,
je vec, ktorú prejednával ústavný súd pod sp. zn. II. ÚS 232/2024 (k rozhodnutiu som
pripojil svoje odlišné stanovisko, pozn.). Prvostupňový súd odsúdil obžalovaného na
sedem rokov straty slobody, kým podľa novej právnej úpravy, ktorej účinnosť bola ústavným
súdom pozastavená, by sťažovateľ „spadol“ do kategórie prečinu a navyše by bolo v
tomto prípade trestné stíhanie už premlčané. Veľmi zjednodušene teda otázka tohto
konania znela tak, či pôjde sťažovateľ domov alebo najbližších sedem rokov strávi
vo výkone trestu odňatia slobody.
6.
Navrhovatelia pred ústavným súdom namietajú najmä to, že cieľom novely je pomôcť
trestne stíhaným osobám blízkym vládnym stranám. Medzi zásadné výhrady podľa ich názoru
patrí schválenie rozsiahlej zmeny trestného práva v skrátenom legislatívnom konaní
a „valcovanie“ parlamentnej menšiny. Vzhľadom na zníženie trestnosti vo vzťahu k trestným
činom poškodzujúcim finančné záujmy Európskej únie mal podľa navrhovateľov ústavný
súd konanie prerušiť a položiť prejudiciálne otázky Súdnemu dvoru so zameraním na
čl. 325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“), podľa ktorého majú členské
štáty povinnosť zamedziť protiprávnemu konaniu poškodzujúcemu finančné záujmy Európskej
únie.
7.
Ako som už vo svojom odlišnom stanovisku k uzneseniu o prijatí veci na ďalšie konanie
naznačil, ústavný súd tu nie je pre politikov, a to ani pre koaličných či opozičných.
Úlohou ústavného súdu je chrániť ústavnosť, pričom jeho právomoci sú dané ústavným
textom a mantinelmi konkrétneho konania, ktoré je vedené. V tomto prípade je to čl. 125 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) upravujúci konanie o súlade právnych
predpisov. Inštitút odlišného stanoviska umožňuje niektoré aspekty rozhodnutia doplniť.
Mám záujem tak urobiť najmä v častiach, ktoré boli v konaní intenzívne komunikované.
K legislatívnemu procesu
8.
Legislatívny proces je potrebné posudzovať jednak vo vzťahu k štádiu prípravy návrhu
zákona vo sfére výkonnej moci a jednak v jeho jednotlivých fázach rokovania o návrhu
zákona vo sfére zákonodarného orgánu, keďže iba celostné posúdenie oboch štádií konania
môže poskytnúť dostatočný podklad na právne posúdenie ústavnej konformity legislatívneho
procesu.
9.
Materiálne posúdenie ústavnej konformity legislatívneho procesu vo sfére zákonodarného
orgánu implikuje predovšetkým posúdenie možnosti a rozsahu parlamentnej diskusie o
návrhu zákona. Výsledok testu ochrany parlamentnej menšiny je pritom daný nielen konečným
vyhodnotením miery tohto priestoru, ale aj posúdením schopnosti parlamentnej väčšiny
osvojiť si pripomienky a návrhy menšiny a tieto inkorporovať do zmien dikcie návrhu
zákona v legislatívnom procese.
10.
Pri posudzovaní ústavnej konformity legislatívneho procesu návrhu zákona je teda
potrebné zohľadniť nielen samotný proces a možnosti diskusie v rámci jednotlivých
čítaní o návrhu napadnutého zákona ako takého, ale aj v rámci procesu, ktorý tomu
predchádzal – pri rozhodovaní zákonodarcu o návrhu na prerokovanie napadnutého zákona
v skrátenom legislatívnom konaní.
11.
Na základe posúdenia oboch štádií legislatívneho procesu je podľa môjho názoru možné
dospieť k záveru, že aj keď z hľadiska obsahu a rozsahu novely mala byť novela nespochybniteľne
prerokovaná v riadnom legislatívnom procese, s ohľadom na rozsah parlamentnej diskusie
v rámci prerokovaní daných legislatívnych materiálov, umožnenie parlamentnej diskusie
nielen v druhom čítaní návrhu zákona, ale aj v treťom čítaní návrhu zákona, ktorého
účelom podľa právneho stavu de lege lata ani nie je vecná parlamentná diskusia, nedošlo k tzv. valcovaniu parlamentnej menšiny
a parlamentný legislatívny proces netrpí vadami porušenia ústavných princípov tvorby
práva.
12.
Na daný záver nemá vplyv ani skutočnosť, že krátko pred schvaľovaním návrhu zákona
ako celku boli uplatnené viaceré pozmeňovacie návrhy zo strany poslancov Národnej
rady Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada“), keďže aj z obsahu týchto návrhov
plynie, že mnohé z novelizačných bodov reagovali na parlamentnú diskusiu a kritiku
návrhu zákona parlamentnou menšinou a mali tendenciu reflektovať aj na širšiu kritickú
spoločenskú diskusiu vyvolanú mimo zákonodarného orgánu. Možno tak dospieť k záveru,
že legislatívny proces vo vzťahu k napadnutému zákonu (minimálne čiastočne) naplnil
predpoklady rešpektujúcej parlamentnej diskusie, keď parlamentná väčšina „počúva“
výhrady parlamentnej menšiny a je schopná si niektoré z nich vo vecnej rovine aj osvojiť,
čo vylučuje popieranie ústavných práv zástupcov parlamentnej menšiny.
13.
Materiálne posúdenie ústavnej konformity legislatívneho procesu návrhu zákona kvalifikovane
nespochybňujú ani výhrady, podľa ktorých poslanci zákonodarného zboru nemôžu nahrádzať
odbornú diskusiu a pripomienky v tzv. medzirezortnom pripomienkovom konaní. Nemožno
opomenúť, že časový rozsah realizácie legislatívneho procesu v národnej rade a s tým
spojenej parlamentnej diskusie vytvoril priestor aj na uplatnenie stanovísk k návrhu
zákona napríklad zo strany Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky a ďalších kvalifikovaných
subjektov zúčastňujúcich sa na legislatívnom procese v štádiách pred rokovaním vlády
Slovenskej republiky. Rovnako nemožno opomenúť, že k problematike návrhu zákona sa
uskutočnili aj početné diskusie v prostredí médií, ale napríklad aj odborná diskusia
na akademickej pôde Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá bola zameraná primárne
na otázky zrušenia Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej
republiky (ďalej len „úrad špeciálnej prokuratúry“). Pri veľmi zjednodušenom pohľade
sa možno opýtať, kto sa k novele nevyjadril.
14.
Všetky uvedené skutočnosti je potrebné materiálne vyhodnotiť a cez prizmu týchto
posúdiť aj ústavnú konformitu legislatívneho procesu ako celku. Tu stojí za to zopakovať
z nálezu názor ústavného súdu, podľa ktorého posúdenie ústavnej konformity legislatívneho
procesu v intenciách súladu jeho procedurálnej stránky s ústavou nie je vo svojej
podstate primárne o formálnom počítaní času diskusie, o striktnom dodržiavaní zákonnej
procedúry jednotlivých čítaní v národnej rade, ktorá je bez presahu na dikciu ustanovení
ústavy, ale o materiálnom poňatí (spoločenskej) diskusie prebiehajúcej nielen na pôde
zákonodarného zboru, o možnosti vedenia a rozvíjania tejto diskusie, ktorej spoločenský
rozmer garantuje aj mieru informovanosti verejnosti o pripravovaných legislatívnych
zmenách a reflektovaní výhrad menšiny parlamentnou väčšinou. Z týchto dôvodov nemožno
pri legislatívnom procese k návrhu zákona hovoriť o tzv. kabinetnom väčšinovom schvaľovaní
návrhu zákona a o tzv. valcovaní parlamentnej menšiny a popieraní jej ústavných práv
na prerokovanie legislatívneho materiálu.
15.
Ústava nenormuje, kedy by sa zákon mal prijať v riadnom a kedy v skrátenom legislatívnom
konaní. Nesplnenie podmienok na skrátené legislatívne konanie tak spadá do sféry zákona.
Tomu zodpovedá aj doterajšia judikatúra ústavného súdu, ktorý výnimočne vyslovil porušenie
ústavy pre prijatie zákona v skrátenom legislatívnom konaní, no stalo sa tak v spojení
s porušením článku ústavy týkajúceho sa rozpočtovej zodpovednosti. Tu chcem pripomenúť,
že aj vo veci tzv. prorodinného balíčka som so zrušením zákona z dôvodu jeho prijatia
v skrátenom legislatívnom konaní nesúhlasil. Okrem iného som prihliadal na obsah zákona,
ktorý bol o pomoci rodinám historicky v bezprecedentne ťažkom období v súvislosti
s krízou vyvolanou pandémiou COVID-19, vojnovou a energetickou krízou.
16.
V súvislosti s preskúmavanou vecou vnímam inú krízu – krízu trestného práva a aj
v tejto veci to preto bol najmä obsah zákona, ktorý ma inklinoval k jeho ústavnej
udržateľnosti. Dôvody som videl v zmiernení neprimeraného trestania, ale aj korigovaní
legislatívy pri inštitúte trestu odňatia slobody za iné ako násilné trestné činy (pozri
odôvodnenie tohto odlišného stanoviska v ďalšej časti).
17.
Napriek uvedenému vnímam disentovaný nález z pohľadu námietky potláčania parlamentnej
menšiny pri zohľadnení rozsahu a významu novely ako hraničný. Ak pôjde o vecný a konštruktívny
prístup parlamentnej menšiny, prípadne s prípustnou mierou obštrukcie počas legislatívneho
procesu ako celku, nález pri ignorovaní a obmedzovaní menšiny (najmä pri skrátenom
legislatívnom konaní) nevytvára judikatúrnu prekážku na vyslovenie porušenia ústavy.
V preskumávanej veci (bez toho, aby som súhlasil s tým, ako bol legislatívny proces
zmanažovaný) ale možno odsledovať prvky, ktorých cieľom bolo nadmerné odďaľovanie
rozhodnutia väčšiny a neefektívne zužitkovanie časového priestoru (návrhy bez efektívnych
riešení, podania s rovnakým obsahom), čo pozíciu parlamentnej menšiny oslabilo. Prehliadnuteľným
faktorom pritom pre zmenu nemohla byť už spomínaná reflexia parlamentnej väčšiny na
námietky opozície (najmä tzv. horalková trestná činnosť z biedy, krádeže automobilov
a väčšia škoda, trestanie násilnej trestnej činnosti).
K finančným záujmom Európskej únie a prejudiciálnemu konaniu pred Súdnym dvorom
18.
Považujem za pozoruhodné, že zatiaľ čo prejudiciálne otázky súdov Slovenskej republiky
v oblasti ochrany spotrebiteľa boli poznačené pri ich podávaní kritikou a pri mnohých
rozhodnutiach Súdneho dvora vydaných pri výklade a aplikácii práva na prospech spotrebiteľa
ich nezmieňovaním, dokonca nerešpektovaním v odborných právnických kruhoch, tak keď
ide o ochranu finančných záujmov Európskej únie (a teda primárne záujmov Európskej
únie a sekundárne záujmu na zlepšovaní životnej úrovne obyvateľov Slovenskej republiky),
„bijú“ odborné kruhy na poplach a nepredloženie prejudiciálnej otázky podrobujú všeobecnej,
neurčito rámcovej, politicky podfarbenej kritike. Politika, politické prístupy a politické
predstavy nepatria do decíznej sféry ústavného súdu a ani do sféry vplyvov na jeho
rozhodovanie.
19.
Iba dôsledné odlíšenie metód „politického boja“, politickej kritiky, politickej komunikácie s voličmi, ktorí sú
opakovane podprahovo rôznymi skrytými odkazmi presviedčaní, že len drakonický trestný
zákon zabezpečí atmosféru bezpečnosti a ochranu pred trestnou činnosťou páchateľov,
s ktorými štát dlhodobo nepracuje správnymi sociálnymi metódami, ale uspokojuje sa
hrozbou ich umiestnenia vo výkone trestu odňatia slobody pri priestupkovej recidíve
od metód ochrany ústavnosti, ústavných princípov a ústavných práv, ktoré ústavný poriadok
garantuje aj osobám obvineným a osobám obžalovaným, môže viesť k zachovaniu vecného
prístupu, nadhľadu a poctivého ústavného argumentačného diskurzu ako základných predpokladov
objektivity výkonu abstraktnej, ale aj konkrétnej ochrany ústavnosti ústavným súdom.
Ochrana finančných záujmov Európskej únie a rámec ústavného prieskumu napadnutej právnej
úpravy
20.
Prípad ochrany finančných záujmov Európskej únie prostriedkami trestného práva, ktorému
je v odbornej verejnosti a bola i v rozhodovaní ústavného súdu v súvislosti s posudzovaním
ústavnej súladnosti novelizácie trestných kódexov venovaná náležitá pozornosť, je
príkladom, na ktorého pozadí dochádza ku konkurencii a konfrontácii nielen záujmov
Európskej únie a jej členských štátov profilovaných variáciami princípu lojality v
revidovaných zakladajúcich zmluvách Európskej únie, ale aj predovšetkým vnútroštátnych
princípov trestania páchateľov trestnej činnosti.
21.
Potvrdením tejto skutočnosti sú aj rozhodnutia Súdneho dvora vo veciach Taricco I
(C105/14) a Taricco II (C-42/17). Práve judikatúra Súdneho dvora je vo vzťahu k otázke
trestného postihu páchateľov trestnej činnosti vo sfére záujmu Európskej únie dôležitá.
Poukazujem na čl. 49 ods. 1 i. f. Charty základných práv Európskej únie (ďalej len
„charta“), podľa ktorého „Ak po spáchaní trestného činu zákon ustanovuje miernejší trest, uloží sa tento trest“.
22.
Veľmi zjednodušene – vo veci Taricco I (C105/14) Súdny dvor z pohľadu práva Európskej
únie za problematické označil talianske právo, podľa ktorého sa premlčanie trestného
postihu páchateľa (daňové úniky) pri prerušení premlčania predĺži len o štvrtinu jeho
zákonnej dĺžky, v dôsledku čoho môže dôjsť k zastaveniu trestného stíhania, a tým
sa trestné právo na presadenie finančných záujmov (čl. 325 ZFEÚ) stáva neúčinným.
Vo veci Taricco II (C-42/17) ale Súdny dvor skonštatoval, že ak na páchateľa už dopadlo
takéto euronekonformné právo, princíp legality opodstatňuje záver, že na čl. 325 ZFEÚ
sa trvať nemusí.
23.
Navrhovatelia v podstate presadzovali, aby Súdny dvor po vzore Taricco I skonštatoval,
že trestná novela odporuje právu Európskej únie (zmiernená trestnosť mala ubrať na
efektívnosti trestného práva a jeho odstrašujúcich účinkoch). Keďže povolaným interpretom
je Súdny dvor, navrhovatelia sa dožadovali prejudiciálneho konania. Plne zdieľam názor
pléna ústavného súdu, že navrhované prejudiciálne otázky, ale ani režim ex offo s odkazom na mnohokrát pertraktovaný rešpekt k diskrečnému priestoru národnej rady
a pestrosť iných nástrojov neodôvodňovali predloženie prejudiciálnej otázky. Zároveň
ale považujem za vhodné dopovedať, že ani v tejto veci sa nemá prehliadať rozsudok
Súdneho dvora Taricco II, ktorého závery Súdny dvor rozvinul v rozsudku C-107/23 s
dôrazom na rešpektovanie princípu legality. Táto otázka má zásadný význam v konzekvencii
s konkurenciou „dvoch platných trestných úprav“, starej prísnejšej úpravy a novšej
pre páchateľov priaznivejšej úpravy.
24.
Z okolností posudzovanej veci nevyplýva primeraná miera diligencie vo vzťahu k imperatívu
vyplývajúcemu z čl. 49 ods. 1 charty. Ak by aj teoreticky nejaká časť novely bola
euronekonformná (odporovala by čl. 325 ZFEÚ; Taricco I), nemožno prehliadať dopad
princípu legality na subjekty dotknuté trestnou novelou (Taricco II), keď môže nastať
stav, že sa na čl. 325 ZFEÚ trvať nemusí, a to pri zohľadnení rozvoja judikatúry (C-107/23).
25.
Napätie vyvolané pôsobením čl. 325 ZFEÚ a princípu legality je evidentné. Na pozadí
vnútorného konfliktu došlo implicitne aj k riešeniu otázky prejudiciality, t. j. otázky,
či je potrebné pred meritórnym záverom o ústavnej konformite posudzovaných noriem
postupovať podľa čl. 267 ZFEÚ a predložiť Súdnemu dvoru prejudiciálnu otázku o výklade
čl. 325 ZFEÚ na účely posúdenia súladu s novelou Trestného zákona alebo rozhodnúť
bez jej predloženia.
Konkurencia čl. 7 ods. 5 a čl. 49 ods. 1 charty, tiež čl. 50 ods. 6 ústavy a čl. 7
Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd
26.
Skutočnosť, že na vec daného sporu a v podnadpise naznačenej konkurencie dopadajú
aj judikatúrne závery označených rozsudkov Súdneho dvora, potvrdzuje (i) jednak odložená právna účinnosť čl. I napadnutej novely, ktorá pri podstate konštruktu
daného inštitútu na účely ústavného prieskumu prezumuje jej (v čase odloženú) účinnosť
(nie platnosť), z ktorých vlastností preskúmavanej právnej úpravy je potrebné potom
vyvodiť aj záver, že na dané normy dopadá princíp ich legality a rovnako princíp legitímnych
očakávaní ich adresátov spojených s ich publikovaním v Zbierke zákonov Slovenskej
republiky ako nateraz platného práva, ktoré je súčasťou slovenského právneho poriadku,
čo je navyše v rovine statusu (po zániku účinku odkladu účinnosti) uplatniteľného
práva na neurčitý počet druhovo obdobných trestných vecí primárnym predpokladom predloženia
napadnutej právnej úpravy na prejudiciálne posúdenie jej súladu s právom Európskej
únie v rovine inštitútu prejudiciálnej otázky, a (ii) jednak povaha (ratione materiae) vecnej otázky konkurencie ochrany finančných záujmov Európskej únie a otázky ústavných
princípov koncipovania trestnosti protiprávneho konania a práv garantovaných páchateľom
trestných činov.
27.
Na tomto mieste je potrebné sa ešte zastaviť pri definovaní obsahu pojmu trestnosť
skutku v slovenskom právnom poriadku. Trestnosť skutku v zmysle ustálenia protiprávneho
konania s trestnoprávnou intenzitou z hľadiska jeho právneho režimu v každej jednotlivej
veci implikuje nielen konanie označené v osobitnej časti Trestného zákona v zmysle
vymedzenia jednotlivých zložiek skutkovej podstaty kodifikovaných trestných činov,
jeho kvalifikačný rámec v Trestnom zákone ustálený hranicami sadzieb trestu odňatia
slobody, ale aj inštitúty, v ktorých dôsledku trestnosť zaniká a ktoré majú za následok,
že trestnosť skutku nemožno v dôsledku jej oslabenia plynutím času vynútiť.
28.
Inak povedané, pri posudzovaní trestnosti je potrebné aplikovať Trestný zákon systematicky
ako celok v súhrne jeho jednotlivých inštitútov, čo je dané primárne existenčnou previazanosťou
jeho jednotlivých inštitútov, ktoré vstupujú do právneho posúdenia trestnosti skutku
a možnosti jeho postihu, a preto do ústavnoprávneho diskurzu o aplikácii čl. 7 ods. 5 alebo čl. 50 ods. 6 ústavy zahŕňame otázky sadzieb trestov ustanovených v Trestnom zákone, ako aj otázky
zániku trestnosti a premlčania trestného stíhania vrátane inštitútov jeho prerušenia
či spočívania.
29.
V súvislosti s konkurenciou označených článkov ústavy bol ústavný súd postavený pred
neľahké rozhodnutie, prevalenciu ktorého článku ustáliť, keďže práve toto rozhodnutie
predurčilo ďalší (aj procesný) postup vo veci konania o súlade právnych predpisov
podľa čl. 125 ústavy, a tým aj časový aspekt meritórneho rozhodnutia ústavného súdu
o podaných návrhoch. Na jednej strane princíp použitia prednosti práva Únie, na strane
druhej princíp v čase priaznivejšej právnej úpravy pre páchateľa trestného činu. Na
jednej strane supranacionálne právo, na strane druhej elementárna súčasť ústavnej
podstaty právneho poriadku. Na jednej strane očakávania politikov, navrhovateľov,
akademikov a odbornej verejnosti, na strane druhej legitímne očakávania osôb trestne
stíhaných na uplatnenie priaznivejšej právnej úpravy trestania.
Taricco a judikatúrne limity presadenia ochrany finančných záujmov Európskej únie
30.
Pri vyriešení naznačenej otázky boli do úvahy vzaté jednak povaha príkazu použiť
neskoršie miernejšie trestné právo podľa čl. 49 ods. 1 charty, na ktorom presadení
musí mať ústavný súd vždy vysoký a primárny záujem, a jednak implikácie judikatúrnych
záverov rozsudkov Súdneho dvora vo veciach Taricco a rozsudkov Európskeho súdu pre
ľudské práva (ďalej len „ESĽP“) vo veciach Scoppola proti Taliansku (rozsudok č. 2
zo 17. 9. 2009, č. 10249/03) alebo Jidic proti Rumunsku (rozsudok z 18. 2. 2020, č.
45776/16), v ktorých ESĽP zdôrazňuje, že v Európe a na medzinárodnej úrovni sa postupne
objavil konsenzus v názore, že uplatňovanie trestného práva stanovujúceho miernejší
trest sa stalo základnou zásadou trestného práva. Okrem toho ESĽP konštatoval, že
zásada retroaktívneho uplatňovania priaznivejšieho trestného práva sa uplatňuje nielen
na uplatniteľný trest, ale aj v kontexte zmeny týkajúcej sa vymedzenia trestného činu
(rozsudok Parmak a Bakir proti Turecku z 3. 12. 2019, č. 22429/07 a 25195/07, § 64).
31.
Zo záverov označených rozhodnutí Súdneho dvora plynie, že aj aplikácia čl. 325 ZFEÚ
má svoje limity, ktoré sú v otázkach trestnosti protiprávneho konania poškodzujúceho
dokonca finančné záujmy Európskej únie osnované na možnej implikácii porušenia ústavných
princípov kreovania podmienok trestnosti a individuálneho trestania páchateľov trestných
činov, a to s retrospektívnym účinkom menej priaznivým pre páchateľa. Ústavný súd
nevidel s prihliadnutím na závery rozsudku vo veci Taricco II dôvodnosť postupu podľa
čl. 267 ZFEÚ.
32.
Súčasne však svojím rozhodnutím ústavný súd zamedzil aj tomu, aby nastali nepriaznivé
účinky premlčania trestného stíhania pri trestných činoch poškodzujúcich finančné
záujmy Európskej únie, t. j. aby nastal prípad judikovaný vo veci Taricco I, keď ústavný
súd rozhodol, že ustanovenie čl. I, bodu 198 v časti týkajúcej sa § 438k ods. 5 napadnutej
novely nie je v súlade s čl. 1 ods. 1 ústavy.
33.
Uvedená skutočnosť a právne účinky nálezu ústavného súdu, hoci tentokrát z opačného
pohľadu, rovnako viedli k záveru o nedôvodnosti predloženia prejudiciálnej otázky
Súdnemu dvoru vo veci súladu prijatej právnej úpravy s čl. 325 ZFEÚ. Právnym účinkom
nálezu ústavného súdu tak bude, že vedené trestné stíhania pre trestné činy poškodzujúce
finančné záujmy Európskej únie, v ktorých vznikol dôvod prerušenia plynutia premlčacej
doby v dôsledku vykonávania trestnoprocesných úkonov, ktorých právne účinky zostávajú
zachované, nebudú premlčané, ale pri plynutí premlčania začne plynúť nová premlčacia
doba podľa novelizovaných ustanovení Trestného zákona. Práve konštrukcia inštitútu
prerušenia premlčania trestného stíhania s plynutím vždy novej premlčacej doby nevzbudzuje
u ústavného súdu dôvodné pochybnosti o inkompatibilite posudzovanej právnej úpravy
s čl. 325 ZFEÚ. Je však potrebné dodať, že pokiaľ ide o trestné stíhania vedené vo
veci trestných činov proti finančným záujmom Európskej únie, v ktorých nevznikol dôvod
prerušenia premlčania trestného stíhania, tieto budú premlčané v kratšej ustanovenej
premlčacej dobe odvíjajúcej sa od právnej kvalifikácie skutku, pre ktorý je vedené
trestné stíhanie. Uvedené je však vyjadrením priority čl. 50 ods. 6 ústavy, ktorý ústavný súd považuje za esenciálnu súčasť ústavnoprávnej regulácie
trestania v slovenskom právnom poriadku.
34.
Vzhľadom na názor vyslovený v predchádzajúcom texte, prirodzene, najviac rezonuje
otázka, či nová (priaznivejšia) právna úprava môže založiť legitímne očakávania tak
ako v prípade Taricco II, ak nenadobudla účinnosť, resp. jej účinnosť bola pozastavená.
35.
Tu poukazujem na závery ústavného súdu uvedené v uznesení o pozastavení účinnosti
časti novely, bode 68: „K tomu je potrebné uviesť, že ústavný súd môže preskúmať zákon až v štádiu po definitívnom
schválení národnou radou, keď je nemenne ustálené znenie noriem v ňom obsiahnutých,
v ktorých je prejavená vôľa poslancov, a na nadobudnutie jeho platnosti je potrebné
len vyhlásenie v zbierke zákonov... schválený, ale ešte nepublikovaný zákon už nie
je návrhom zákona... Ústavný súd pritom nezasahuje do normatívneho textu zákona, k
čomu môže dôjsť až jeho derogačným nálezom, s postupným následkom nielen straty účinnosti,
ale aj platnosti podľa čl. 125 ods. 3 ústavy, ktorú (platnosť) na taký účel (meritórneho rozhodovania) musí právny predpis
už predbežne nadobudnúť...“
36.
Prezident vo svojom návrhu tvrdí, že «... v situácii, keď je už znenie napadnutého zákona podpísané predsedom parlamentu,
predsedom vlády aj prezidentkou, neprichádzajú do úvahy žiadne ďalšie zmeny alebo
úpravy jeho obsahu. Napadnutý zákon preto už nie je možné formálne ani materiálne
považovať za „návrh zákona“, čo by vylučovalo možnosť ústavného súdu o ňom konať.
Publikácia v zbierke zákonov je aktom, ktorý existuje predovšetkým preto, že adresáti
právnej normy ani orgány aplikácie práva z povahy veci nedisponujú fyzickým originálom
zákona alebo jeho fotokópiou...».
37.
Skupina poslancov 1 poukazuje na to, že «... pojem „návrh zákona“ bližšie špecifikuje zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych
predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zbierke zákonov“), z ustanovenia
§ 19 ktorého síce vyplýva, že právne predpisy nadobúdajú platnosť dňom ich vyhlásenia
v zbierke zákonov, zároveň však platí, že vo fáze medzi podpisom zákona a jeho publikovaním
v zbierke zákonov nejde o „návrh zákona“, ale ide výslovne o „právny predpis“. Vyplýva
to z ustanovení § 21 ods. 2 zákona o zbierke zákonov, podľa ktorého súčasťou žiadosti o vyhlásenie musí byť text
právneho predpisu, iného aktu alebo aktu medzinárodného práva podpísaný oprávnenými
osobami. Podľa názoru skupiny poslancov 1 teda zákon o zbierke zákonov podpísané znenie
právneho predpisu považuje za právny predpis a nejde už viac iba o návrh zákona, a
preto sa neuplatní výluka z právomoci ústavného súdu podľa čl. 125 ods. 4 ústavy.».
38.
Možno povedať, že ak o zákone ako o spôsobilom predmete na pozastavenie účinnosti
možno hovoriť už po jeho definitívnom schválení národnou radou, rovnako je tak nutné
pripustiť, že zákon už po jeho definitívnom schválení národnou radou tým momentom,
tou povestnou „prvou sekundou“ vyvolá legitímne očakávania ako súčasť ústavného princípu
právnej istoty. Nehovoriac o tom, že právne predpisy prijaté parlamentom požívajú
prezumpciu ústavnosti, ktorá sa však môže „pozastaviť“ dočasným pozastavením účinnosti.
39.
Opätovne pripomínam, že ESĽP vlastnou judikatúrou kreoval právo na priaznivejšiu
neskoršiu právnu úpravu ako zásadu práva (pozri už citovaný rozsudok ESĽP vo veci
Jidic proti Rumunsku).
40.
Ak by v budúcnosti Súdny dvor podal interpretáciu, podľa ktorej čl. 325 ods. 1 a
2 ZFEÚ bráni niektorej časti preskúmavanej novely, tento nález nepredstavuje žiadnu
prekážku pre to, aby ktorýkoľvek súd predložil prejudiciálnu otázku, či napriek tomu
na páchateľa má dopadať takáto potenciálne euronekonformná časť novely v zmysle rozsudku
Taricco II. Nález v tejto veci teda nijako nebráni všeobecným súdom za splnenia podmienok
čl. 267 ZFEÚ predložiť Súdnemu dvoru prejudiciálnu otázku, ak je dôvodné predpokladať
naplnenie niektorého zo záverov rozsudkov vo veciach Taricco II v snahe dosiahnuť
naplnenie účelu čl. 50 ods. 6 ústavy vyjadreného v jeho ekvivalente ustanovenom v
čl. 49 ods. 1, 3 charty.
41.
Ak bol už niekto právoplatne odsúdený podľa predchádzajúcej pre páchateľov nepriaznivejšej
právnej úpravy, nález nevytvára žiadnu prekážku ani potenciálnej prejudiciálnej otázke
k interpretácii práva Európskej únie v rámci čl. 49 ods. 1 charty a udržateľnosti
takéhoto odsúdenia. Tu poukazujem na závery uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej
republiky sp. zn. 2 Tdo 69/2012 z 15. januára 2013: „I. Dovolací súd posudzuje napadnuté rozhodnutie z hľadiska súladu so zákonom účinným
v čase vyhlásenia tohto rozhodnutia. Pri rozhodovaní o dovolaním napadnutej okolnosti
patriacej do oblasti posudzovania trestnosti činu alebo ukladania trestu však zohľadní
aj zmenu právneho stavu v čase od vyhlásenia napadnutého rozhodnutia do momentu rozhodovania
dovolacieho súdu, ktorá je relevantná v súvislosti s ústavným princípom retroaktivity
Trestného zákona, resp. jeho zmeny priaznivej pre páchateľa (článok 50 ods. 6 Ústavy
Slovenskej republiky a
§ 2 ods. 1
Trestného zákona) a dôsledkom aplikácie tohto princípu pre možné rozhodovanie v novom
konaní. II. Pri opätovnom prerokovaní veci na základe príkazu dovolacieho súdu v zmysle
§ 388 ods. 1
Trestného poriadku sa pri posúdení trestnosti činu a ukladaní trestu použije ustanovenie
v článku 50 ods. 6 Ústavy Slovenskej republiky a ustanovenie
§ 2 ods. 1
Trestného zákona, ktoré je jeho zákonným odrazom a ktoré v rozsahu svojej úpravy
prikazuje retroaktivitu zákona priaznivú pre páchateľa a zakazuje retroaktivitu pre
páchateľa nepriaznivú. To platí aj v prípade, ak pri dovolacím súdom preskúmavanom
konaní a rozhodovaní bol porušený zákon v prospech obvineného a to bez ohľadu na dôvod
zrušenia napadnutého rozhodnutia.“42.
Ústavný súd už rozhodol, že „Ak trestné konanie dospeje do sťažovateľom neželaného stavu a potvrdia sa ním prezentované
obavy o prísnejšom posúdení jeho viny i o trestnosti skutku kladeného mu za vinu,
nič mu nebude brániť v tom, aby proti právoplatnému rozsudku uplatnil výhrady sformulované
v odôvodnení ústavnej sťažnosti v dovolaní, ktoré je dostupným právnym prostriedkom
ochrany základných práv a slobôd v trestnom konaní. Bude potom úlohou dovolacieho
súdu poskytnúť účinnú ochranu sťažovateľovmu základnému právu na súdnu ochranu, právu
na spravodlivé súdne konanie či právam podľa čl. 50 ods. 6 ústavy a čl. 7 ods. 1 dohovoru,
ako aj právu na osobnú slobodu.“ (uznesenie sp. zn. IV. ÚS 202/2024 z 24. apríla 2024, bod 14).
Ku komponentom trestnosti
43.
Na úvod tejto časti jeden citát: „Ani najmä pokiaľ ide o trestné sankcie, toto je oblasť, kde zákonodarcovi nemožno
dôverovať, že obmedzí sankcie na také, ktoré budú primerané. Kriminálnici nemajú politickú
moc v legislatívnom procese. Politické stimuly pre politikov vždy poukazujú na jeden
smer: v prospech vyšších trestov. Zákonodarca, ktorý hlasuje za zvýšenie trestov,
spravila nebude čeliť politickej kritike za svoju voľbu, ale byť zmierlivý na zločincov
má zjavné potenciálne nepriaznivé dôsledky. Neexistujú voliči zhovievaví voči zločincom,
ale obava verejnosti zo zločinu (oprávnená alebo nie) pre politika zabezpečuje politicky
bezpečnejšie uprednostňovať tvrdšie tresty.“ (Chemerinsky, E. The Constitution and Punishment. In : Stanford Law Review, vol. 56, 2004, s. 1070, 1071.).
44.
Javí sa, že prvotné a aj nadväzujúce postupné kreovanie rámca trestných sadzieb pri
skutkových podstatách trestných činov v Trestnom zákone prijatom v roku 2005 mohlo
byť motivované preferovaním až vnútorne nevyvážene vysokých sadzieb trestov odňatia
slobody. Vo verejnosti môže takýto pohľad vyvolávať domnienku, že kriminalitu zníži
a ochranu pred kriminálnym správaním v spoločnosti zabezpečí práve hrozba vysokého
trestu. Uvedená skratka (zjednodušenie) znejúca politicky pútavo a populárne viedla
až k stavu, v ktorom trestné sadzby neraz nereflektujú povahu a význam objektu, ktorý
je v tej-ktorej sfére spoločenského života Trestným zákonom chránený.
45.
Pre účely ďalšej kriminalizácie protiprávneho konania sa prvotné nastavenie trestných
sadzieb pri skutkových podstatách trestných činov a pribúdajúce skutkové podstaty
trestných činov v osobitnej časti Trestného zákona počas jeho účinnosti stali navyše
„odrazovým mostíkom“ pre tvorbu ďalších hraníc sadzieb trestných činov, ktoré vo sfére
legislatívneho procesu neboli podrobené komplexnej komparatistike a ani konfrontované
s ústavným princípom proporcionality.
46.
Práve týmto mohlo vo sfére trestných sadzieb dôjsť aj k určitému špirálovému efektu,
ktorého následkom mohol byť tiež implicitný tlak na priebežné zvyšovanie hraníc trestných
sadzieb pri skutkových podstatách, ktoré boli v danom období kreované, resp. normatívne
modifikované. Príkladom daného stavu sú hranice trestných sadzieb pri majetkovej a
hospodárskej trestnej činnosti. Trestný zákon veľmi špecificky normoval aj pravidlá
ukladania trestov. Nemôžem sa zbaviť dojmu, že aj pri týchto inštitútoch zákonodarca
skryto prijímal nesystémové a škodlivé opatrenia „boja proti korupcii“, keďže z trestných
sudcov urobil obrazne povedané matematikov, ktorí sa mohli pri ukladaní trestu odňatia
slobody v zásade pohybovať iba v mantineloch matematického výpočtu výšky dolnej hranice
trestnej sadzby a hornej hranice trestnej sadzby platnej pre ten-ktorý trestný čin.
47.
Ak účelom tejto úpravy bola nedôvera v nekorupčné správanie trestných sudcov, prípadne
medializované informácie o hrozbe vysokých trestov, ktoré majú viesť k spolupráci
obvinených s orgánmi činnými v trestnom konaní, nekonal zákonodarca s dobrým úmyslom
a v dobrej viere. Následkom týchto trendov môže byť aj rozhodovacia činnosť trestných
súdov, ktorá favorizuje extenzívny výklad a aplikáciu § 39 Trestného zákona, ktorú
niektorí označujú ako nadužívanie.
48.
Zásady humanizmu a trendy trestania páchateľov v našom geografickom priestore vyžadujú,
aby sa koncepcia trestania pravidelne vyhodnocovala a s páchateľmi trestných činov
sa aktívne pracovalo. V rozpore s týmito trendmi je v každom prípade právna úprava,
ktorá za každých okolností preferuje uloženie trestu odňatia slobody páchateľovi trestného
činu, či už ako trestu primárneho, alebo trestu v trestnej súdnej praxi primárne ukladaného
z dôvodu komplikovanosti a náročnosti ukladania iných – alternatívnych trestov. Práve
daný prístup musí byť reflektovaný aj v potrebnej miere voľnosti úvahy zákonodarcu
a primárne vlády Slovenskej republiky pri osnovaní trestnej politiky.
49.
Rovnako by som sa chcel na tejto platforme vyjadriť k presahu politiky do trestného
práva, ktorá v ostatnom čase nabrala nevídané rozmery. Je naivné si myslieť, že vinu
na tomto demokraticky neprípustnom neduhu má len jedna strana barikády – zodpovední
sú všetci. Nie je pravdou, ak ktokoľvek z politických elít povie, že oni trestné právo
v politike v ostatnom období nezneužívajú, keďže v mojom ponímaní ho dodnes stihli
zneužiť už všetci. Aj novelizácia trestných kódexov, ktorá bezpochyby dopadne aj na
pár vybraných politikov, oligarchov alebo prominentov, je v istom zmysle využitím
trestného práva na politické účely.
50.
Kritik by mohol namietať, že všetky rozhodnutia, ktoré boli urobené a ktoré následne
ústavný súd zrušil v konaniach o individuálnych ústavných sťažnostiach, boli predsa
rozhodnutia súdov, čo je zložka moci odlišná a nezávislá od politikov, konkrétne od
zákonodarnej a výkonnej moci. To je veľkou pravdou a nesmieme ako demokratický a právny
štát zabúdať na nezávislosť súdnej moci, ktorá je aktuálne nebývalo atakovaná. Nikomu
nepomáhajú v ostatnom čase veľmi intenzívne, silné vyjadrenia predstaviteľov výkonnej
moci smerom k sudcom o ich „vyzliekaní z talárov“. Demokracia je okrem iného aj o
odvahe trestných sudcov, ktorí sa neboja spravodlivo rozhodnúť a nepreceňujú mediálnu
slávu, ale súčasne sa neboja ani mediálno-spoločenskej hany. Jediným determinantom,
ktorý by mal viesť sudcu pri rozhodovaní a procesnom postupe, je snaha o spravodlivosť,
pričom o tom všetkom bolo v zásade aj predkladané väčšinové rozhodnutie ústavného
súdu. Lebo jednou vecou je kvalitný zákon, ale my potrebujeme dôverovať sudcom, ktorí
mu aplikovaním zákona vdychujú život, lebo bez ich ingerencie a odvahy môžu byť zákony
akékoľvek dobré a stačiť to nikdy nebude.
51.
Netreba zabúdať ani na skutočnosť (posledných pár rokov nevynímajúc), že konkrétne
osoby inštalované politikmi do významných funkcií orgánov presadzovania práva svojimi
verejnými vyhláseniami „kovbojského typu“ určite spoločnosť neupokojovali, ba priam
naopak, zvyšovali očakávania a bičovali vášne. Opäť hovoríme o oboch stranách barikády.
Pokiaľ je niečo, čo si zaslúžia občania Slovenskej republiky v takej ťažkej dobe,
ktorú žijeme (pričom všetci si ešte čerstvo pamätáme pandémiu COVID-19 a doteraz za
hranicami neustále tlie ozbrojený vojenský konflikt), zaslúžia si ozajstný pokoj.
Nehovorím o tom, že štát nemá bojovať s trestnou činnosťou, osobitne s korupciou –
to robiť má a nekompromisne, no z trestného práva a osobitne z prípravného konania
sa nesmie stať diskreditačný prostriedok politického boja. Nepovažujem za ústavne
udržateľné, keď sú politici v opozícii perzekuovaní koalíciou a po zmene pri kormidle
moci sa situácia, vice versa, otočí a tým, ktorí boli pri moci, sa automaticky vznášajú obvinenia a hrozí sa trestnými
sankciami. Uvedené nie je v právnom štáte prípustné a musí byť ihneď ukončené.
52.
Keď som spomenul potrebu pokoja, nehovorím o pokoji, ktorý hlásajú politické elity
z predvolebných bilbordov, ale hovorím o pokoji, v ktorom bude predmetom záujmu spoločnosti
samotný občan a jeho problémy. Pravdou totiž je, že bežného občana nezaujíma to, či
bola alebo nebola väzba konkrétneho prominenta protizákonná alebo protiústavná, no
trápi ho, ak jeho konanie o výživnom trvá dlho, ak jeho susedský spor prebieha 10
rokov a koniec je v nedohľadne alebo ak od neho nebanková spoločnosť žiada neprimerane
vysoké úroky alebo idú mu protiprávne dražiť dom. Toto ale nie sú témy, ktoré by boli
pretláčané do centra záujmu a jednoznačne by mali byť. Napríklad je namieste otázka
predĺženia premlčacej lehoty v civilnom konaní, ktorá je vo väčšine prípadov subjektívne
dvojročná, no o jej krátkosti akosi diskurz nevnímam. Tiež bude veľmi dôležitým a
očakávaným legislatívnym činom rozhodovanie súčasného zákonodarcu v nadväznosti na
rozsudok Súdneho dvora vo veci C-598/21 k problematike, keď pre dve nezaplatené splátky
sa po márnom uplynutí 15-dňovej lehoty občanom zosplatní celý dlh rozložený na roky
splácania bez možnosti doplatiť dlžné splátky s cieľom pokračovať v splácaní úveru,
čo môže vytvárať podmienky na predaj bytov či rodinných domov na dražbe.
53.
Aktuálne teda ústavný súd v pléne rozhodol, pričom z výrokovej časti rozhodnutia
je zrejmé, čo je ústavne udržateľné a čo nie. Inovatívny postup ústavného súdu (s
ktorým som súhlasil), ktorý zabezpečil, aby pre istotu hmotnoprávne predpisy neboli
do meritórneho rozhodnutia účinné ani na sekundu, napokon pôsobil preventívne, no
výsledok je taký, že to sporné, čo sa pre istotu nemalo stať účinným, vo veľkej väčšine
účinnosť nadobudne. Dôvodom je poctivá analýza ústavného súdu, ktorá je obsiahnutá
v náleze ústavného súdu, ktorý získal väčšinu v plenárnom hlasovaní. Na tomto mieste
by som sa chcel osobitne dištancovať od nazerania na vec z politickej perspektívy.
Ja, ako aj všetci moji kolegovia v momente predloženia veci ihneď vypúšťame v rámci
uvažovania determinanty v podobe personálneho obsadenia účastníkov konania a ostatných
zainteresovaných subjektov a hľadáme len ústavný súlad alebo nesúlad. Áno, nežijeme
v slonovinovej veži, ako správne podotkol emeritný sudca ústavného súdu L. Mészáros,
no súčasne rozhodujeme plne nezávisle a vec vnímame len cez prizmu ochrany ústavnosti.
54.
V posudzovanej veci bolo pre mňa kľúčové najmä to, že sa znižujú trestné sadzby (ktorých
výšku dlhodobo kritizujem), ako aj to, že cieľom zákonodarcu bola humanizácia a individualizácia
trestu. Dlhodobo totiž zastávam názor, že dôležitejšia je náhrada škody ako preplnené
väznice, keďže špeciálne pri ekonomickej kriminalite by bolo pre spoločnosť prospešnejšie
udelenie peňažného trestu v rádovo násobkoch škody ako pár rokov vo väzení s minimálnym
stupňom stráženia a stravou vo forme plnej penzie. Jednoznačne ma zaujíma a považujem
za ústavne relevantné, že štát si osvojuje zásady tzv. restoratívnej justície a bude
teraz len otázkou praxe, čo bola len vzletná deklarácia a čo bude aj reálna zmena
v právnej realite.
55.
Izolovanie páchateľa, ktorý ohrozuje iných na živote a zdraví, má svoje opodstatnenie.
Pri trestnej činnosti majetkovej povahy spáchanej z chamtivosti má trest odňatia slobody
zaiste svoj význam, no nie z pohľadu nútenej izolácie páchateľa ako nebezpečného tvora.
Tomu má zodpovedať aj ukladanie príslušných trestov. Ak je páchateľ majetkovej či
hospodárskej trestnej činnosti nútený uhradiť škodu, zaplatiť štátu peňažný trest
a náklady, má uložený zákaz činnosti vo verejnej sfére, je efektivita vynakladania
približne 21 000 eur ročne na náklady spojené s väzením v rozsahu ako pri násilnej
trestnej činnosti otázna.
56.
K uvedenému sa pre verejnosť vyjadril napríklad aj doc. Marek Káčer, ktorý zmierňovanie
trestov považuje za pozitívny trend. Nezdôvodnil to odľahčením väzníc, ale tým, že
sa väzenie v mnohých prípadoch javí ako neúčinný trest. Trest odňatia slobody je podľa
neho vhodným trestom pre páchateľov násilnej trestnej činnosti, ktorých je potrebné
v mene ochrany spoločnosti izolovať, a peňažné tresty považuje za vhodné pre páchateľov
majetkovej trestnej činnosti, pričom dodal, že na to, aby pôsobili odstrašujúco, mali
by byť dostatočne vysoké a mali by podstatne prekračovať výšku škody a neoprávneného
majetkového prospechu pochádzajúceho z trestnej činnosti. Dodal aj to, že ani vysoký
trest neodrádza v prípade, ak páchateľ počíta s tým, že unikne spravodlivosti (k tomu
pozri viac: https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/691468-trestny-zakon-zmeny-novela-nizsie-tresty-drogy-korupcia-kajucnici-robert-fico-daniel-lipsic-boris-susko/).
57.
V tejto súvislosti sa mi ešte žiada uviesť, že aj napriek tomu, že posudzovaná novela
zrejme dopadne aj na zopár prominentov, nebolo ich možné vyňať. Nevedel tak urobiť
ani parlament ako pozitívny zákonodarca a ani ústavný súd ako negatívny zákonodarca.
Je potrebné uvažovať totiž v tých intenciách, že aj v rámci zákonodarného zboru majú
konkrétne osoby svoju agendu (niekto sa venuje poľovníkom, niekto menšinám a niekto
nebankovým subjektom etc.). Rozumiem, že potenciálny trestnoprávny postih je dosť špecifický prípad, no založenie
doktríny ústavného súdu a následného výroku o nesúlade s ústavou na osobnom záujme
konkrétneho poslanca by mohlo do budúcna prekážať dôležitým novelizáciám právnych
predpisov napríklad pri problematike LGBTI+ ochrany, prípadne pri dekriminalizácii,
resp. znížení trestov za drogovú trestnú činnosť (za situácie, že by niektorému poslancovi
alebo jemu blízkej osobe hrozil za takýto delikt neúmerne vysoký postih).
K časti Trestného zákona o drogovej trestnej činnosti
58.
Čo ma ale nepríjemne prekvapilo v súvislosti s predkladanou novelou, bolo aj možné
faktické zvýšenie trestov pri drogovej kriminalite. Uvedené síce tiež patrí do diskrécie
zákonodarcu, no nestotožňujem sa s tým. V súvislosti s drogovou problematikou som
plénu navrhoval zaradiť do väčšinového nálezu aj obiter dictum, čo sa mi ale napokon presadiť nepodarilo. V záujme vedenia diskurzu by som však
predmetný text rád poskytol verejnosti aspoň v rámci tohto odlišného stanoviska.
59.
Napadnutá novela sa výrazným spôsobom dotýka aj drogových trestných činov, kde dochádza
k celkovej zmene koncepcie predmetných ustanovení. V tejto súvislosti sa nanovo upravuje
mechanizmus určovania rozsahu spáchania drogových trestných činov a zavádza sa objektívnejší
a exaktnejší spôsob založený na množstve materiálu alebo množstve účinnej látky v
tomto materiáli alebo na počte pestovaných rastlín. Vo výsledku to spravidla znamená
aj podstatné zmiernenie prísnosti trestných sadzieb. Všeobecná časť dôvodovej správy
razantné znižovanie trestných sadzieb okrem iného odôvodňuje potrebou „priblížiť sa európskym štandardom trestného práva“, ako aj optimalizáciou „nákladov štátu vynakladaných v súvislosti s trestnou politikou štátu“. Odvoláva sa taktiež na „zásadné dlhoročné aplikačné problémy pri postihovaní drogovej trestnej činnosti vrátane
neprimeraných trestných sadzieb dopadajúcich na páchateľov, ktorí omamné alebo psychotropné
látky prechovávajú výlučne na účely osobnej spotreby“.
60.
Na jednej strane treba uznať, že nová právna úprava drogových trestných činov predstavuje
vo všeobecnosti pozitívnu zmenu oproti tej aktuálnej. Na druhej strane vznikajú aj
paradoxné situácie, keď sa v niektorých prípadoch trestný postih, naopak, sprísňuje.
Najvypuklejším príkladom je navrhované nové znenie § 171 ods. 4 písm. b) Trestného zákona, ktorý odňatím slobody na jeden rok až šesť rokov trestá za prechovávanie
výlučne pre osobnú spotrebu akejkoľvek drogy aj v nepatrnom množstve toho, kto už
za takýto čin – teda prechovávanie drogy pre osobnú spotrebu – bol v posledných dvoch
rokoch právoplatne odsúdený. V prípade prechovávania drogy z rodu konopy v nepatrnom
množstve, ktoré novela definuje v prípade marihuany aj hašišu ako maximálne dva gramy,
pre osobnú spotrebu novelizované znenie § 171 ods. 1 Trestného zákona ustanovuje trestnú
sadzbu do jedného roka odňatia slobody. Na jednej strane tak iba s ohľadom na recidívu
– teda opätovné prechovávanie nepatrného množstva marihuany alebo hašiša – sa trestná
sadzba zásadne sprísňuje. Na druhej strane podľa doterajšej a ešte stále účinnej úpravy
v §171 Trestného zákona sa pri recidíve trestná sadzba špeciálne nezvyšuje a na takúto
recidívu tak možno maximálne nazerať ako na priťažujúcu okolnosť podľa § 37 písm.
m) Trestného zákona. To by mohlo mať jedine za následok preváženie priťažujúcich okolností
a s tým spojené zvýšenie dolnej hranice trestnej sadzby o jednu tretinu podľa § 38 ods. 4 Trestného zákona. Doterajší § 171 Trestného zákona v spojení s § 135 Trestného zákona posudzuje závažnosť prechovávania
drog pre osobnú spotrebu podľa množstva prechovávaných obvyklých jednorazových dávok,
pričom stabilná judikatúra pri marihuane jednorazovú dávku definuje ako 0,5 gramu
sušiny. Prechovávanie maximálne 1,5 gramu marihuany tak trestá odňatím slobody do
jedného roka, kým § 171 ods. 2 Trestného zákona prechovávanie maximálne 5 gramov marihuany
trestá odňatím slobody do dvoch rokov. V prípade recidívy by sa teda potenciálne mohla
dolná hranica zvýšiť na štyri mesiace, resp. osem mesiacov. Pri množstve nad 5 gramov
je už doterajšia úprava oveľa prísnejšia a dolná hranica trestnej sadzby začína na
troch rokoch (§ 172 ods. 1 Trestného zákona). Novelizované znenie § 171 ods. 3 Trestného zákona zároveň ustanovuje
trestnú sadzbu šiestich mesiacov až troch rokov v prípade prechovávania malého množstva
drogy, čo v prípade marihuany predstavuje 2 až 10 gramov. Aj tu teda dochádza k sprísneniu
trestnej sadzby v prípade prechovávania nad dva gramy a do päť gramov marihuany, čo
je zrejme bežná situácia v prípade konzumentov.
61.
Hodnotu nepatrného množstva drog upravuje novelou zavedená príloha č. 1 k Trestnému
zákonu. Hranice väčšieho, značného, veľkého a mimoriadne veľkého množstva vládny návrh
v navrhovanom § 135d ustanovil na 10-násobok, 500-násobok, 3000-násobok a 10000-násobok
nepatrného množstva. V dôsledku schválenia zmeny navrhnutej ústavnoprávnym výborom
však došlo k predefinovaniu týchto hraníc tak, že oproti pôvodnému vládnemu návrhu
je schválená úprava drogových trestných činov prísnejšia. Ústavnoprávny výbor to odôvodňuje
takto: „V záujme zabránenia drastickým rozdielom oproti súčasnosti sa navrhuje znížiť o polovicu
množstvá uvedené v ustanovení.“ Nie je jasné, prečo práve v prípade drogových trestných činov zabránenie „drastickým rozdielom oproti súčasnosti“ prevážilo nad snahou „priblížiť sa európskym štandardom trestného práva“.
62.
V tejto súvislosti možno spomenúť známe rozhodnutie Spolkového ústavného súdu Nemecka
z 9. marca 1994 vo veci 2 BvL 43/92, v ktorom na základe návrhov od viacerých všeobecných
súdov posudzoval otázku proporcionality kriminalizácie (teda nie primeranosti trestnej
sadzby) nedovoleného zaobchádzania s marihuanou a hašišom, okrem iného aj vtedy ešte
trestného prechovávania a získavania tejto drogy pre osobnú spotrebu. Návrhom síce
nevyhovel, avšak za výrazne menej závažné považoval zaobstaranie si drogy či jej prechovávanie,
hoci aj v tomto prípade platilo, že aj samotný konzum, a teda prechovávanie a zaobstarávanie
pre vlastnú spotrebu zvyšujú dopyt po droge a udržiavajú nelegálny trh. V tomto prípade
však Spolkový ústavný súd Nemecka túto úpravu kriminalizujúcu prechovávanie a zaobstarávanie
pre vlastnú spotrebu podržal práve vďaka tomu, že štátne orgány majú možnosť upustiť
od potrestania, prípadne zastaviť trestné stíhanie v prípadoch, kde je závažnosť skutku
malá, množstvo drogy nie je veľké a spoločenský záujem na trestnom stíhaní nie je
daný (body 159 – 169): „Tieto podmienky sú však vo všeobecnosti naplnené v prípade príležitostného osobného
užívania produktov z konopy bez ohrozenia iných osôb a orgány činné v trestnom konaní
– najmä štátne zastupiteľstvá, ktoré až do podania obžaloby rozhodujú samostatne –
majú v takom prípade v súlade so zákazom nadmerného postihu upustiť od stíhania trestných
činov uvedených v § 31a zákona o omamných látkach. Na druhej strane, ak trestný čin
vyvolá ohrozenie pre iné osoby, napríklad preto, že k nemu dôjde v školách, domovoch
mládeže, kasárňach alebo podobných zariadeniach, alebo preto, že sa ho dopustí vychovávateľ,
učiteľ alebo verejný činiteľ zodpovedný za dodržiavanie zákona o omamných látkach
a môže tak podnietiť imitáciu, môže byť miera viny vyššia a existovať tak verejný
záujem na stíhaní“ (bod 166). V niektorých prípadoch tak toto rozhodnutie, zdá sa, Spolkový ústavný
súd Nemecka ani nenecháva na príslušných orgánoch, ale rovno uvádza, že trestne stíhať
prechovávanie pre vlastnú spotrebu v malom množstve a bez ohrozenia tretích osôb by
bolo protiústavné. V jednotlivých spolkových krajinách sa aplikačná prax líšila, no
vo všeobecnosti sa množstvá medzi 6 a 15 gramami marihuany považovali za malé množstvo
odôvodňujúce zastavenie trestného stíhania (Čentéš, J. – Hamranová, D. Drogové trestné činy. Praha : C. H. Beck, 2023, s. 318.).
63.
Novelizovaný § 173 Trestného zákona trestne postihuje obchodovanie s drogami. V jeho
základnej skutkovej podstate trestá obchodovanie s drogami v tzv. nepatrnom množstve
odňatím slobody od jedného do piatich rokov. Ak však takýto skutok spácha osoba, ktorá
už raz bola za rovnaký trestný čin odsúdená, trestná sadzba stúpa na 7 až 15 rokov
odňatia slobody [novelizovaný § 173 ods. 3 písm. c)]. Trestný zákon v § 38 vo všeobecnosti
recidívu považuje za priťažujúcu okolnosť spôsobujúcu v prípade preváženia priťažujúcich
okolností zvýšenie dolnej hranice trestnej sadzby o jednu tretinu, čo by v prípade
novelizovaného § 173 ods. 1 Trestného zákona predstavovalo dva roky a osem mesiacov,
teda zvýšenie o jeden rok a osem mesiacov (§ 38 ods. 4 v spojení s § 38 ods. 8 Trestného
zákona). Aj v prípade opakovaného spáchania zločinu sa dolná hranica dvíha o polovicu
(§ 38 ods. 5 Trestného zákona). Novela však recidívu v obchodovaní s drogami, hoci
aj v drobnom rozsahu, trestá sedemnásobným zvýšením trestnej sadzby, čo bude zároveň
aj najprísnejšie zvýšenie trestnej sadzby v prípade recidívy v celom Trestnom zákone,
ktoré sa značne vymyká aj ostatným podobným osobitným zvýšeniam trestnej sadzby pre
recidívu vo zvyšku osobitnej časti Trestného zákona. Podľa teórie trestného práva
páchateľ recidívou zvyšuje do určitej miery odsúdeniahodnosť svojho činu, teda svoju
vinu, preto je určité zvýšenie trestnej sadzby prípustné, avšak pri tomto zvýšení
trestnej sadzby sa recidíva nemá stať rozhodujúcim kritériom (zhrnutie anglosaskej,
nemeckej a talianskej trestnoprávnej teórie v tejto otázke ponúka Francesco Viganò
– La proporzionalità della pena: Profili di diritto penale e costituzionale. Torino : Giappichelli, 2021, s. 187 – 192.).
64.
Takmer identickú situáciu už posudzoval Ústavný súd Talianska v rozsudku č. 251/2012.
Turínsky prvostupňový súd rozhodoval v trestnej veci obvineného z predaja 0,4 g kokaínu,
ktorý už bol štyrikrát súdne trestaný za predaj drog. Išlo teda o skutok predstavujúci
tzv. obchodovanie v malom, za ktorý by normálne hrozil trest odňatia slobody od 1
do 6 rokov, no vzhľadom na opakovanú recidívu trestná sadzba stúpla na 6 až 20 rokov
odňatia slobody, pričom taliansky trestný zákonník za bežných okolností s recidívou
spájal zvýšenie (výsledného) trestu o jednu tretinu až jednu polovicu. Takéto drastické,
šesťnásobné zvýšenie dolnej hranice sadzby považoval ústavný súd za hrubo neprimerané
vo vzťahu k závažnosti tejto recidívy a vo vzťahu k inak aplikovateľnému „bežnému“
zvýšeniu trestu za recidívu.
65.
Rovnako Najvyšší súd Kanady vo veci Lloyd (R. v. Lloyd, 2016 SCC 13, [2016] 1 S.C.R.
130) považoval dolnú hranicu jedného roka odňatia slobody za obchodovanie s drogami
pre toho, kto už za taký trestný čin bol v posledných 10 rokoch raz odsúdený, za hrubo
neprimeraný trest. Problémom bolo, že obchodovanie s drogami zákon definoval veľmi
široko, a tak sa mohlo stať, že ročné minimum odňatia slobody by sa muselo vzťahovať
aj na naozaj banálne prípady. Väčšinový názor reprezentovala predsedníčka súdu McLachlin,
podľa ktorej by sa predmetné ustanovenie vzťahovalo napr. aj na „narkomana, ktorý je obvinený za zdieľanie malého množstva drogy zaradenej do Zoznamu
I s kamarátom alebo manželským partnerom a ocitne sa na ročnom treste odňatia slobody
kvôli jedinému odsúdeniu za zdieľanie marihuany pri spoločenskej príležitosti pred
deviatimi rokmi. Súhlasím so sudcom provinčného súdu, že väčšina Kanaďanov by bola
šokovaná, keby zistila, že takúto osobu možno poslať do väzenia na jeden rok“ (body 32 – 33). Dolná hranica jedného roka v novelizovanom § 173 ods. 1 Trestného
zákona sa vzťahuje práve na nepatrné množstvo, ktoré zodpovedá skutku popísanému Najvyšším
súdom Kanady. Na rozdiel od kanadskej úpravy vyhlásenej za protiústavnú takto naša
úprava však netrestá až recidívu, ale už prvý skutok. Na tom nič nemení ani fakt,
že ide v tomto bode o značné zlepšenie doterajšej úpravy.
66.
Novelizovaný § 173 ods. 3 Trestného zákona však v písm. a) sadzbou 7 až 15 rokov
trestá aj obchodovanie s drogami spáchané „závažnejším spôsobom konania“. Sem spadá podľa § 138 písm. j) Trestného zákona aj spáchanie skutku „na viacerých osobách“, čo vzhľadom na konštantnú judikatúru najvyššieho súdu zahŕňa aj predaj minimálne
trom osobám hoci aj nepatrného množstva drogy. Ide síce o určité zmiernenie doterajšej
trestnej sadzby 10 až 15 rokov, no stále ide o trest, ktorý je vzdialený trestom ukladaným
v spomínanej západnej Európe. Teda kým za predaj nepatrného množstva drogy (v tomto
prípade povedzme dvoch gramov marihuany) je vo Francúzsku trest odňatia slobody od
jedného mesiaca do piatich rokov (čl. 222-39 Code pénal), v Taliansku od šiestich
mesiacov do štyroch rokov (čl. 73 ods. 5 Testo unico stupefacenti), v Španielsku v
závislosti od posúdenia súdu šesť mesiacov až jeden rokov, resp. jeden rok až tri
roky (čl. 368 Código Penal), v Nemecku trest do piatich rokov (§ 29 ods. 1 Betäubungsmittelgesetz),
v Rakúsku trest do jedného roka (§ 27 ods. 1 Suchtmittelgesetz), v Českej republike
trest od jedného do piatich rokov (§ 283 ods. 1 Trestného zákonníka), novelizovaný
§ 173 ods. 3 ukladá trestnú sadzbu 7 až 15 rokov.
67.
Aplikačný problém môže vzniknúť aj pri právnej kvalifikácii určitého konania ako
trestného činu neoprávneného pestovania rastlín a húb obsahujúcich omamnú látku alebo
psychotropnú látku podľa novelizovaného § 172 Trestného zákona, a to v kontexte uplatnenia
znakov jeho kvalifikovaných skutkových podstát podľa ods. 4 písm. a) – „pre dieťa mladšie ako pätnásť rokov“, podľa ods. 5 písm. b) – „pre chránenú osobu alebo pre dieťa mladšie ako pätnásť rokov vo väčšom množstve“ a písm. c) – „pre osobu, ktorá sa lieči z drogovej závislosti“, podľa ods. 6 písm. a) – „pre dieťa mladšie ako pätnásť rokov v značnom množstve“ a podľa ods. 7 písm. b) – „pre dieťa mladšie ako pätnásť rokov vo veľkom množstve“. Pokiaľ totiž základné skutkové podstaty označeného trestného činu v odsekoch 1 a
2 trestnoprávne postihujú konanie spočívajúce v neoprávnenom pestovaní konopy, resp.
iných rastlín a húb obsahujúcich omamné látky a psychotropné látky na účely osobnej
spotreby a bez toho, aby boli čo i len sčasti určené na ďalšiu distribúciu (z ktorého
dôvodu sú zároveň privilegované), nie je zrejmé, ako sú tieto základné skutkové podstaty
zlučiteľné s pestovaním marihuany, resp. psychoaktívnych húb pre akúkoľvek tretiu
osobu – dieťa mladšie ako pätnásť rokov alebo osobu liečiacu sa z drogovej závislosti.
Aj na odstránenie takýchto chýb slúži práve pripomienkové konanie a práve prostredníctvom
neho im bolo možné predísť.
Exkurz do trestania ekonomickej a korupčnej trestnej činnosti v iných Európskych krajinách
68.
Pri príprave veci na rozhodnutie som sa veľmi intenzívne zaoberal aj otázkou trestania
prominentov a politikov, keďže v podmienkach Slovenskej republiky je dlhodobo spoločenská
objednávka na postihovanie politických elít aj prostredníctvom trestnoprávnych inštitútov.
Je zaiste pravdou, že ani politici nemôžu unikať trestnému právu a ich pôsobenie vo
verejných funkciách nemôže pôsobiť ako imunita pred protiprávnosťou (uvedené, samozrejme,
platí okrem imunít, ktoré garantuje ústava). Na druhej strane som ale dospel k zaujímavým
zisteniam v súvislosti s intenzitou sankcií pri politických elitách v medzinárodnej
perspektíve. Pre istotu ale opätovne akcentujem, že cieľom tohto komparatívneho exkurzu
nie je ani v najmenšom prípade zjemňovanie či ospravedlňovanie trestnej činnosti,
ale výlučne komparatistika najmä so zreteľom na geografický aspekt a aspekt porovnateľných
spoločenských hodnôt chránených trestným právom v rámci priestoru Európskej únie.
69.
Nicolas Sarkozy ako bývalý francúzsky prezident bol obvinený z vynaloženia 43 miliónov
eur na volebnú kampaň, čo predstavovalo viac ako dvojnásobok povoleného limitu. Napokon
bol odsúdený na pol roka domáceho väzenia, pričom trestná sadzba trestu odňatia slobody
bola do päť rokov (k tomu pozri viac: https://dgemc.ac-versailles.fr/spip.php?article905).
Jacques Chirac, tiež bývalý francúzsky prezident, bol obvinený z nelegálneho zamestnávania
osôb na parížskej radnici a napokon bol odsúdený na dva roky odňatia slobody s podmienečným
odkladom (k tomu pozri viac:
https://www.lidovky.cz/svet/francouzsky-exprezident-chirac-byl-odsouzen.A111215_105439_ln_zahranici_mev).
https://www.lidovky.cz/svet/francouzsky-exprezident-chirac-byl-odsouzen.A111215_105439_ln_zahranici_mev).
70.
Keď sa pozrieme do Talianska, Silvio Berlusconi (bývalý taliansky premiér) bol obvinený
z daňových únikov, na ktorých sa obohatil v sume 14 miliárd eur. Napokon bol odsúdený
na štyri roky trestu odňatia slobody, pričom trest bol vzhľadom na amnestiu znížený
na jeden rok. Ten si napokon odpykal čiastočne formou výkonu verejnoprospešných prác
a čiastočne formou domáceho väzenia, pričom mu bol napokon ešte o viac ako mesiac
znížený (k tomu pozri viac: https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/berlusconimu-skoncil-trest-verejne-prospesnych-praci-soud-mu-ho-zkratil_201503061933_kbrezovska).
Giancarlo Galan (bývalý taliansky minister kultúry) bol obvinený z machinácií pri
zadávaní štátnej zákazky na sumu 5,5 miliardy eur a napokon aj odsúdený na 3 roky
odňatia slobody (k tomu pozri viac:
https://www.denik.cz/ze_sveta/italsky-exministr-kultury-dostal-trest-za-korupci-ve-vezeni-stravi-temer-3-roky.html).
https://www.denik.cz/ze_sveta/italsky-exministr-kultury-dostal-trest-za-korupci-ve-vezeni-stravi-temer-3-roky.html).
71.
Španiel José Antonio Griñán (bývalý španielsky minister práce a zdravotníctva) bol
obvinený zo sprenevery 680 miliónov eur a napokon aj odsúdený na šesť rokov väzenia,
pričom ďalších deväť rokov nesmie zastávať verejné funkcie (k tomu pozri viac: https://www.surinenglish.com/andalucia/grinan-chaves-erte-junta-20220726172239-nt.html).
72.
Z hľadiska spoločenského významu, resp. vplyvu na verejnú mienku je veľmi zaujímavé
aj to, akým spôsobom sú trestaní vrcholoví športovci, pričom vo všetkých mnou popisovaných
kauzách ide o odsúdenia taktiež v Španielsku. Argentínsky futbalový fenomén Lionel
Messi bol v Španielsku obvinený z daňového úniku vo výške viac než štyri milióny eur,
pričom bol napokon odsúdený na pokutu vo výške štvrť milióna eur (k tomu pozri viac
https://www.idnes.cz/fotbal/zahranici/lionel-messi-danove-uniky-trest.A170707_151708_fot_zahranici_tof).
73.
Jeho dobový rival portugalský futbalista Cristiano Ronaldo bol v Španielsku obvinený
z daňového úniku dokonca vo výške 14,7 milióna eur, pričom bol napokon odsúdený na
23 mesiacov odňatia slobody s podmienečným odkladom (https://sportnet.sme.sk/spravy/cristiano-ronaldo-bol-odsudeny-na-23-mesiacov-podmienky/).
Bývalý turecký futbalista Arda Turan bol obvinený z daňového úniku vo výške 827 000
eur a potom aj odsúdený na jeden rok odňatia slobody s podmienečným odkladom
(https://www.teraz.sk/sport/turan-dostal-v-spanielsku-podmienecny/782406-clanok.html).
(https://www.teraz.sk/sport/turan-dostal-v-spanielsku-podmienecny/782406-clanok.html).
74.
Keď ostaneme pri futbale, je vhodné poukázať na kauzu Michela Platiniho (bývalý šéf
Európskej futbalovej únie UEFA) a Seppa Blattera (bývalý prezident Medzinárodnej futbalovej
federácie FIFA). Obaja čelili obvineniu zo sprenevery v spojitosti s vyplatením dvoch
miliónov švajčiarskych frankov Platinimu za prácu poradcu FIFA v rokoch 1998 až 2002.
Švajčiarsky federálny trestný súd ich očistil v júli 2022 po sedemročnom vyšetrovaní,
počas ktorého boli obaja vylúčení zo športu. Obom bývalým funkcionárom hrozil v prípade
dokázania viny trest odňatia slobody na päť rokov, pričom prokuratúra navrhovala podmienku
na 20 mesiacov s dvojročnou skúšobnou dobou.
Niekoľko poznámok na záver
75.
Keďže nález, ku ktorému prikladám odlišné stanovisko, je svojím rozsahom nie krátky,
rozhodol som sa v závere vyabstrahovať niekoľko bodov, ktoré považujem sa vhodné doodôvodniť
z môjho pohľadu, a to nad rámec väčšinového rozhodnutia.
76.
Aj keď sa to občanom páčiť nemusí, vládna väčšina vykreovaná demokratickými voľbami
vládne a úmerne svojmu programu nastavuje politiku štátu a mení legislatívu. Ústavný
súd nie je politickým rivalom ani lokajom vlády, no v prípade ústavne relevantného
excesu musí zasiahnuť a aj zasiahne. Nech to znie akokoľvek povážlivo, otázka podmienok
väzenstva a výšky a druhov trestov sa zrejme začala intenzívne politicky riešiť až
v tom momente, keď mocní tohto štátu okúsili väzobnú celu alebo hrozbu trestu. Na
druhej strane, z dôvodu tejto „skúsenosti“ môžu „obyčajní“ ľudia beneficiovať a dôjde
k zníženiu trestov pre všetkých a možno aj k humánnejšiemu režimu za mrežami, ktorý
som už mnohokrát ako ponižujúci a urážajúci odsúdil (napr. nález vo veci sp. zn. III.
ÚS 242/2023 k prekážkam odsúdeného objať sa s najbližším alebo nález sp. zn. III.
ÚS 456/2021 k nedovysvetleným prekážkam stretnúť sa s najbližšími počas väzby).
77.
Pokiaľ ide o zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry, námietky navrhovateľov smerovali
k porušeniu zákonom garantovanej nezávislosti a špecializácii, ktoré ako priority
boli vo veciach záujmov Európskej únie odkomunikované tak, že ich naplní jedine tento
úrad. Podľa môjho názoru napadnutá novela zákona (teda opätovne právny predpis rovnakej
právnej sily ako predošlá právna úprava) normuje špecializáciu veci po zrušenom úrade
špeciálnej prokuratúry v zásade tak, že dozor v týchto veciach nebudú vykonávať okresné
prokuratúry, ako to je pri bežnej agende, ale vyšší stupeň – krajské prokuratúry.
Zákon zároveň pre prokuratúru ako celok normuje aj nezávislosť prokuratúry vo vzťahu
k smerovaniu ktorejkoľvek trestnej veci k obvineniu aj obžalobe. Generálny prokurátor
Slovenskej republiky teda nemá možnosť vydať podriadenému prokurátorovi pokyn, aby
v stíhaní nepokračoval (ide o tzv. zákaz negatívnych pokynov). Súdny dvor už interpretoval,
že kreovanie špeciálnych zložiek justície patrí do pôsobnosti jednotlivých členských
štátov a tento jeho interpretačný imperatív je všeobecný, bez limitov pre prípad takých
inštitútov ako je plán obnovy a pod.
78.
K artikulovanej tzv. štvorkombinácii prvkov trestnosti (sadzby, výška škody, premlčanie
a podmienečné tresty) uvádzam, že musí platiť to, že ukladať tresty môžu jedine súdy
(imperatív trojdelenia štátnej moci). Nikto nemá nárok na podmienečný trest a úlohou
súdov bude, aby spravodlivo nastavili a zjednotili postupy, napríklad aj tým, že od
určitej výšky škody v rámci zákonom stanovenej sadzby sa určitý druh trestu uloží
alebo neuloží.
79.
Na porovnanie v poltucte rozhodnutí Spolkový súdny dvor Nemecka bojoval proti miernej
sankčnej praxi peňažných trestov. Nesúhlasil totiž s praxou trestnej justície, ktorá
daňové trestné činy bagatelizovala ukladaním neprimerane nízkych trestných činov tak,
aby tieto protiprávne konania neboli vnímané ako gavalierske trestné činy. Ako určujúci
faktor ukladania trestu určil sumu škody 50 000 eur, pri ktorej už do úvahy nemá prísť
uloženie peňažného trestu, pričom pri daňovej škode v miliónovej výške sa môže len
výnimočne uložiť podmienečný trest odňatia slobody (WAGNER, J. Ende der Wahrheitssuche Justiz zwischen Macht und Ohnmacht. C.H. Beck. München 2017, s. 149.). Veľký rozsah škody má teda pri všetkých daňových
trestných činoch začínať pri sume 50 000 eur (rozsudok BGH z 27. októbra 2015, 1StR
373/15, bod 38 a nasl.). Zároveň je však potrebné povedať, že viac ako 90 % všetkých
daňových trestných stíhaní končí konsenzuálnymi riešeniami a miernymi sankciami. Súhlas
daňových hriešnikov nahrádza hľadanie pravdy a spravodlivosti. Proti tomu je možné
len málo čo protestovať, keďže štát a daňoví hriešnici profitujú z konsenzuálneho
vybavenia trestnej veci, pričom verejnosť si na to zvykla alebo túto prax schvaľuje
(tamtiež, s. 151).
80.
Chcel by som sa predsa len pristaviť pri otázke legislatívneho procesu, do ktorého
je zo strany navrhovateľov v ostatnom čase vkladaná veľká miera nádeje v súvislosti
s protiústavnosťou. Nie je úlohou ústavného súdu žiadnym spôsobom komentovať vyhlásenia
v rámci politického súboja, no každý nech sa zamyslí, či v období, keď bol pri moci,
žiadnym spôsobom extenzívne nevyložil ustanovenia rokovacieho poriadku parlamentu
(tzv. prílepky, pozmeňovacie návrhy v závere procesu schvaľovania etc.) na účely realizácie svojho volebného programu. Je zrejmé, že otázka rokovania parlamentu
je jeho forum internum a vstup ústavného súdu prichádza do úvahy len veľmi výnimočne. Rozumiem teda navrhovateľom,
že vo svojich podaniach túto námietku (v rôznych alternatívach a variáciách) uvádzajú,
no súčasne uvádzam, že v tomto prehliadajú pomerne jasnú a stabilizovanú judikatúru
ústavného súdu.
81.
A poznámka na záver, ktorá možno stojí v strede všetkých právnických formulácií či
ústavných technikálií a týka sa toho najdôležitejšieho – vzťahu národa a spoločnosti
k odsúdeným. Pomôžem si citáciou prejavu v tom čase ministra vnútra Spojeného kráľovstva
W. Churchilla z 20. júla 1910, ktorý predniesol pred dolnou komorou parlamentu: „Nálada a charakter verejnosti, pokiaľ ide o zaobchádzanie so zločinom a zločincami,
je jednou z neomylných skúšok civilizácie akejkoľvek krajiny. Pokojné a nezaujaté
uznanie práv obvinených proti štátu a dokonca aj odsúdených zločincov proti štátu,
neustále skúmanie sŕdc všetkých, ktorí udeľujú tresty, túžba a horlivosť po prevýchove
všetkých, čo vo svete mechaniky tvrdo zaplatili trestom, neúnavným úsilím o objavovanie
liečivých a regeneračných procesov a neochvejnou vierou, že existuje poklad, len ak
ho nájdete v srdci každého človeka – to sú symboly ktoré pri zaobchádzaní so zločinom
a zločincami označujú a merajú nahromadenú silu národa a sú znakom a dôkazom živej
cnosti v ňom.“
V Košiciach 3. júla 2024
Peter Straka
sudca
sudca